№ 212
гр. Бл., 18.04.2022 г.
В ИМЕТО НА НАРОДА
ОКРЪЖЕН СЪД – Бл., ЧЕТВЪРТИ ВЪЗЗИВЕН ГРАЖДАНСКИ
СЪСТАВ, в публично заседание на тридесет и първи март през две хиляди
двадесет и втора година в следния състав:
Председател:Николай Грънчаров
Членове:Владимир Ковачев
Габриела Тричкова
при участието на секретаря Герасим Ангушев
като разгледа докладваното от Владимир Ковачев Въззивно гражданско дело
№ 20201200500948 по описа за 2020 година
взе предвид следното:
Окръжният съд е сезиран с жалба от ГДГП, подадена срещу решение № 223 от
13.02.2020 г., постановено по гражданско дело № 1281 от 2019 г. на Районен съд П., с
което са уважени претенциите на АНГ. ЗДР. Б. за присъждане на възнаграждение за
положен извънреден труд и мораторна лихва. Твърди се, че атакуваното решение е
неправилно. То противоречало на материалния закон и събраните доказателства. Не
били обсъдени направените от ответника възражения. Не била съобразена практиката
на ВКС. Служебното правоотношение на ищеца се уреждало единствено от ЗМВР.
Налице била изрична регламентация в ЗМВР, касаеща полагането на нощния труд.
Законодателят предвидил възможността държавните служители в системата на МВР,
работещи на смени, да полагат нощен труд с продължителност от 8 часа за всеки 24-
часов период. Нямало празнота в подзаконовата нормативна уредба, при която по
аналогия или субсидиарно да се прилага НСОРЗ, а бил налице законодателен подход,
изразен в изричната разпоредба на чл. 187, ал. 1 от специалния закон - ЗМВР. Именно
там законодателят регламентирал съотношението на нормалната продължителност на
дневното работно време към нормалната продължителност на полагания през нощта
труд от държавните служители, работещи на смени в системата на МВР, да е 8:8, а не
както е предвидено за работещите по трудови правоотношения - 8:7, при което
изработените нощни часове да се приравняват към дневни с коефициент 1,143. ВКС
1
през 2019 г. също приел, че при работа на смени /дежурство/, работното време на
държавните служители в МВР се отчита по специален ред и е недопустимо
аналогичното прилагане на законите за държавните служители в гражданските
ведомства, включително конвертиране на часовете труд, положен през нощта, в дневни
часове. За компенсиране на наложените различни видове забрани спрямо служителите
в МВР, работещи по служебни правоотношения, както и на режима на труд, установен
за тях и свързан със специфичната дейност, която полагат по опазване на обществения
ред, са предвидени редица привилегии, които не се полагат при трудовите
правоотношения. Възприетата от районния съд теза в действителност поставяла в
неравнопоставено положение държавните служители по ЗДСл с тези по ЗМВР,
доколкото в НЗСДА също не било предвидено прилагане на коефициент за
приравняване на нощния труд към дневен, аналогично на чл. 9, ал. 2 от НСОРЗ,
каквато не била и целта на закона. Съдът допуснал смесване на нормите относно
нощния труд и извънредния труд, като възприел в мотивите си несъществуваща
конструкция на извънреден нощен труд и неправилно интерпретирал и приложил
правната уредба в тази материя. Начинът на изчисляване на нормалната
продължителност при сумирано отчитане на работното време бил регламентиран в чл.
26, ал. 1 от Наредба № 8121з-776/2016 г. Разпоредба, идентична на тази в чл. 9, ал. 2 от
НСОРЗ, с основание не била предвидена в наредбите по чл. 187, ал. 9 от ЗМВР, защото
за държавните служители по ЗМВР нормалната продължителност на дневния и
нощния труд била 8 часа и съвпадала, и коефициентът, изчислен по този ред, бил 1.
Въвеждането на коефициент за превръщане на нощния труд в дневен било преценка по
целесъобразност и не подлежало на съдебен контрол. При сумираното изчисляване на
работното време не бил налице извънреден труд, защото в случая нямало реално
отработени часове извън месечната норма по графика. Според нормата на чл. 187, ал. 3
от ЗМВР, работните часове през нощта не следвало да надвишават средно 8 за всеки
24-часов период, която продължителност в случая не се твърдяла и не се установявало
да е превишена. НСОРЗ била приложима при кумулативно определени предпоставки
на организация на труда, които по отношение на държавните служители в МВР не
били налице. Като презюмирал наличието на извънреден труд, съдът постановил
решението си при неизяснена фактическа обстановка по делото, без да установи
всички факти и обстоятелства за наличие на положен извънреден труд над
установеното редовно работно време. Моли се за отмяна на акта на първата инстанция
и отхвърляне на предявените искове.
Насрещната страна е подала отговор на жалбата, в който сочи, че същата се явява
неоснователна. Анализът на събраните пред първата инстанция доказателства бил
правилен. Действително била налице празнота в съответния подзаконов нормативен
акт, която трябвало да се преодолее чрез субсидиарно приложение на трудовото
законодателство /КТ и НСОРЗ/. Обратното поставяло държавните служители в МВР в
2
неравностойно положение спрямо работещите по трудово правоотношение.
Положеният от ищеца нощен труд правилно бил преизчислен с коефициент 1,143 и
превишаването на нормата следвало да се заплати именно като извънреден труд. Моли
се за потвърждаване на решението.
Жалбата и отговорът са редовни и допустими.
Не се събираха нови доказателства.
Атакуваното решение е валидно и допустимо. То се явява и правилно. На основание
чл. 272 от ГПК, въззивният съд препраща към мотивите на първата инстанция и добавя
следното:
В съображения 7 и 8 от Директива 2003/88/ЕО на Европейския парламент и на Съвета
от 4 ноември 2003 г., касаеща някои аспекти на организацията на работното време,
изрично се подчертава неблагоприятното въздействие на нощния труд върху човешкия
организъм. В съображение 7 от Директивата се сочи, че изследванията са показали, че
човешкото тяло е по-чувствително през нощта към смущения в околната среда и към
някои тежки форми на организация на работата, както и че дългите периоди на нощен
труд могат да са вредни за здравето на работниците и да застрашат безопасността на
работното място. В съображение 8 от Директивата се изтъква, че е необходимо да се
ограничи продължителността на нощния труд, включително на извънредния такъв. В
съображение 10 от Директивата пък се подчертават потенциално вредните последици
от нощния труд и необходимостта да се ограничи неговата продължителност, за да се
гарантира по-високо равнище на опазване на безопасността и здравето на работниците
/така и т. 44 от решението на СЕС от 24 февруари 2022 г. по дело С-262/20/. В тази
връзка в т. 48 на споменатото решение на СЕС се изтъква, че предвиденото в чл. 12,
буква „а“ от Директивата задължение да се предприемат необходимите мерки, така че
работниците, които полагат нощен труд, и работниците на смени да се ползват с
подходяща за естеството на работата им защита, оставя известна свобода на преценка
на държавите-членки по въпроса какви подходящи мерки да приложат. С оглед това в
т. 51 от решението си СЕС изрично подчертава, че въпросното задължение на
държавите-членки трябва да се изпълнява така, че да се постигнат защитните цели,
определени от самата директива. По-конкретно, когато определят необходимото
равнище на защита на здравето и безопасността на работниците, които полагат нощен
труд, държавите-членки трябва да следят да е гарантирано спазването на принципите
на защитата на безопасността и здравето на работниците и в полза на полагащите
нощен труд работници да има други мерки за защита, под формата на продължителност
на работното време, допълнително заплащане, обезщетения или сходни придобивки,
които да позволяват да се компенсира особената тежест на този вид труд, подчертана и
в Директива 2003/88, а съответно и да се съобрази естеството на нощния труд. Така в т.
53 от решението на СЕС се сочи, че като се има предвид по-голямата тежест на нощния
3
труд в сравнение с труда през деня, намаляването на нормалната продължителност на
нощния спрямо тази на дневния труд може да е подходящо решение за гарантирането
на защитата на здравето и безопасността на съответните работници, макар и това да не
е единственото възможно решение. В тази връзка в т. 54 на решението на СЕС се
припомня, че съгласно съображение 6 от Директива 2003/88, следва да се отчитат
принципите на МОТ за организацията на работното време, включително онези, които
се отнасят за нощния труд, както и че съгласно чл. 8 от Конвенция № 171 на МОТ,
компенсациите за полагащите нощен труд работници, под формата на
продължителност на работното време, допълнително заплащане или сходни
придобивки, трябва да са съобразени с естеството на нощния труд. Ето защо в т. 55 от
решението на СЕС се прави извод, че макар чл. 8 и чл. 12, буква „а“ от Директива
2003/88 да не налагат да се приема национална правна уредба, която да предвижда, че
нормалната продължителност на нощния труд за работниците от публичния сектор,
като полицаите и пожарникарите, е по-кратка от предвидената за тях нормална
продължителност на труда през деня, то при всички случаи в полза на такива
работници трябва да има други мерки за защита, под формата на продължителност на
работното време, допълнително заплащане, обезщетения или сходни придобивки,
които да позволяват да се компенсира особената тежест на полагания от тях нощен
труд. Именно разглежданият в настоящото производство механизъм за преобразуване
на нощния труд в дневен с коефициент 1,143 и изплащането му като извънреден е
такава мярка за защита, под формата на допълнително заплащане, която позволява да
се компенсира особената тежест на полагания от служителите на МВР нощен труд.
Не следва да се сподели възражението, че за служителите на МВР не е предвидено
преобразуване на нощния труд в дневен с коефициент 1,143 и изплащането му като
извънреден, защото с оглед спецификата на служебните правоотношения на
държавните служители в МВР, са предвидени редица други компенсаторни механизми,
като допълнително възнаграждение за прослужено време /чл. 178, ал. 1, т. 1 от ЗМВР/,
размер на основния платен годишен отпуск /чл. 189 от ЗМВР/, обезщетения за
неизползван платен годишен отпуск /чл. 234, ал. 1 от ЗМВР/, обезщетения за
прекратяване на служебното правоотношение /чл. 234, ал. 1 от ЗМВР/, по-
благоприятен режим на заплащане на извънредния труд според неговата
продължителност /чл. 187, ал. 5, 6 и 7 от ЗМВР/ и др. Тези компенсаторни механизми
обаче са дължими на посочените правни основания, предвидени за тази категория
служители, и са напълно различни от правното основание на процесната претенция.
Това се потвърждава и от вече цитираното решение на СЕС, в т. 51, 54 и 55 на което
многократно се подчертава, че макар намаляването на нормалната продължителност на
нощния спрямо тази на дневния труд да не е единственото възможно решение за
гарантирането на защитата на здравето и безопасността на полагащите нощен труд
работници, предвид по-голямата тежест на нощния труд в сравнение с труда през деня,
4
то при всички случаи в полза на полагащите нощен труд работници трябва да има и
други мерки за защита.
Неоснователна се явява и позицията, според която след като за нощния труд е
заплатено допълнително възнаграждение от 0,25 лв. на час, не следва да се прави
преизчисляване и преобразуване на нощния труд в дневен, понеже се получава
дублиране на заплащането. Разпоредбите на чл. 8 и 9, ал. 2 от НСОРЗ се прилагат
едновременно, т. е. при сумирано изчисляване на работното време нощните часове се
превръщат в дневни с коефициент 1,143 и за същите тези нощни часове се заплаща и
допълнително трудово възнаграждение за нощен труд. В този смисъл е и Решение №
14 от 27.03.2012 г. на ВКС по гр. д. № 405/2011 г., IV г. о., ГК, докладчик съдията
Албена Бонева. Трудовото законодателство дава право на работещите да получават, от
една страна, завишено почасово заплащане за нощния си труд, а от друга задължава
работодателите да преизчисляват нощните часове в дневни и така да съобразяват
продължителността на работния ден. Когато последната е надвишена, се касае за
положен извънреден труд, който следва да бъде компенсиран. Това са две различни
основания за заплащане на допълнителни възнаграждения. От дължимото
допълнително възнаграждение за положен извънреден труд, получен в резултат на
преизчисляване на положения нощен труд с коефициент 1,143, не следва да се
приспада заплатеното възнаграждение в размер на 0,25 лв. на час, защото тези
възнаграждения са дължими на самостоятелни и независими едно от друго правни
основания.
Друг важен момент в решението на СЕС от 24 февруари 2022 г. по дело С-262/20, на
който трябва да се наблегне, са насоките, дадени относно тълкуването и прилагането на
принципа на равно третиране. Чл. 20 от ХОПЕС гласи, че всички хора са равни пред
закона. В т. 58 от решението, както и многократно в постоянната си практика, СЕС
постановява, че принципът на равно третиране, закрепен в чл. 20 и 21 от ХОПЕС,
представлява общ принцип на правото на ЕС, който изисква да не се третират по
различен начин сходни положения и да не се третират еднакво различни положения,
освен ако такова третиране не е обективно обосновано. Разликата в третирането е
обоснована, когато се основава на обективен и разумен критерий, т. е. когато е
свързана с допустима от закона цел на съответната правна уредба и е съразмерна на
тази цел. Следва да се обърне внимание, че в същата тази т. 58 от решението СЕС
препраща към т. 55 и следв. от друго свое решение - това от 9 март 2017 г. по дело С-
406/15, в което подробно е разгледано нарушаване на принципа на равно третиране,
касаещо предоставянето на специфична закрила при уволнение на лица с увреждания,
работещи по трудово правоотношение, и липсата на такава закрила за държавните
служители със същите увреждания. В тази връзка в т. 65 от решението по дело С-
262/20 СЕС отбелязва, че разликата в третирането, основана на характера на
правоотношението - същинско служебно правоотношение или договорно
5
правоотношение, по принцип може да се подлага на преценка от гледна точка на
принципа на равно третиране. С оглед това в т. 67 от решението СЕС най-напред
уточнява, че за да се определи дали е налице нарушение на принципа на равно
третиране, сходството между разглежданите положения трябва да се преценява
специфично и конкретно по отношение на всички характеризиращи ги елементи, с
оглед, по-специално, на предмета и целта на националната правна уредба, която
установява съответното различие, както, евентуално, и на принципите и целите в
областта, към която се отнася тази национална правна уредба. В тази връзка е
необходимо да се подчертае, че съгласно трайната практика на СЕС, се изисква
разглежданите положения да бъдат не идентични, а само сравними, и тази сравнимост
трябва да се анализира конкретно съобразно предмета и целта на националната правна
уредба, установяваща разглежданото различие. В настоящия казус е изпълнено
изискването за сходство на разглежданите положения и е налице разлика в
третирането, която не се основава на обективен и разумен критерий, т. е. не е свързана
с допустима от закона цел на съответната правна уредба и не е съразмерна на тази цел.
Видно от принципните разяснения, съдържащи се в мотивите към т. 23 от
Тълкувателно решение № 6 от 6.11.2013 г. на ВКС по тълк. д. № 6/2012 г., ОСГТК,
докладвано от съдиите Елеонора Чаначева и Албена Бонева, в МВР има служители,
назначени по трудови договори, и такива по служебно правоотношение, като тези от
втората група са държавни служители по смисъла на ЗДСл и общият закон /ЗДСл/
намира субсидиарно приложение спрямо тях. Обратното разбиране би поставило в
неравностойно положение държавните служители в МВР спрямо другите държавни
служители, както и спрямо работниците и служителите, работещи по трудови
правоотношения, за които се прилага регламентацията по КТ. Макар в действащия
ЗМВР да няма законова делегация, препращаща към общия ЗДСл /подобно на § 1а от
ДР на отменения ЗМВР/, доколкото няма изрично уредено нещо друго, ЗДСл намира
субсидиарно приложение. Съобразно разпоредбата на чл. 67, ал. 3 от ЗДСл,
минималните и максималните размери на основните заплати по нива и степени за
държавните служители, размерите на допълнителните възнаграждения по ал. 7, т. 1-5,
както и редът за получаването им, се определят с наредба на МС и не могат да бъдат
по-ниски от определените в трудовото законодателство. Възприемането на
становището, че спрямо държавните служители в МВР не са приложими разпоредбите
на НСОРЗ, означава същите да бъдат поставени в неравностойно положение спрямо
работниците и служителите, работещи по трудово и служебно правоотношение, чиито
правоотношения се регулират от ЗДСл, КТ и НСОРЗ. В подкрепа на този извод е и
Решение № 311 от 8.01.2019 г. на ВКС по гр. д. № 1144/2018 г., IV г. о., ГК, докладчик
съдията Боян Цонев. В него е посочено, че лишаването на държавните служители в
системата на МВР от допълнителни възнаграждения за нощен труд и за труд през
официалните празници, ще ги постави в неравностойно положение както спрямо
6
останалите държавни служители, така и спрямо работниците и служителите по трудово
правоотношение, които получават такива допълнителни възнаграждения съгласно
разпоредбите на чл. 261 и 264 от КТ. Решението е мотивирано с основния правен
принцип за равенство и недопускане на дискриминация, закрепен в чл. 6 от КРБ и чл.
14 от ЕКЗПЧОС. Разрешението, според което държавните служители в МВР не следва
да бъдат поставяни в по-неблагоприятно положение от работещите по трудово или
служебно правоотношение по КТ и ЗДСл, съответства и на чл. 7 от МПИСКП, който е
въвел като задължение за държавите-страни по него, сред които е и Република
България, да гарантират равенство на правата на лицата, предоставящи наемен труд,
без оглед на спецификите на правоотношението, в рамките на което реализират
правото си на труд.
В т. 77-78 от решението си по дело С-262/20, СЕС изрично подчертава, че аргументи от
икономически и финансов порядък не могат да бъдат оправдание, тъй като не
представляват цел от общ интерес. В тази връзка, както вече се посочи, целта на
националната правна уредба, касаеща разглеждания в настоящото производство
механизъм за преобразуване на нощния труд в дневен, с коефициент 1,143, и
изплащането му като извънреден, е да представлява мярка за защита под формата на
заплащане, която позволява да се компенсира особената тежест на полагания от
служителите на МВР нощен труд, в изпълнение на предвиденото в чл. 12, буква „а“ от
Директива 2003/88 задължение на държавите-членки да предприемат необходимите
мерки, така че работниците, които полагат нощен труд, и работниците на смени да се
ползват с подходяща за естеството на работата им защита. Следователно целта на
разглежданата национална правна уредба е да предостави закрила на работник или
служител не с оглед на правната връзка, от която е възникнало неговото
правоотношение - трудово или служебно, а с оглед да се компенсира особената тежест
на полагания от работниците или служителите нощен труд. При това положение става
ясно, че различието, което такава правна уредба провежда между лицата, полагащи
нощен труд и работещи по трудово правоотношение, и държавните служители в МВР,
полагащи нощен труд, не е адекватно в светлината на преследваната от тази правна
уредба цел, още повече че и двете категории лица могат да бъдат назначени на работа в
същата администрация, тъй като, както беше посочено вече, в МВР има служители,
назначени по трудови договори, и такива по служебно правоотношение, като тези от
втората група са държавни служители по смисъла на ЗДСл. В този смисъл са и т. 60-61
от решението от 9 март 2017 г. по дело С-406/15 на СЕС.
С оглед гореизложеното се налага изводът, че неприлагането на правната уредба,
касаеща механизма за преобразуване на нощния труд в дневен, с коефициент 1,143, и
изплащането му като извънреден, по отношение на служителите в МВР, представлява
разлика в третирането, която не се основава на обективен и разумен критерий, т. е. не е
свързана с допустима от закона цел и не е съразмерна на тази цел. Съгласно
7
постоянната практика на СЕС, при установяване на наличие на дискриминация,
противоречаща на правото на ЕС, и до приемането на мерки за възстановяване на
равното третиране, спазването на принципа за равно третиране може да се гарантира
единствено, ако на категорията лица в по-неблагоприятно положение се предоставят
същите предимства като тези, от които се ползват лицата в привилегированата
категория /в този смисъл са решението от 9 март 2017 г. по дело С-406/15, т. 66,
решението от 26 януари 1999 г. по дело С-18/95, т. 57, решението от 22 юни 2011 г. по
дело С-399/09, т. 51, и решението от 28 януари 2015 г. по дело С-417/13, т. 46/. Лицата в
по-неблагоприятно положение трябва да бъдат поставени в същото положение като
лицата, които се ползват от съответната привилегия /решението от 11 април 2013 г. по
дело С-401/11, т. 35/. В тази хипотеза националният съд е длъжен да не прилага
дискриминационната национална разпоредба, без да е необходимо да иска или да
изчаква нейната предварителна отмяна от законодателя, и да приложи по отношение на
групата лица, които се намират в неравностойно положение, същия режим като този,
от който се ползват лицата от другата категория /в този смисъл са решението от 12
декември 2002 г. по дело С-442/00, т. 43, решението от 7 септември 2006 г. по дело С-
81/05, т. 46, и решението от 21 юни 2007 г. по дела С-231/06-С-233/06, т. 39/. В този ред
на мисли, липсата на изрична правна уредба в ЗМВР и наредбите по прилагането му,
която да предвижда преизчисляване на положения нощен труд в дневен през
процесния период, не може да бъде в ущърб на съответните служители в МВР. С цел
избягване поставянето на служителите в МВР в неравностойно положение спрямо
останалите държавни служители и работещите по трудово правоотношение и
постигане на несправедлив резултат, в случая субсидиарно се прилага нормата на чл. 9,
ал. 2 от HCОPЗ. Като акт от общото трудово законодателство, последната намира
приложение тогава, когато в другите специални подзаконови нормативни актове,
издадени по прилагане на ЗДСл или ЗМВР, са налице празноти или са предвидени по-
неблагоприятни разпоредби относно условията и размерите на допълнителните
възнаграждения и реда за получаването им. Нейното приложение може да се изключи
само в случай, че е налице специална правна уредба, която дава в по-голяма степен
защита на правата на работещите в системата на МВР, но не и когато такава уредба
липсва или урежда по-неблагоприятни условия.
Разгледана през призмата на горните доводи и аргументи, въззивната жалба се явява
неоснователна. Актът на първата инстанция следва да бъде потвърден.
На въззиваемия трябва да се присъдят направените разноски за адвокатско
възнаграждение. Размерът на същото не е прекомерен, защото казусът се
характеризира с голяма правна сложност /неслучайно се наложи във връзка с него да се
произнесе СЕС, а има и висящо тълкувателно дело на ВКС/.
На основание чл. 280, ал. 3, т. 1, предл. 1 от ГПК, настоящото решение няма да
8
подлежи на касационна проверка.
Воден от изложеното, Окръжен съд Бл.
РЕШИ:
ПОТВЪРЖДАВА решение № 223 от 13.02.2020 г., постановено по гражданско дело №
1281 от 2019 г. на Районен съд П..
ОСЪЖДА ГД ГП на МВР, гр. С., бул. „Кн.М.Л.“ № 46, представлявана от директора
Д.М., да заплати на АНГ. ЗДР. Б., ЕГН **********, адрес с. К., общ. П., обл. Бл., ул.
„В.В.“ № 6, направените по въззивното дело разноски за адвокатско възнаграждение -
480 /четиристотин и осемдесет/ лева /с включен ДДС/.
Настоящият съдебен акт не подлежи на касационно обжалване.
Председател: _______________________
Членове:
1._______________________
2._______________________
9