Р Е Ш Е Н И Е
№ .............../ 10.2018г.
гр.Варна
В
ИМЕТО НА НАРОДА
ВАРНЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД,
ГРАЖДАНСКО ОТДЕЛЕНИЕ, ВТОРИ състав в открито съдебно заседание, проведено на десети
октомври през две хиляди и осемнадесета година в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Ирена ПЕТКОВА
ЧЛЕНОВЕ: Наталия НЕДЕЛЧЕВА
Никола ДОЙЧЕВ – мл.с.
при участието на секретаря Галина СЛАВОВА,
като разгледа докладваното от съдия
Н. НЕДЕЛЧЕВА,
в. гр. дело №1742/2018г., за да се произнесе взе предвид следното:
Производството
е по чл. 308 ГПК.
Образувано
е по реда на чл.307 ал.3 ГПК, след като
с решение №164/18.07.2018г., постановено т. дело №491/2018г. по описа на ВКС е
отменено на осн. Чл. 303, ал.1, т.1 ГПК влязлото в сила определение от №1969 от
03.06.2015г., по в. гр.дело №1580/15г. по описа на ВОС, с което е прекратено
производството по в. гр.дело №1580/2015 г. по описа на ВОС.
Настоящото производство е
образувано по жалба, депозирана от „Енерго – про продажби” АД против решение №1673/06.04.2015г., постановено по гр.дело №9977/2014г. по
описа на Районен съд -гр. Варна, с което
Енерго-Про Продажби” АД, e осъдено ДА ЗАПЛАТИ на „КНМ Груп” ЕООД, ЕИК *********, със седалище
и адрес на управление гр. Варна, ул. „Георги Живков” №22, сумата от 1 440.23лв., платена
от С. Я. Д., ЕГН********** без
основание, представляваща корекция на сметка за периода от 25.07.2009год. до
21.01.2010год., начислена служебно по „констативен протокол” за обект на
потребление с абонатен номер **********, кл.номер ********** с адрес на управление:
град Варна, ул. **** №46, ведно със законната лихва върху сумата от датата на
завеждане на исковата молба -31.07.2014год. до окончателното изплащане, на
основание чл. 55, ал. 1, пр. 1 от ЗЗД. Според изложеното в жалбата, решението на Районен съд -Варна е неправилно,
незаконосъобразно, необосновано и постановено в разрез с процесуалните и
съдопроизводствените правила и събраните в хода на процеса доказателства. На
първо място се твърди, че съдът не е
обсъдил събраните по делото доказателства и не е изложил конкретни мотиви защо
в случая приема за недоказано съществуването на договорно основание за
получаване на процесната сума. Излага се също, че изводът на ВРС, че в полза на „Енерго - Про
Продажби" АД не съществува договорно основание да претендира заплащане на
процесната сума от праводателя на ищеца, е неправилен и не кореспондира на
събраните по делото доказателства. Жалбоподателят твърди, че платената от праводателя на ищеца сума представлява стойността на
ползвана от него електрическа енергия и правно основание за нейното плащане е
съществуващото между страните облигационно правоотношение по продажба на
електрическа енергия, което не е нищожно на нито едно от основанията по чл. 26
от ЗЗД, съответно не е налице първият фактически състав на чл. 55, ал. 1 от ЗЗД, което води и до несъществуване на такова вземане в полза на праводателя на
ищеца. Твърди, че в случая е установено
основанието за претендиране на процесната сума –извършена продажба на ел.
енергия, на осн чл. 162 ГПК, предвид което съдът следва да определи нейния
размер или да вземе заключението на вещото лице. Излага, че ВРС не е обсъдил и
друго възражение на ответното дружество, а именно, че в полза на цедента не е съществувало вземане,
възникнало на основание чл. 55, ал.1, т.1 от ЗЗД, каквото в действителност е
прехвърлено на ищеца, поради което договорът за цесия се явява нищожен поради
липса на предмет. Жалбоподателят твърди, че не кореспондира с доказателствата по делото и
доводът на ВРС, че договорът за цесия е породил действието си, доколкото за
прехвърляне на вземането длъжникът е уведомен в съответствие с разпоредбата на
чл. 99, ал. 3 от ЗЗД. Предвид изложеното, моли да бъде
отменено обжалваното решение, а на негово място-постановено друго, с което
предявеният иск да бъде отхвърлен като неоснователен и недоказан, както и да му
бъдат присъдени сторените съдебно-деловодни разноски, както и тези за
адвокатско възнаграждение. Въззивната жалба се поддържа чрез
писмена молба, депозирана преди о.с.з.
Въззиваемата страна –„КНМ
Груп” ЕООД, чрез депозирания писмен отговор и в о.с.з. излага становище за
неоснователност на въззивната жалба. Счита, че първоинстанционното решение е
правилно и законосъобразно, като не са налице твърдените от въззивника пороци.
Твърди, че жалбата е неоснователна и моли да бъде оставена без уважение, като
бъде постановено решение, с което да бъде потвърдено обжалваното решение, както
и да ѝ бъдат присъдени направените разноски пред касационната и
настоящата инстанция.
Съдът, след преценка на събраните
доказателства, касаещи предмета на спора, по вътрешно убеждение и въз основа на
закона, предметните предели на въззивното производство, очертани с жалбата,
намира за установено от фактическа и правна страна следното:
Жалбата е подадена в срока по чл.
259, ал. 1 от ГПК, от легитимирано лице, съдържа необходимите реквизити, не
страда от пороци, поради което съдът я намира за допустима.
В изпълнение на задълженията,
вменени му с разпоредбата на чл.269 и чл. 270 ГПК, въззивният съд счита, че
решението на ВРС е валидно и допустимо. То съдържа реквизитите по чл.236 от ГПК
и е постановено от родово компетентен съд.
Настоящото
производство е въззивно, поради което съдът следва да направи свои фактически
констатации и правни изводи. След съвкупна преценка на всички събрани по делото
доказателства, с оглед разпоредбата на чл. 235 от ГПК, Варненският окръжен съд
приема за установено следното:
Производството е образувано по
иск с правно осн. чл.55, ал.1 ЗЗД, предявен от „КНМ Груп" ЕООД, ЕИК
********* срещу „Енерго - Про Продажби" АД, ЕИК ********* да бъде осъден
ответникът да заплати на ищеца сумата от 1 440.23лв.,
платена от С. Я. Д., ЕГН********** без
основание, представляваща корекция на сметка за периода от 25.07.2009год. до
21.01.2010год., начислена служебно по „констативен протокол” за обект на
потребление с абонатен номер **********, кл.номер ********** с адрес на
управление: град Варна, ул. **** №46, ведно със законната лихва върху сумата от
датата на завеждане на исковата молба до окончателното изплащане, на
основание чл.55, ал.1, пр.1 ЗЗД. Ищецът твърди, че по силата на договора за цесия
придобил вземането за недължимо платена на ответника сума, като за
прехвърлянето ответникът е уведомен от цедента с писмо. Във връзка с
недължимостта на сумата, излага, че в
обекта на потребление на Д., находящ се на посочения по-горе адрес, с
абонатен с абонатен №********** и кл.
№**********, била извършена проверка на електромера, отчитащ доставяната ел.
енергия, като в резултат бил съставен констативен протокол и извършена корекция
на сметката на абоната за периода 25.07.2009г.-21.01.2010г. За начислената за
доплащане сума като стойност на корекция на сметка било издадено дебитно
известие. Ищецът твърди, че плащането от абоната било направено единствено с
цел да не бъде преустановено ел. захранването в обекта му, като счита, че е
извършено при първоначална липса на основание, тъй самото начисляване е
неправомерно. Оспорва твърдението, че СТИ е било манипулирано, както и начина,
и методологията, по които е начислено посоченото количество ел.енергия. Оспорва
констативния протокол, въз основа на който е начислена процесната сума, както
и, че количеството ел.енергия е реално доставено на абоната и съответно
потребено от него. Твърди, че корекцията е извършена при липса на законово
основание и въз основа на нищожна клауза на ОУ. Предвид което, моли ответникът
да бъде осъден да връщане получената при начална липса на основание сума, както
и да му заплати направените по делото разноски.
В срока по чл.131 от ГПК по делото е постъпил отговор от ответната страна „Енерго-Про продажби” АД,
с който се оспорва предявения иск, като неоснователен. Ответникът
оспорва активната материалноправна легитимация на ищеца, като твърди, че
договорът за цесия е нищожен поради липса на предмет. Твърди, че прехвърленото
вземане не е съществувало към датата на сключване на цесионния договор, поради
което договорът не е произвел правен ефект. Оспорва елементите от фактическия
състав на неоснователното обогатяване с твърдения, че исковата сума е дължимо
платена от потребителя на основание валидно обвързващо го договорно
правоотношение за продажба на ел. енергия при ОУ. Излага, че служители на
„Енерго-Про Мрежи” АД са извършили техническа проверка на СТИ, обслужващо
обекта на потребление на цедента, резултатите от която са обективирани в
съставен констативен протокол. На тази база е изготвена справка за корекция,
при спазване разпоредбите на чл. 38, ал. 3 ОУДППЕ. В рамките на исковия период
от време, доставчикът е бил изправен по отношение на задължението си да доставя
необходимото количество електрическа енергия в обекта на потребление. На
основание констатации за неправомерно въздействие върху схемата на СТИ и
определено по обем чрез изчислителна методология, е извършена корекция на
количеството доставена и потребена електроенергия на абоната, като
съответно на основание чл. 24 от ОУ на
ДПЕЕ е извършена корекция на сметки на лицето. Твърди,
че стойността на потребената ел.енергия за процесния период е определена според
действащата в ОУ методика, и същата е доброволно заплатена от абоната –
цедент. По изложените съображения, моли
за постановяване на решение, с което предявеният иск бъде отхвърлен като
неоснователен.
Съставът при ВОС, като съобрази становищата на страните и
събраните по делото доказателства намира за установено от фактическа страна
следното:
Между страните по делото липсва
спор, че цедентът С. Д. е потребител
на ел. енергия с обект на потребление, находящ се гр. Варна,
ул. „****“ №46, с абонатен №********** и
кл. №**********, а ответникът е доставчик на ел.
Енергия, т.е., че праводателят на ищецът е абонат на ответника, като съществуващото по между им правоотношение по
доставка на ел. енергия до потребител -собственик на обект, присъединен към
електроразпределителната мрежа се регулират от ОУ на ДПЕЕ.
От
констативен протокол №023244/21.01.2010г.,
е
видно, че на посочената дата е била
извършена техническа проверка на електромера монтиран за отчитане на ел.
енергията в обекта ползван от цедента, при която е констатирано, че СТИ
е извън класа си на точност. При премахване на капака на електромера се
установява наличието на неправомерно монтиран проводник между входяща и
изходяща фазова клема на електромера, като по този начин консумираната
ел.енергия не се отчита и съответно не се заплаща от абоната.
От
приетата справка за корекция, се
установява, че корекцията е извършена в съответствие с чл. 38, ал. 3, т. 3 от ОУ,
като основанието за извършването ѝ е извършена проверка на СТИ и съставен
констативен протокол.
Въз
основа на така извършената корекция по партидата на абоната е било начислено
допълнително количество ел. енергия за периода от 25.07.2009г. - 21.01.2010г.,
като е издадено дебитно известие №**********/03.02.2010г. за сумата от 1440.23 лв.
От
заключението на СТЕ, изслушано в о.с.з., проведено на 17.12.2014г. се
установява, че процесното СТИ е
от одобрен тип. Метрологичната му проверка е от 2006год.
Справка за корекция от 02.02.2010год. на „Е.ОН България мрежи” АД за периода от
25.07.2009год. до 21.01.2010год. е изчислена, съгласно чл.38, ал.3, т.3 от ОУ
на ДПЕЕЕМ. Корекцията е в размер на 7920кw/ h ел.енергия за 180дни. Това
количество ел.енергия може да бъде измерено и отчетено от процесния СТИ за
период от 180дни, ако СТИ е в клас си на точност. Съгласно констатациите в КП
има неправомерно монтиран „Външен мост” , при който СТИ излиза извън класа си на
точност. При т.нар.”външен мост” СТИ отчита само част от доставяната на абоната
ел.енергия. За да се знае каква е тази част, следва СТИ да се провери от БИМ,
но при специално демонтиране от схемата. Изчисленията в справка за корекция от
02.02.2010год. на „Е.ОН България мрежи” са математически точни, като правилно е
подбран и показателя ”пропускателна способност на линията“.
От
приетия по делото договор за прехвърляне на вземане, се установява, че на 29.04.2014г.,
С. Д. като цедент, чрез пълномощника си адв. Красимир Тодоров прехвърля на
цесионера „КНМ Груп” ЕООД вземането си от длъжника „Енерго Про – Продажби” АД в
размер на сумата от 1440.23 лв., представляваща платена без основание стойност
на коригирана потребена ел. енергия за периода 25.07.2009г.- 21.01.2010г. за обект с аб. № ********** и кл. №**********,
за която сума е издадена фактура №**********/03.02.2010г., на основание чл. 55,
ал. 1, пр. 1 ЗЗД, за цена от 1340.23 лв.
Прието
е и уведомление от цедента Д., чрез адв. Красимир Тодоров до „Енерго про
Продажби” АД, с което последният е уведомен за така извършената цесия.
Длъжникът е получил уведомлението на 22.07.2014г.
За да се произнесе, съдът съобрази следното:
С влязлото
в сила решение №39/01.03.2017г., постановено по т.д.№722/16г. по описа на ВОС,
е прието, че вписването на Катерина Диденко като управител на „КНМ Груп“ ЕООД и
заличаването на П.К. като такъв, са несъществуващи обстоятелства, а отказът от
иск е депозиран от Диденко, която е лице без надлежно учредена представителна
власт.
Предвид
изричното изявление, че КНМ Груп ООД не поддържа подадената молба за отказ от
иск, последната следва да бъде оставена без разглеждане.
С
оглед изложеното, съдът приема, че изобщо не е бил сезиран с валиден отказ от
иска, заявен от лице, разполагащо с представителна власт по отношение на
ищцовото дружество. Настоящото производство е допустимо, тъй като съдът не е
бил десезиран с правно валидно изявление за отказ, изходящо от легитимиран
управител на „КНМ Груп” ЕООД.
Предявеният иск е по чл. 55, ал.1
вр. чл. 99 ЗЗД.
В хипотезата на чл.55, ал.1, т.1 ЗЗД, в тежест на ответника е да установи основание, с оглед на което е
извършено плащането на спорната сума от праводателя на ищеца. Източниците на
облигационното право могат да бъдат договор, деликт, неоснователно обогатяване,
гесция. В настоящия случай между страните не се спори, че е налице сключен
договор за покупко-продажба и доставка на ел.енергия. Ответникът претендира, че
заплатената сума е пряко възникнало от договора задължение за потребителя в
случай на констатирано неправомерно вмешателство върху СТИ. Доколкото тази
хипотеза не се съдържа в пряко договореното от страните съдържание на договора,
а в тази му част, представляваща ОУ, основен е въпросът дали клаузите по чл.24
и чл.38, ал.1, 2 и 3 от ОУ не противоречат на действащите към процесния период
императивни разпоредби на законодателство и основни принципи на правото. И само
ако те са действителни, може да се постави проблемът спазило ли е дружеството
процедурата и методиката за извършване на корекциите и не нарушават ли те
нормативни изисквания, свързани със специфичния предмет на дейност на
дружеството.
За процесния период на корекцията – 25.07.2009г.
–21.01.2010г., отношенията между страните се регламентират от Закона за енергетиката
и Наредба №6/9.06.2004г. за присъединяване на производители и потребители на
електрическа енергия към преносната и разпределителните електрически мрежи. В
Закона за енергетиката и издадената въз основа на чл.116 ал.7 ЗЕ Наредба №
6/9.06.2004г. не е предвидена
възможността, за извършване на едностранни корекции на подадената електрическа
енергия и на сметките за минал период и методика за това. Такава възможност не
е уредена и в действащите към този момент Правила за търговия с електрическа
енергия и Правила за измерване на количеството електрическа енергия. Чл.45 от
последните не регламентира директно такова правомощие, а препраща към договора
за покупко-продажба на ел.енергия. При липса на предвидена в действащото
законодателство възможност за едностранна промяна от доставчика на доставено
количество електрическа енергия и сметките за минал период, не съществува
законно основание такава санкция да се уговаря в Общите условия. Неоснователни
са възраженията на въззивника, почиващи на общи принципи на правото за
неоснователно обогатяване и за споделяне на отговорността предвид
равнопоставеното положение на страните по процесния договор. Напротив, при
сключване и изпълнение на конкретния вид договори – за продажба на електрическа
енергия, потребителят е в положението на по-слаба страна, а дружеството-
предвид предоставената му лицензия -има господстващо положение на пазара за
продажба на електроенергия на определена територия от страната. Възможността
потребителят да въздейства върху ОУ е ограничена и регламентирани в тях
санкционни клаузи, каквито по съществото си представляват чл.24 и чл.38 от ОУ,
не могат да съществуват в противоречие с императивни норми на закона и основни
принципи на правото. Изключенията не могат и да се тълкуват разширително. Посочените
разпоредби предвиждат санкциониране на потребителя, без да се изисква виновно
поведение на последния. Обективната отговорност в правото е изключение и е
недопустимо да се предвиждат едностранно /доколкото ОУ не са предмет на
индивидуално уговаряне/, а е правомощие единствено на законодателя. Пределите
на гражданската отговорност при неизпълнение на договорно задължение са
регламентирани в чл.82 ЗЗД и тази отговорност винаги е за виновно поведение.
Ето защо като противоречащи на разпоредбата на чл.82 ЗЗД клаузите по чл.24 и
чл.38 от процесните ОУ са нищожни и не обвързват страните.
Освен, че противоречат на
императивна разпоредба на закона, цитираните разпоредби от ОУ нарушават и
залегнал в чл.2, ал.2 ЗЕ основен принцип за търговия с електрическа енергия, а
именно защита интересите на
потребителите. Дружеството-продавач по сключения договор е търговец и именно
той с грижата на добрия търговец /поставяща по-високи изисквания в сравнение с
тази по чл.63, ал.2 ЗЗД/ следва да изпълнява задълженията си и най-вече да гарантира качество и надлежен
отчет на подадената електрическа енергия. Абонатът-потребител не е търговец, не
извършва по занятие тази специфична лицензионна дейност, не е длъжен да
разполага със специални знания и нему не може да се вмени натоварено със същия
интензитет задължение да поддържа в изправност техническото средство за
измерване. Оттук и абсолютно неоснователно се явява възражението за споделяне
на отговорността между потребителя и дружеството. Ако въззивникът влага
цитирания смисъл в клаузите на чл.24 и чл.38 от ОУ, то в такъв случай те биха
поставили потребителя в неравноправно положение и ще се явяват нищожни на осн.
чл.146 , ал.1 ЗЗП и чл.26 , ал.1 ЗЗД.
Ответникът, сега въззивник, не е
съумял да докаже по безспорен начин, че начисленото количество ел.енергия е
доставено и реално потребено, тъй като продажбата на електроенергия се
подчинява на общите правила на договора за продажба като купувачът дължи
заплащане на продажната цена винаги за реално предоставена стока. Недоказан в производството
от страна на доставчика на електроенергия остава и периодът на грешно измерване
или неизмерване в резултат на неправомерно действие на потребителя. В противен
случай, без да се държи сметка за този период или без да се отчете реално
консумираната електрическа енергия, едностранното изчисляване и коригиране на
сметките за ел.енергия за минал период позволява на доставчика да получи цена
за недоставена от него и неползвана от потребителя енергия.
Не
се доказват елементите на фактическите състави на останалите източници на
облигационното право, поради което съдът прави извод, че праводателят на
въззиваемата страна е заплатил процесната сума без основание. Поради което
искът по чл.55, ал.1 ЗЗД следва да се уважи.
С оглед измененията в Закона за енергетиката, в
сила от 17.07.2012 г., извършването на корекция на сметка е изрично уредено,
чрез препращане към правилата на ДКЕВР по чл.83 ал.1 т.6 ЗЕ и общите условия по
чл.98а от ЗЕ, като с оглед допуснатата промяна, при констатирано неправомерно
въздействие върху уредите за измерване, вината на потребителя се предполага,
като в този случай корекцията на сметка се извършва винаги в полза на крайния
снабдител. Това изменение обаче има действие за напред, поради което не може да
намери приложение в настоящия правен спор, който касае период от преди
изменението.
На следващо място следва да се отбележи, че към момента на извършване на
корекцията, не са били издадени и
предвидените с измененията на разпоредбата на чл.83, ал.2 ЗЕ актове - Наредбите по ал. 1, т. 1 - 3 се издават от
министъра на икономиката, енергетиката и туризма. Правилата по ал. 1, т. 4 – 6
/касаещи предмета на спора/, се приемат от Комисията по предложение на
енергийните предприятия и се публикуват от енергийните предприятия и комисията
на интернет страниците им.
С оглед нищожността на клаузата за
едностранна корекция за минал период, ирелевантни за настоящия спор се явяват
обстоятелствата досежно установяване на твърденията за законосъобразност на
извършената корекция и /не/правилност на направени изчисленията. Тъй като между
страните липсва спор, че процесната сума е заплатена от потребителя към
ответника, то настоящият състав намира, че сумата от 1440.23 лева се явява
дадена без основание, поради което подлежи на връщане.
С оглед представеният по делото договор за
цесия, съдът намира, че потребителят валидно е прехвърлил на ищеца, сега
въззиваем своето вземане към ответното дружество. Договорът за цесия е
действителен, с оглед на което е породил целените от страните правни последици.
Ищецът се легитимира като кредитор на спорното вземане, поради което и искът му
за осъждане на длъжника за връщане на даденото при първоначална липса на
основание, е основателен и следва да бъде уважен, като ответникът бъде осъден
да му заплати исковата претенция, на осн. чл. 55, ал.1, пр.1 вр чл. 99 ЗЗД.
Във
връзка с изложените във въззивната жалба аргументи, настоящият състав съобрази
следното:
Съдът не споделя твърдението на жалбоподателя, че корекционната
процедура, въз основа на която е издадено дебитното известие е в съответствие със закона. При
постановяване на настоящето решение, съставът на ВОС съобрази постановено от
ВКС на РБ, второ търговско отделение решение по реда на чл.290 от ГПК, Решение
№ 29 от 15.07.2011 г. на ВКС по т. д. № 225/2010 г., II т. о., ТК Решение № 104
от 5.07.2010 г. на ВКС по т. д. № 885/2009 г., II т. о., ТК, решение №165 от 19.11.2009г. по т. дело №103/2009г.,
както и решение по реда на чл.290 от ГПК
№189 от 11.04.2011г. по т.дело №39/2010г. С посочените решения е отречена изцяло
възможността доставчикът да обосновава правото си на едностранна корекция на
клаузи, съдържащи се в приетите от самия него и обвързващи потребителите Общи
условия, като е мотивирано разрешение, че поради неравноправния им характер по
смисъла на чл.143, т.6 и т.18 от Закона за защита на потребителите подобни
клаузи са нищожни по силата на чл.146, ал.1 от ЗЗД и чл.26, ал.1 от ЗЗД, тъй
като нарушават основните принципи за равнопоставеност на страните в договорното
правоотношение и за защита на интересите на потребителите при търговия с
електрическа енергия. Цитираната задължителната практика застъпва и
разбирането, че коригирането на сметките за вече доставена електрическа
енергия, само въз основа на обективния факт на констатирано неточно отчитане на
доставяната електроенергия или неизмерване на същата противоречи на
регламентирания в чл.82 от ЗЗД виновен характер на договорната отговорност и е
недопустимо, ако не е доказано виновно поведение на потребителя, препятствало
правилното отчитане, въпреки положена грижа от лицензианта, чрез монтиране и
поддържане в изправност на средства за търговско измерване и назначаване на
квалифициран персонал за контрол и отчитане на измервателните средства.
Съответно дори и такова да се установи безспорно, размерът на неотчетената, а
дори и изцяло отклонената от отчитане енергия не може да се определя по
методика с определени отнапред периоди, а подлежи на доказване като фактическо
реално потребление.
Ето защо не следва да се обсъждат събраните доказателства за извършена
проверка на средството за търговско измерване на доставяната енергия и
установеното при проверката нерегламентираното използване на ел.енергия,
останало неотчетено от измервателното средство. Дори и да е съставен в
съответствие с прилаганите от доставчика Общи условия, констативният протокол
не е годен да установи съществуването на валидно правно основание в полза
на ответника да получи начислената в
резултат на корекцията сума, тъй като в действащото обективно право не
съществува законова норма, признаваща възможност за последваща промяна на
сметките на потребителите, ползващи електроенергия. Следва да се отбележи, че в
настоящия казус са нарушени разпоредбите на чл.61 от ОУ на действащия между
страните договор за доставка на ел. Енергия. Посочените в жалбата съдебни
решения на ВКС и ВАпС са неотносими към казуса тъй като са постановени при
различна фактическа обстановка.
Настоящият състав намира за неоснователно и възражението за нищожност
на извършената цесия по следните съображения:
Няма спор, че въззивникът, в качеството си на длъжник, който
следва заплати сумата, предмет на
прехвърленото вземане, може да прави възражение за нищожност. Това възражение е
от категорията на правопогасяващите, поради което длъжникът може да го
противопостави както на първоначалния кредитор, така и на цесионера.
Въпреки, че е допустимо поради наличието на правен интерес, същото се
явява неоснователно по следните съображения:
Действително, Правила за измерване на
количеството електрическа енергия обнародвани в ДВ, бр. 98 от 12.11.2013г.
дават принципната възможност за коригиране на сметката на абонати за минал
период, но доколкото материалноправните норми имат действие занапред, то
разпоредбите на ПИККЕ са приложими единствено за корекционни процедури с
начална дата на констатиране на неизправността след влизането им в сила. Поради
което съдът намира, че в случая, доколкото корекцията е за период пред тяхното
приемане, то същите не могат да намерят приложение.
На второ място следва да се отбележи, че договорът не е
нищожен, поради липса на предмет, тъй като обект на цесията може бъде всякакво
прехвърлимо вземане, което съществува към момента на цедирането /включително
неизискуемо и спорно вземане/. Съдът намира, че няма пречка вземане,
произтичащо от неоснователно разместване на блага, при условията на чл. 55, ал.
1, т. 1 ЗЗД да е предмет на прехвърляне, тъй като при първоначалната липса на
основание за получаване на сумата, основанието за връщане на даденото и
неговият размер възникват още към датата на извършване на плащането, т.е. към
момента на прехвърляне на вземането цедентът е имал съществуващо вземане към
длъжника-ответник в производството.
При това положение, следва да се приеме, че предявеният
иск с пр. основание чл. 99 вр. чл. 55 ЗЗД се явява основателен и следва да се
уважи за предявения размер.
С оглед изложеното, въззивната жалба следва
да бъде оставена без уважение. Обжалваният акт следва да бъде потвърден изцяло,
предвид съвпадане на изводите на настоящата инстанция с тези на
първоинстанционния съд и поради липса на твърдените във въззивната жалба
отменителни основания.
С
оглед изхода на спора и предвид направеното искане, в полза на въззиваемата
страна следва да бъдат присъдени направените пред настоящата инстанцията
разноски в размер на 335.00 лв.- за адвокатско възнаграждение. Въззивникът следва да понесе и разноските,
направени в производството по т.д. №491/18г. по описа на ВКС съобразно т.4 на
ТР №6/2013г. на ОСГТК на ВКС и съобразно правилата на чл.78 ал.1 ГПК. Молбата
за отмяна е изрично оспорена от въззивника и макар и същият да не е дал повод
за завеждането ѝ, не е налице другата предпоставка по чл.78 ал.2 ГПК, тъй
като ответникът по молбата не я признава. Затова и въззивникът следва да бъде
осъден да заплати на въззиваемата страна общо 763.81 лв., от които 428.81 лв.-
пред настоящата инстанция за адвокатско възнаграждение, и 428.81 лв.-разноски
пред ВКС в производството по отмяна и възобновяване.
Водим от горното, и на осн. чл. 271 ГПК, съдът
Р Е Ш И:
ПОТВЪРЖДАВА решение №1673/06.04.2015г.,
постановено по гр. дело №9977/2014г., по описа на ВРС, 16-ти състав.
ОСЪЖДА “ЕНЕРГО-ПРО Продажби” АД ЕИК *********, със седалище и адрес на
управление гр. Варна, бул.”Вл.Варненчик” № 258, Варна Таурс Г, представлявано
от Боряна Димитрова Пенева, П.С.С., Яна Маринова Димитрова и Георги Коршия, ДА ЗАПЛАТИ на „КНМ Груп" ЕООД, ЕИК ********* със седалище и адрес на управление
гр. Варна, ул. „Георги Живков" №22 сумата от 763.81 /седемстотин
шестдесет и три лв. и 81ст. / лева, на основание чл.78, ал.1 ГПК.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ: