РЕШЕНИЕ
Номер 96124.09.2020 г.Град Варна
В ИМЕТО НА НАРОДА
Окръжен съд – ВарнаII състав
На 16.09.2020 година в публично заседание в следния състав:
Председател:Ирена Н. Петкова
Членове:Наталия П. Неделчева
Лазар К. Василев
като разгледа докладваното от Наталия П. Неделчева Въззивно гражданско
дело № 20203100501821 по описа за 2020 година
Производството е по реда на чл.258 от ГПК, образувано е по въззивна жалба на
„Енерго-Про България Продажби” АД със седалище и адрес на управление гр.Варна, Варна
Тауърс – Г“, бул. “Вл.Варненчик“ № 258, представлявано от П.Ст., Я.М.Д. и Г.К.– членове
на УС срещу Решение №1460/18.03.2020г., постановено по гр. дело №18346/2019г. по описа
на Районен съд -гр. Варна, с което е прието по отношение на „Енерго-Про Продажби” АД,
че ищецът Д. Ж. И. НЕ ДЪЛЖИ на ответника „ЕНЕРГО– ПРО ПРОДАЖБИ” АД, ЕИК
*********, със седалище и адрес на управление гр. Варна, Варна Тауърс- Г, бул. “Вл.
Варненчик” № 258 сумата от 17079.26 лв. по фактура №**********/08.10.2019г.,
представляваща начислена сума по корекционна процедура за периода от 07.11.2017г. до
30.06.2018г. за обект, находящ се в гр. Варна, ж.к. "Бриз“ №6 на основание чл.124, ал.1 ГПК.
Според изложеното в жалбата, решението на Районен съд -Варна е неправилно,
незаконосъобразно, необосновано и постановено в разрез с процесуалните и
съдопроизводствените правила и събраните в хода на процеса доказателства.
Жалбоподателят твърди, че са налице всички предпоставки за извършване на корекция на
сметката на ищеца чрез предвидената корекционна процедура. Счита, че е налице правно
основание за възникване на вземането му, тъй като процесната сума представлява цена за
потребеното в обекта на въззиваемия количество ел. енергия и се дължи на осн. чл. 50 от
ПИКЕЕ вр. чл. 200, ал.1 ЗЗД. Излага, че са налице всички предпоставки като е осъществен
правопораждащия състав. Твърди, че при извършване на проверката е изготвен констативен
протокол, отговарящ на всички изисквания, който отразява действителното фактическо
положение и е съставен в съответствие с разпоредбата на чл. 47, ал.2 ПИКЕЕ. Твърди, че
електрическата енергия е родово определена движима вещ като собствеността върху нея се
прехвърля след индивидуализацията - чрез измерване от средството за търговско измерване
1
и преминаването през точката на присъединяване на абоната към електропреносната мрежа.
В този смисъл, ако доставената и преминала към консумативните уреди на обекта на ищцата
електрическа енергия не може да бъде измерена, то потребителят е усвоил чужда вещ без
правно основание, уврежда имуществения интерес на ответното дружество и дължи
заплащането на цената на вещта. Засегнато е правото на ответно дружество, установено в
чл.200, ал. 1 от ЗЗД, да получи стойността на пренесеното до обекта количество
електроенергия. Съгласно разпоредбата на чл. 200, ал. 1 от ЗЗД, предл. първо от ЗЗД
купувачът на стока е длъжен да плати цената на вещта, която в конкретния случай вече е
получена чрез направената доставка на електрическа енергия. Съобразно ОУ на ДПЕЕ, от
които страните са обвързани, потребителят е длъжен да заплаща стойността на използваната
в имота електрическа енергия. В случай, че съдът счита разпоредбата на чл. 50 от ПИКЕЕ за
неприложима към конкретната хипотеза, моли искът да бъде отхвърлен на основание чл.
183 ЗЗД, доколкото в случая се касае за установено точно количество реално потребена
енергия, чието заплащане се дължи от абоната по силата на установена между страните
облигация по покупко-продажба на ел. енергия. Счита, че е налице годно правно основание
за възникване на вземането му за потребена електрическа енергия на осн. чл. 200, ал.1 ЗЗД
вр. чл. 50 ПИКЕЕ. Твърди, че е спазен редът по констатиране на неточното отчитане на
електрическа енергия като всички предпоставки за възникване на правото на ответното
дружество да извърши тази законосъобразна процедура са изпълнени. По изложените
съображения моли решението да бъде отменено изцяло като неправилно и
незаконосъобразно, а на негово място постановено друго, с което предявеният иск да бъде
отхвърлен изцяло като бъде осъдена ответната страна да му заплати разноски за двете
инстанции. В о.с.з. въззивната жалба се поддържа чрез пълномощник.
Чрез депозирания писмен отговор и в о.с.з. чрез пълномощника си, въззиваемата
страна оспорва основателността на въззивната жалба. Счита, че първоинстанционното
решение е правилно и законосъобразно, като не са налице твърдените от въззивника пороци.
Твърди, че жалбата е неоснователна и моли да бъде оставена без уважение, като бъде
постановено решение, с което да бъде потвърдено обжалваното решение, както и да и бъдат
присъдени направените разноски пред въззивната инстанция.
Постъпила е и частна жалба вх. №34881/08.06.2020 от Д. Р. срещу определение
№6725/27.05.2020г., с което първ. решение е изменено в частта за разноските.
Жалбоподателката счита, че определението е неправилно, поради което моли да бъде
отменено. Излага, че така намаленото адв. възнаграждение е под минималния размер,
определен в Наредба №1 за минималнита размери на адв. възнаграждения, като същият не е
съобразен с фактическата и правна сложност на делото, както и с обема на извършената по
същото работа от упълномощения адвокат. Освен това, съдът е съобразил и размерът на
възнаграждението, договорено от ответната страна, което надвишава това на адвоката на
жалбоподателката, която не е регистрирана по ЗДДС. По изложените съображения моли за
отмяна на обжалваното определение.
2
Ответната по частната жалба страна е депозирала писмен отговор, с който моли
същата да бъде оставена без уважение като неоснователна.
Съдът, след преценка на събраните доказателства, касаещи предмета на спора, по
вътрешно убеждение и въз основа на закона, предметните предели на въззивното
производство, очертани с жалбата, приема за установено от фактическа и правна страна
следното:
Жалбата е подадена в срока по чл. 259, ал. 1 от ГПК, от легитимирано лице, съдържа
необходимите реквизити, не страда от пороци, поради което съдът я намира за допустима.
Във връзка с нейната основателност, съдът съобрази следното:
Предявеният иск с правно основание чл. 124, ал. 1 от ГПК е допустим поради
наличие на правен интерес.
В изпълнение на задълженията, вменени му с разпоредбата на чл.269 и чл. 270 ГПК,
въззивният съд счита, че решението на ВРС е валидно и допустимо. То съдържа реквизитите
по чл.236 от ГПК и е постановено от родово компетентен съд.
След съвкупна преценка на всички събрани по делото доказателства, с оглед
разпоредбата на чл. 235 от ГПК, Варненският окръжен съд приема за установено следното:
Ищецът Д. Ж.И.ЕГН ********** предявява срещу „Енерго-про продажби” АД, ЕИК
********* със седалище и адрес на управление гр.Варна, Варна Тауърс – Г“, бул. “Вл.
Варненчик“ № 258, представлявано от Б. М., Б. П. и П.Ст. – членове на УС иск за приемане
за установено спрямо ответника, че не му дължи сумата от 17079.26лв., за която е издадена
фактура №**********/08.10.2019г., начислена за периода от 07.11.2017г. до 30.06.2018г.. за
потребена ел. енергия за обект с адрес на потребление в гр.Варна, местност „Бриз", ул.
„Доктор Николай Коларов" №6, с клиентски №********** и абонатен №********** на осн.
чл. 124 ГПК. Според изложеното в исковата молба като потребител на ел. енергия бил
уведомен от ответното дружество за извършена контролна проверка на средството за
търговско измерване, при което било констатирано неточно измерване на консумирана ел.
енергия, поради което на осн. ПИКЕЕ била коригирана сметката за използвана ел. енергия,
като е начислена посочената сума. Счита, че не са били налице предпоставките за
извършване на корекцията, че не е изпълнено задължението на ответното дружество и
свързаното с него „Енерго-про мрежи” АД за извършване на периодични проверки, не са
представени доказателства за реалното доставяне на количеството електроенергия посочено
в корекционната справка, периода на извършената корекция е определен произволно, както
и поради не законосъобразността на предвидените в ОУ и ПИКЕЕ корекционни процедури.
Твърди, че не дължи тази сума на електроразпределителното дружество, тъй като не е
консумирал начислената с корекцията ел. Енергия. Излага, че не следва да му бъде
начислявана ел. енергия, за която вече веднъж е извършил редовни плащания. Оспорва, че
на адреса е доставяна ел. енергия в посочените количества. Твърди, че не се установява по
безспорен начин, че това е реално консумираната енергия. Оспорва да е нарушил някое свое
договорно задължение. Оспорва основанието за начисляването на допълнително количество
3
ел.енергия, периода и методиката, въз основа, на които е извършена корекцията. Сочи, че
клаузата, въз основа на която е извършена корекцията е лишена от законово основание.
Оспорва правото на ответното дружество да извършва такава корекция, както и процедурата
по нейното осъществяване. С оглед изложеното, моли съдът да постанови решение, с което
да приеме за установено в отношенията между страните, че ищецът не дължи на ответника
допълнително начислената за плащане сума от 17079.26лв., за която е издадена фактура
№**********/08.10.2019г., начислена за периода от 07.11.2017г. до 30.06.2018г.. за
потребена ел. енергия за обект с адрес на потребление в гр.Варна, местност „Бриз", улица „
Доктор Николай Коларов" №6, с клиентски №********** и абонатен №**********, на осн.
чл. 124 ГПК.
Ответникът “ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ” АД чрез депозирания писмен отговор и в
о.с.з. чрез пълномощник излага становище за допустимост, но неоснователност на
предявения иск. Твърди, че процесната сума се дължи по реален отчет като цена за
потребено количество ел. енергия на осн. чл.50 от ПИКЕЕ вр. чл. 200, ал.1 ЗЗД. Твърди, че
във връзка с извършената техническа проверката е съставен Констативен протокол,
отговарящ на изискванията на ПИКЕЕ. Записани са показанията на тарифите на
електромера, като същият е демонтиран, поставен в индивидуална опаковка и изпратен за
експертиза в БИМ. На 03.10.2019г. е извършена метрологична експертиза, при която е
установено, че е осъществявана външна намеса в тарифната схема на електромера. При
софтуерно прочитане е констатирано наличие на преминала ел. енергия по трета тарифа.
Твърди, че ищецът е бил надлежно уведомен за извършената проверка и за издадената
фактура. Счита, че процесното вземане се дължи от ищеца на основание чл. 79, ал. 1 ЗЗД. По
изложените съображения моли предявеният иск да бъде отхвърлен, като претендира
присъждането на разноски.
От събраните по делото доказателства се установява от фактическа страна следното:
От представения по делото Констативен протокол №1105146/06.11.2018г., се
установява, че на същата дата длъжностни лица на „ЕРП Север“ АД са извършили
техническа проверка на електромера, монтиран за отчитане на ел. енергията в обекта на
потребление, отчитащ консумацията на ел.енергия за процесния недвижим имот, като той е
демонтиран и подменен с нов. Демонтираният електромер е поставен в индивидуална
опаковка и предаден за последваща проверка от БИМ.
Видно от съставения констативен протокол от метрологична експертиза на средство
за измерване №2292/03.10.2019г., при извършените проверки на точността на отчитане на
електромера не са констатирани грешки. В протокола е посочено, че при софтуерно четене е
установена външна намеса в тарифната схема на електромера. Установено е наличие на
преминала енергия през тарифа Т3, която не е визуализирана на дисплея.
Видно от приетото по делото становище за начисление на електрическа енергия,
„Енерго-Про Продажби” АД, за периода от 07.11.2017г. до 06.11.2018г. е начислило
допълнително количество електроенергия в размер на 89820кВТч., след софтуерно
прочитане на паметта на СТИ, при което е установено точното количество неотчетена ел.
енергия, като за обекта за потребление е издадена фактура за сумата от 17 079.26 лв. с ДДС,
представляваща стойността на служебно начислено количество ел. за същия период.
От заключението на СТЕ, изслушано в о.с.з., проведено на 13.03.2019г., се
установява, че към датата на извършване на проверката, процесният електромер е бил годно
техническо средство за измерване на ел.енергия от метрологична гледна точка. Налице са
били технически предпоставки за извършване на допълнително начисляване на ел. енергия,
4
съгласно чл. 50 от ПИКЕЕ. Съществуват данни за неправомерно вмешателство в софтуера
на процесния СТИ.
С оглед така установеното от фактическа страна, настоящият състав стигна до
следните правни изводи:
На първо място следва да се отбележи, че съдът не споделя твърдението на
ответника, че процесната сума е резултат от реален отчет, а не от корекция на сметка, тъй
като по делото са представени констативен протокол и становище, от които е видно, че
дружеството е начислило допълнително общо количество ел. Енергия като по този начин е
коригирало количеството на доставената на потребителя ел. Енергия за минало време. От
съвкупния анализ на събраните по делото доказателства се установява, че процесното
вземане е възникнало чрез начисляването му като корекция в цената, дължима според
ответника за доставена и консумирана от ищеца енергия. Корекцията е извършена от
енерго- снабдителното предприятие при действието на последните изменения на ЗЕ, влезли
в сила на 17.VІІ.2012 г., както и действащите от м.ноември 2013г. ПИКЕЕ, в които е
предвидена възможността за извършване на корекции на сметките на абонатите за
потребена ел. енергия за минал период при констатирани отклонения в точността на
измерването на количеството доставяна от дружеството и потребена от абонатите ел.
енергия, в случая са приложими, доколкото процесните правоотношения с които е
извършена корекцията са се осъществили при съществуваща вече нормативна уредба.
Във връзка с изложеното в исковата молба, следва да се отбележи, че на съда е
служебно известно Решение № 1500 от 06.02.2017 г. на ВАС по адм. д. № 2385/2016 г., 5-
членен с-в, с което ПИКЕЕ са отменени, поради допуснати съществени нарушения на
процедурата по тяхното приемане, с изключение на чл. 48 - чл. 51. Съгласно чл. 195, ал. 2 от
АПК, правните последици, възникнали от подзаконов нормативен акт, който е обявен за
нищожен или е отменен като унищожаем, се уреждат служебно от компетентния орган в
срок не по-дълъг от три месеца от влизането в сила на съдебното решение. В случая
компетентен орган по смисъла на цитираната разпоредба се явява Комисията по енергийно и
водно регулиране (КЕВР), която съобразно нормата на чл. 83, ал.1, т.6 от ЗЕ има
правомощия да приема правилата за измерване на количеството електрическа енергия,
регламентиращи принципите на измерване, начините и местата за измерване, условията и
реда за тяхното обслужване, включително за установяване случаите на неизмерена,
неправилно и/или неточно измерена електрическа енергия, както и създаването,
поддържането и достъпа до база данни с регистрацията от средствата за търговско
измерване. Доколкото към настоящия момент Комисията не е приела нови Правила на
мястото на отменените норми, то тя не е изпълнила вмененото с нормата на чл. 195, ал. 2
от АПК задължение да уреди последиците от отмяна на подзаконовия нормативен акт.
Предвид изложеното следва да се приеме, че липсва приложим материален закон, в
съответствие с който да бъдат установявани случаите на неизмерена, неправилно и/или
неточно измерена електрическа енергия, тъй като с решението на ВАС е отменена
5
включително нормата на чл. 47 от ПИКЕЕ, която определя редът, по който се извършват
проверките на СТИ. Липсващата нормативна уредба не може да бъде заместена по аналогия
с правни норми съществуващи в други източници на правото, тъй като съгласно чл. 1 от ЗЕ
процесните обществени отношения се уреждат именно със специалния закон. Да се приеме
обратното на практика означава, както субектите, за които Правилата са създавали права и
задължения, така и съдът в производство като настоящото, да заобиколят ефекта на
решението на административния съд за преустановяване занапред действието на
съответните правни норми поради отричане на юридическата им сила. Следва да се
отбележи също, че съгласно чл. 83, ал.2, изр.2 от ЗЕ процесните Правила се приемат от
КЕВР, но по предложение на енергийните предприятия. Следователно последните не могат
да се ползват от собственото си бездействие да запълнят съществуващата към момента
нормативна празнота на обществените отношения като процесното.
Предвид горното и с оглед действието за напред на решението на Петчленния състав
на ВАС, съдът приема, че към момента на проверката на средството за търговско измерване-
06.11.2018г., не е съществувал приложим материален закон за извършването .
Следователно правото на ответника – въззивник да начисли исковата сума въз основа на
констатациите от проверката извършена на тази дата следва да се отрече изцяло.
В случай, че се възприеме, че според диспозитива на горепосоченото решение,
обжалваният акт №12897/01/12/2015г. е обезсилен в частта, с която се отменят чл. 48, чл. 49,
чл. 50 и чл. 51 от Правилата, то се налага изводът, че последните материално-правни норми
запазват действието си, т.е. законовата възможност на енерго-снабдителното дружество да
извършват едностранни корекция по този ред продължава да съществува, тъй като
Правилата не са обезсилени или отменени в тази част.
Четирите цитирани разпоредби са били действащи към момента на извършване на
проверката по настоящото дело –06.11.2018г. и до тяхната отмяна с Решение №2315 от
21.02.2018 г. на ВАС по адм. д. № 3879/2017 г., IV о., докладчик председателят А. К., тъй
като отмяната има действие за в бъдеще, считано от датата на обнародването на решението в
ДВ- 23.11.2018г.
В светлината на гореизложеното, и дори да се приеме, че според действащото към
процесния период законодателство, на енерго- снабдителното предприятие е предоставена
възможност за едностранна корекция в сметки за минало време, при наличие на
предвидените в чл.98а, ал.2, т.6, б."а" ЗЕ предпоставки и в съответствие с чл. 48, чл.49 и чл.
50 ПИКЕЕ, изготвени на осн. чл.83, ал.1, т.6 ЗЕ, искът се явява основателен по следните
съображения:
Според цитираните разпоредби, представляващи одобрена методика за коригиране на
сметки за минало време, условията и предпоставките, при които „Енерго –Про Продажби”
АД може да пристъпи към корекция на консумираната за минало време ел. енергия са
6
следните: в случай на констатирано по правилата на ДКЕВР не измерване и/или неточно
измерване на ел. енергия в резултат на осъществено от потребителя неправомерно
въздействие върху СТИ и неправомерно присъединяване към разпределителната система,
т.е. към датата на извършване процесната проверка на СТИ на ищеца, принципно е
съществувало законово основание ответното дружество да извърши едностранна корекция
на количеството начислена ел. енергия на потребителя при неизправно СТИ или при грешка
в началните данни.
При преценка на събраните по настоящото дело доказателства, съдът намира,
недоказана остава законосъобразността на самата корекционна процедура, съгласно
изискванията на ПИКЕЕ, имащи характер на подзаконов нормативен акт.
Както от съдържанието на констативния протокол е видно, че не е констатирана
грешка при отчитането, а е замерено натрупано количество ел.енергия в скрит регистър, така
и от СТЕ се установява, че не са налице основанията на чл. 48 ал. 1 от ПИКЕЕ, за
извършване на корекция на сметка поради липсата на СТИ или грешка при измерването на
СТИ. Вещото лице посочва изрично, че не е налице грешка в измерването, а е налице
замерване, т.е. отчитане на натрупано количество електроенергия от СТИ, макар и по
регистър 1.8.3 /който не се визуализира на дисплея на СТЕ/.
За да бъде приложима корекционната процедура, установена в 48, чл. 49, чл. 50 и чл.
51 ПИКЕЕ, е необходимо изобщо да липсва СТИ или при метрологична проверка да се
установи, че СТИ не измерва или измерва с грешка извън допустимата. В случая СТИ не
липсва, а от съдържанието на КП не се установява във вътрешността на електромера да е
осъществяван достъп или да има повреда. Според СТЕ, електромерът съответства на
метрологичните характеристики, отговаря на техническите изисквания, отговаря на
изискванията за точност при измерване на ел.енергия. Посочено е само, че тарифа 1.8.3. не
се визуализира на дисплея. Служителите, извършващи проверката, според удостовереното в
цитирания протокол, също не са установили неправомерна намеса във вътрешността на
електромера или в схемата на свързване. В тежест на въззивното дружество е било да
установи способът, чрез който количеството електроенергия е отчетено от регистър 1.8.3 на
електромера. Същевременно не се установи и, че посоченото в цитирания регистър
количество електроенергия е реално доставено на, и съответно потребено от абоната.
Следва да се отбележи също, че в приетото становище за начисляване на
електрическа енергия от 07.10.2019г. за обекта, за периода от 07.11.2017г. до 06.11.2018г. е
одобрено начисляването на допълнително количество енергия в общ размер на 89820 квтч,
като е посочено, че корекцията се извършва на основание софтуерно прочитане на
показанията на паметта на СТИ, при което е установено точното количество на неотчетена
ел. енергия.
С оглед така установеното от фактическа страна, съдът счита, че в конкретния
случай, корекцията не е извършена по реда на чл. 48, ал. 1, т. 1а от ПИКЕЕ, тъй като е
7
извършено прочитане на тарифните регистри на СТИ и по -специално на регистър 1.8.3. Не
са констатирани данни за техническа неизправност в процесния електромер, схемата на
свързване на СТИ към електроразпределителната мрежа не е променена и не е налице
неотчитане от измервателната схема на СТИ на преминалата от захранващия кабел към
абоната ел. енергия.
Разпоредбата на чл. 50 от ПИКЕЕ също не може да намери приложение, тъй като не
се установи да е налице несъответствие между данните за параметрите на СТИ при ищеца и
въведените при ответника данни за нея. В случая потребителят не е стопански абонат, и
електромерът му е бил параметризиран да отчита и визуализира отчета по двете основни
тарифи – 1.8.1 за нощна енергия и 1.8.2 за дневна енергия, каквито са и данните при
ответника, по които са начислявани месечните такси на ищеца. Въззивникът не навежда
твърдения, нито представя доказателства за причините поради които при данни за битов
абонат и без заявление от него, електромерът му изобщо е отчитал показания за върхова
енергия по трета тарифа, приложима само за стопански потребители.
Следователно, от приложените по делото доказателства не се установява наличието
на предпоставките, даващи възможност на ответното дружеството да упражни правомощия
за извършване на едностранна корекция съобразно правилата на разпоредбите на чл. 48, чл.
49 и чл. 50 ПИКЕЕ, поради което неприложими се явяват и нормите на чл. 47 и чл. 51
ПИКЕЕ, които имат процесуален характер и визират условията за реализиране на
корекционната процедура.
Предвид изложеното, съдът приема, че сумата от 17079.26 лв. е недължима от
абоната, с оглед на което намира, че предявеният иск с пр. осн. чл. 124 ГПК е основателен и
следва да бъде уважен.
По изложените съображения и предвид съвпадащите изводи на двете инстанции,
въззивната жалба следва да бъде оставена без уважение, а първоинстанционното решение –
потвърдено като правилно и законосъобразно.
По частна жалба вх. №34881/08.06.2020 срещу определение №6725/27.05.2020г., с
което първ. решение е изменено в частта за разноските, съдът съобрази следното:
С решението, съдът е присъдил на ищеца направените от него разноски, за които са
налице доказателства за извършването им, в общ размер на сумата от 2735,05лв., от които
695,05лв. - държавна такса за образуване на производството ведно с преводна такса, и
2040,00лв. - изплатено адвокатско възнаграждение.
С обжалваното определение е изменил решението, като е намалил размерът на адв.
възнаграждение на 1042.38 лв.
Действително, минималният размер на дължимото адв възнаграждение при
8
материален интерес 17 079.26 лв., определен по реда на чл. 7, ал.2, т.4 от Наредба №1 е
1042.38 лв.
Настоящият състав намира, че не са налице основания за редуциране на адвокатското
възнаграждение по следните съображения:
На първо място следва да се отбележи, че адвокатът на ищеца е извършил
процесуалните действия, за които е бил ангажиран съобразно представения Договор за
правна помощ и съдействие, като е изготвил подробна и мотивирана искова молба, явил се е
в открито с.з., а също е депозирал и подробна писмена защита по делото.
При преценка относно фактическата и правна сложност на делото, следва да се
съобрази също, че предвид динамиката на изменението на нормативната уредба /частично
отменени ПИКЕЕ, изцяло отменени ПИКЕЕ, приложение на ОУ, нови ПИКЕЕ/ за този вид
дела не може да се възприеме вече по принцип, че са с ниска фактическа и правна
сложност. Следва да се съобразят действащите към момента на извършване на проверката
правни норми, като се наведат и релевантните в тази връзка твърдения и възражения, като
се има предвид, че правната материя, регулираща предмета на спора е специфична по своя
характер.
На следващо място не без значение е и фактът, че страната, обективирала
възражението за прекомерност, сама е оценила високо фактическата и правна сложност на
спора, поради което е договорила и заплатила адвокатско възнаграждение дори в по-висок
размер /2496лв./ от този на въззиваемата страна, а сложността на делото е еднаква и за двете
страни в процеса / в този смисъл е Определение №3 от 05.01.2015г. на ВКС по ч.гр.д.
№7153/2014г.
В контекста на гореизложеното и като прецени действителната фактическа и правна
сложност на производството, настоящият съдебен състав намира, че договореното и
заплатено възнаграждение от 2040 лв. в полза на адвокат Спасов не е прекомерно, поради
което същото не е следвало да се редуцира на осн. чл. 78, ал. 5 ГПК.. Предвид изложеното,
обжалваното определение следва да се отмени, а молбата по чл. 248 ГПК –оставена без
уважение.
С оглед изхода на правния спор, въззивникът дължи на въззиваемата страна
направените разноски по делото, които с оглед представения списък, доказателства за
заплащане, и възражение за прекомерност, съдът определя в размер на 2040.00 лв. на осн.
чл. 78, ал.3 ГПК вр. чл.7, ал.2, т.1 от Наредба №1 за минималните размери на адвокатските
възнаграждения. Обективираното от въззивника възражение за прекомерност по чл. 78, ал. 5
от ГПК е несъстоятелно, доколкото същата тази страна, която е направила възражението,
сама е оценила високо фактическата и правна сложност на делото като е уговорила и
изплатила на своя процесуален представител адвокатско възнаграждение в размер на
2496.00 лева с ДДС, а фактическата и правна сложност на делото е еднаква за двете страни в
9
процеса – в този смисъл е и Определение № 3 от 5.01.2015 г. на ВКС по ч. гр. д. №
7153/2014 г., IV г. о., ГК. Отделно от това следва да се отбележи, че в това възнаграждение е
включено и такова за изготвяне на частната жалба, докато въззивникът е претендирал
отделно още 240 лв. –за производството по частната жалба.
Водим от горното, и на осн. чл. 271 ГПК, съдът
РЕШИ:
ПОТВЪРЖДАВА Решение №1460/18.03.2020г., постановено по гр. дело
№18346/2019г. по описа на ВРС.
ОТМЕНЯ ОПРЕДЕЛЕНИЕ №6725/27.05.2020г., постановено по гр. дело
№18346/2019г. по описа на ВРС, като ВМЕСТО ТОВА ПОСТАНОВЯВА:
ОСТАВЯ без уважение молба вх. № 28718/19.05.2020г. на Енерго Про Продажби АД
за изменение на решение №1460/18.03.2020г. в частта за разноските, на осн. чл. 248 ГПК.
ОСЪЖДА „ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ” АД, ЕИК *********, със седалище и адрес
на управление гр. Варна, ВАРНА ТАУЪРС - Г, бул. ВЛАДИСЛАВ ВАРНЕНЧИК № 258,
представлявано от П. С. С., Я. М. и Г.К.–членове на УС ДА ЗАПЛАТИ на Д. Ж. Р.
ЕГН**********, с адрес: град Варна, улица „Доктор Николай Коларов" №6 сумата от
2040.00 /две хиляди и четиридесет/ лв., представляваща адв. възнаграждение, на основание
чл. 78, ал. 3 ГПК.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба, при условията на чл. 280 ГПК,
пред ВКС на РБ в едномесечен срок от връчването му на страните.
Председател: _______________________
Членове:
1._______________________
2._______________________
10