Решение по дело №957/2021 на Софийски градски съд

Номер на акта: 265549
Дата: 27 август 2021 г. (в сила от 27 август 2021 г.)
Съдия: Мариана Василева Георгиева
Дело: 20211100500957
Тип на делото: Въззивно гражданско дело
Дата на образуване: 25 януари 2021 г.

Съдържание на акта Свали акта

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

№....................

 

гр. София, 27.08.2021 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД, ГРАЖДАНСКО ОТДЕЛЕНИЕ, ІІ А въззивен състав, в публично съдебно заседание на десети юни през две хиляди двадесет и първа година, в състав:   

                                           Председател: ВИОЛЕТА ЙОВЧЕВА

                                                     ЧЛЕНОВЕ: МАРИАНА Г.

                                                                            ДИМИТЪР КОВАЧЕВ

                                                                                 

при участието на секретаря Емилия Вукадинова, разгледа докладваното от съдия Мариана Г. въззивно гражданско дело № 957 по описа за 2021г. по описа на СГС и взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 258 и следв. от ГПК.

С решение от 05.11.2020г., постановено по гр.д. № 15157/2020г. на СРС, ГО, 179 състав, са отхвърлени предявените по реда на чл. 422, ал. 1 от ГПК от „Т.С.” ЕАД срещу И.Б.В. обективно кумулативно съединени искове, както следва: иск с правно основание чл. 79, ал. 1 от ЗЗД, вр. чл. 150 от ЗЕ за установяване съществуването на вземане за сумата от 1 788, 49 лева - главница, представляваща стойност на доставена топлинна енергия за периода от м.05.2016г. до м.04.2019г. в имот с адрес: гр. София, жк “*************, абонатен номер 129935, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от датата на подаване на заявлението по чл. 410 ГПК до окончателното й изплащане и сумата от 42, 53 лева – цена на услугата дялово разпределение и искове с правно основание чл. 86, ал. 1 от ЗЗД за установяване съществуването на вземане за сумата от 138, 87 лева – законна мораторна лихва върху главницата за топлинна енергия за периода от 15.09.2017г. до 20.11.2019г. и 5, 03 лева – обезщетение за забава върху главницата за цена на услугата дялово разпределение, за които суми е издадена заповед за изпълнение по чл. 410 от ГПК по ч.гр.д. № 69028/2019г., СРС, ГО, 179 състав.

Срещу решението е подадена в законоустановения срок по чл. 259, ал. 1 ГПК въззивна жалба от ищеца „Т.С.“ ЕАД. Жалбоподателят навежда оплаквания за неправилност на постановения съдебен акт поради нарушение на материалния закон. Поддържа, че СРС в противоречие с действителното фактическо и правно положение е приел, че ответникът не е потребител на топлинна енергия за битови нужди по смисъла на § 1, т. 42 от ДР на ЗЕ, която визира, че потребител на енергия или пророден газ за битови нужди е физическо лице – собственик или титуляр на вещното право на ползване на имот, което ползва електрическа или топлинна енергия с топлоносител гореща вода или пара за отопление, климатизация и горещо водоснабдяване, или природен газ за собствени битови нужди. Сочи, че след 08.09.2006г. е направено изменение в ЗЕ, с което е прието, че потребител на енергия или природен газ за битови нужди е физическо лице – собственик или ползвател на имот, което ползва електрическа или топлинна енергия с топлоносител гореща вода или пара за отопление, климатизация и горещо водоснабдяване, или природен газ за домакинството си. По тези съображения поддържа, че след посочената дата на облигационния ползвател е придадено по силата на закона качеството на потребител на топлинна енергия, като е отпаднало изискването ползването да е осъществявано въз основа на учредено вещно право на ползване. В случая било установено, че ответникът е наемател на процесния имот за исковия период, поради което и в качеството му на ползвател на топлофицирания имот, същият се явява страна по договора за доставка на топлинна енергия. Позовава се на чл. 64, ал. 1 от Общите условия за продажба на топлинна енергия от 2008г., съгласно който купувач на топлинна енергия може да бъде и физическо лице, наемател на имот, собственост на юридическо лице, като в този случай партида се открива на името на наемателя. От друга страна, счита, че задължението за заплащане на консумативните разходи по ползването на имота, в т.ч. и сумите за топлинна енергия от страна на наемателя, произтича и от разпоредбата на чл. 232, ал. 2 от ЗЗД. Изложени са и съображения за приложението на решение на ВКС № 35 от 21.02.2014г., III ГО, в което е прието, че ответници-наематели на топлоснабдения имот, ползват имотите в качеството им на ползватели по смисъла на §1, т. 42 от ДР на ЗЕ и чл. 153, ал. 1 от ЗЕ, както и че между тях и “Т.С.” ЕАД съществува облигационно отношение по договор за продажба на топлинна енергия, сключен при Общите условия съгласно чл. 150 от ЗЕ. По тези съображения прави искане за отмяна на обжалваното решение и постановяване на друго, с което предявените искове да се уважат в пълен размер.

Насрещната страна И.Б.В. оспорва въззивната жалба по подробно изложени съображения. Счита първоинстанционното решение за правилно и обосновано. Поддържа релевираните възражения, че не е собственик, нито вещен ползвател по отношение на процесния имот. Счита, че дори и да се приеме, че тя е наемател на общинско жилище, то изводите за неоснователност на предявените искове няма да се променят, тъй като не са ангажирани доказателства за обективирано от нейна страна искане за откриване на партида при ищцовото дружество. В условията на евентуалност се поддържат и възраженията за погасяване на вземането по давност. По изложените съображения е направено искане за потвърждаване на обжалваното решение.

Съгласно разпоредбата на чл. 269 ГПК въззивният съд се произнася служебно по валидността на решението, а по допустимостта - в обжалваната му част, като по останалите въпроси е ограничен от посоченото в жалбата.

 Настоящият съдебен състав приема, че обжалваното решение е валидно и допустимо.

За да постанови обжалваното решение, съдът е приел, че ответникът не е пасивно материално легитимиран да отговаря по предявените искове, тъй като не са ангажирани доказателства той да е собственик или вещен ползвател на процесното жилище.

Изводите на настоящия съдебен състав съвпадат изцяло с тези на СРС по следните съображения:

Правилно е прието от районния съд, че според нормата на чл. 154, ал. 1 от ГПК в доказателствена тежест на ищеца е да установи по реда на пълното и главно доказване следните кумулативни предпоставки на предявената претенция: възникването, съществуването, изискуемостта и размера на претендираните от него вземания, т.е. наличието на договорно правоотношение между топлопреносното предприятие и ответника като потребител за продажба на топлинна енергия през процесния период; доставянето от ищеца и използването от ответника на претендираното количество топлинна енергия; стойността на доставената и потребена топлинна енергия и изискуемостта на вземането.

На етапа на въззивното производство основният спорен въпрос е свързан с установяване на пасивната материална легитимация на ответника. По така очертания правен спор настоящият съдебен състав приема следното:

Според действащата от 05.03.2004г. и към настоящия момент разпоредба на чл. 150, ал.1 от ЗЕ, продажбата на топлинна енергия от топлопреносното предприятие на потребители на топлинна енергия за битови нужди се осъществява при публично известни общи условия, предложени от топлопреносното предприятие и одобрени от ДКЕВР /писмена форма на договора не е предвидена/. Тези общи условия се публикуват най-малко в един централен и в един местен всекидневник в градовете с битово топлоснабдяване и влизат в сила 30 дни след първото им публикуване, без да е необходимо изрично писмено приемане от потребителите /чл.150, ал.2 от закона/.

Съгласно чл. 153, ал. 1 ЗЕ "клиенти на топлинна енергия" са всички собственици и титуляри на вещно право на ползване в сграда - етажна собственост, присъединени към абонатна станция или към нейно самостоятелно отклонение. Следователно, купувач /страна/ по сключения договор за доставка на топлинна енергия до процесния имот е неговият собственик или лицето, на което е учредено ограничено вещно право на ползване. Именно то е задължено да заплаща продажната цена за доставената и потребена топлинна енергия, респ. то е встъпило в облигационни правоотношения с ищцовото дружество. Разпоредбата на чл. 153, ал. 1 от ЗЕ  императивно установява кой е страна по облигационното отношение с топлопреносното предприятие, като меродавно е единствено притежанието на вещно право върху имота – собственост или вещно право на ползване.

Изброяването в нормата на чл. 153, ал. 1 от ЗЕ на собствениците и титулярите на ограниченото вещно право на ползване като клиенти /потребители/ на топлинна енергия за битови нужди и страна по продажбеното правоотношение с топлопреносното предприятие обаче не е изчерпателно. При постигнато съгласие между топлопреносното предприятие и правен субект, различен от посочените в чл. 153, ал. 1 от ЗЕ за сключване на договор за продажба на топлинна енергия за битови нужди за топлоснабден имот при спазване на одобрените от КЕВР публично известни общи условия, този правен субект дължи цената на доставената топлинна енергия за собствените му битови нужди. Договорът между това трето ползващо лице и топлопреносното предприятие подлежи на доказване по общия ред на ГПК, например с откриването на индивидуална партида на ползвателя при топлопреносното дружество, но не се презумира с установяване на факта на ползване на топлоснабдения имот /мотиви по т. 1 от Тълкувателно решение №2 от 17.05.2018г. на ВКС по тълкувателно дело № 2/2017г., ОСГК/.

Договорът за доставка на топлинна енергия за даден имот от етажна собственост може да бъде както изричен писмен /при постигане на съгласие относно същественото съдържание на договора/, така и презюмиран /сключен със самия факт на придобиване на собствеността или вещното право на ползване/, като всеки нов договор за този имот, сключен по който и да е от двата начина /изричен или презюмиран/, преустановява действието за в бъдеще на предходно сключен договор за същия имот с друго лице. Следователно, за преценката с кого дружеството – ищец е в облигационни отношения за доставка на топлинна енергия за процесния имот през процесния период, е меродавно обстоятелството с кое лице последно по време е бил сключен договор за доставка на топлинна енергия /изричен или презюмиран/.

В настоящия случай първоинстанционният съд изрично е указал в доклада по делото по чл. 146 от ГПК, че ищецът не сочи доказателства за установяване на твърдението си, че насрещната страна е собственик или вещен ползвател на процесния имот. Предвид процесуалното бездействие на ищцовото дружество, съдът е приложил правилно неблагоприятните последици във връзка с разпределената доказателствена тежест и е приел за ненастъпили тези правни последици, чиито юридически факт е останал недоказан.

Във въззивната жалба топлопреносното предприятие е релевирало като основание на предявената претенция твърдението, че ответницата е наемател на общинско жилище. Доказателства за наличието на облигационна връзка между И.В. и собственика на имота обаче не са ангажирани. Но дори и да бяха представени доказателства за това обстоятелство, крайният извод за неоснователност на предявените претенции няма да се промени. И това е така по следните съображения:

Предвид елемента на административно регулиране в чл. 153, ал. 1 от ЗЕ, съдът приема, че договорно отношение по продажба на топлинна енергия с включените в него права и задължения на страните, съгласно ЗЕ, е възникнало между ищеца и собственика на топлоснабдявания имот. Обстоятелството, че действителният ползвател на услугата е трето лице /в случая ответникът при заявено твърдение, че е държател на облигационно основание/, не обуславя извод за възникването на договорно правоотношение с него при липса на данни, че между ответника и доставчика е сключен изричен писмен договор за продажба на топлинна енергия за процесния обект. Собственикът или титулярът на вещното право на ползване върху имот в сграда в режим на етажна собственост по презумпция на закона се смята за потребител на топлинна енергия. Такава законова презумпция обаче не е предвидена по отношение на държателите на имота въз основа на облигационно правоотношение. Действително, Общите условия за продажба на топлинна енергия предвиждат възможност качеството потребител, съответно клиент на топлинна енергия, да може да се придобие и от наемател на имота. За същото обаче, съобразно чл. 64, ал. 1 от Общите условия за продажба на топлинна енергия за битови нужди от “Т.С.” ЕАД ***, одобрени с решение на ДКЕВР № ОУ-02/ 03.02.2014г., следва да има изрично съгласие на собственика на имота в нотариално заверена форма. Такова съгласие по делото не се твърди, че е дадено от собственика на имота Столична община, нито са ангажирани доказателства за същото. Ищецът не е ангажирал доказателства и за сключването на изричен писмен договор с третото ползващо се лице /наемател на топлоснабдения имот/ за доставка на топлинна енергия. Установяването единствено на факта, че е открита  индивидуална партида на ползвателя, без да е ясно дали това е станало служебно или въз основа на искане, съответно по чие искане, не може да обоснове извод за възникването на договорно правоотношение между страните. Необходимо е по делото да се ангажират доказателства, че ответникът е направил изрично искане пред ищцовото дружество да бъде открита партида на негово име въз основа на копия от документи, удостоверяващи правото на собственост на топлоснабдения имот, като единствено това заявление би представлявало по своето правно естество предложение за сключване на договор за доставка на топлинна енергия - арг. чл. 13 ЗЗД.

По изложените съображения се налага извод, че предявените искове – както за главница, така и за акцесорното вземане за обезщетение за забава в размер на законната лихва, са неоснователни. Ответникът не е носител на задължения за исковия период по отношение на топлоснабдявания имот поради обстоятелството, че между страните не съществува договорно правоотношение за доставка на топлинна енергия.

Поради съвпадането на крайните изводи на въззивния съд с тези на първоинстанционния съд по отношение на предявените искове, въззивната жалба следва да бъде оставена без уважение като неоснователна, а обжалваното с нея решение на СРС – потвърдено, като правилно и законосъобразно.

По отношение на разноските:

С оглед изхода на спора и предвид изричното искане в полза на въззиваемата страна следва да се присъдят сторените по делото разноски в размер на 330 лева съгласно представения договор за правна защита и съдействие и списък на разноските по чл. 80 от ГПК.

На основание чл. 280, ал. 3 от ГПК и с оглед цената на всеки един от обективно кумулативно съединените искове настоящото решение не подлежи на касационно обжалване.­

 

Така мотивиран, Софийски градски съд

 

Р  Е  Ш  И  :

 

ПОТВЪРЖДАВА решение № 20244229 от 05.11.2020г., постановено по гр.дело № 15157/2020г. по описа на СРС, ГО, 179 състав.

ОСЪЖДА „Т.С.“ ЕАД, с ЕИК*****, седалище и адрес на управление *** Б да заплати на И.Б.В., ЕГН **********,***, на основание чл. 273, вр. чл. 78, ал. 3 от ГПК сумата от 330 /триста и тридесет/ лева - разноски във въззивното производство.

Решението е постановено при участието на привлечено от ищеца трето лице-помагач "Т.С." ЕООД.

Решението не подлежи на обжалване.

                                                           

                                                                          

                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                             

                                                  

 

                                                          ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

                                                             

 

                                                                              2.