№ 9680
гр. София, 26.05.2025 г.
В ИМЕТО НА НАРОДА
СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД, 161 СЪСТАВ, в публично заседание на
двадесет и първи май през две хиляди двадесет и пета година в следния
състав:
Председател:ВАСИЛ КР. ПЕТРОВ
при участието на секретаря БОРЯНА М. ТОШЕВА
като разгледа докладваното от ВАСИЛ КР. ПЕТРОВ Гражданско дело №
20241110124602 по описа за 2024 година
Предявени са искове с правно основание чл. 415, ал. 1 ГПК вр. чл. 150 ЗЕ, чл.
415, ал. 1 ГПК вр. чл. 186, ал. 2 ЗЗД и чл. 415, ал. 1 ГПК вр. чл. 86, ал. 1 ЗЗД.
Ищецът „Топлофикация София” ЕАД твърди, че на 16.08.2023 г. е депозирал
заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл. 410 ГПК против ответника Р. Н. П. да
заплати сумата от 1212,37 лв., главница за топлинна енергия за топлоснабден имот, находящ
се на адрес: гр. София, ж.к. „** 1“, **, аб. № **, за периода м.05.2020 г.-м.04.2022 г., сумата
от 13,90 лв., главница за дялово разпределение за периода м.07.2020 г.-м.04.2022 г., ведно със
законната лихва върху главниците от 16.08.2023 г. до окончателното изплащане, сумата от
224,45 лв., мораторна лихва върху главниците за топлинна енергия за периода 15.08.2021 г.-
09.08.2023 г., сумата от 2,90 лв., мораторна лихва върху главниците за дялово разпределение
за периода 15.09.2020 г.-09.08.2023 г., ведно с разноски по делото. В тази връзка било
образувано ч.гр.д. № 45883/2023 г. по описа на СРС, 161 с-в, като по същото била издадена
исканата заповед за изпълнение. Заповедта била връчена на ответника по реда на чл. 47
ГПК, поради което на ищеца било указано да предяви искове относно вземанията си, което
указание се изпълнявало с депозирането на настоящата искова молба. Ищецът сочи, че
ответникът като собственик на имота бил негов клиент на топлинна енергия за
топлоснабдения имот. Според чл. 150, ал. 1 ЗЕ продажбата на топлинна енергия за битови
нужди се осъществявала при публично известни Общи условия на ищеца. Тези Общи
условия влизали в сила в едномесечен срок от публикуването им в един централен и един
местен ежедневник и имали силата на договор. Според клаузите на приложимите в случая
общи условия купувачите на топлинна енергия, какъвто бил и ответникът, били длъжни да
заплащат месечните дължими суми за топлинна енергия в 45- дневен срок от изтичане на
1
периода, за който се отнасят. В процесния имот през процесния период била използвана
доставената топлинна енергия, но същата не била заплатена, поради което настъпила забава
и се дължала и законна лихва за забава. Ищецът сочи, че в изпълнение на чл. 138б ЗЕ
етажните собственици на сградата, в която се намирал процесният имот, били сключили
договор за извършване на услугата дялово разпределение с „Нелбо“ АД. Сумите за топлинна
енергия били начислявани от ищеца по прогнозни месечни вноски, като след края на
отоплителния период били изготвяни изравнителни сметки от фирмата за дялово
разпределение, на база реален отчет на уредите за дялово разпределение. За имота били
издадени изравнителни сметки. Ето защо ищецът моли съда да постанови решение, с което
да бъде признато за установено, че ответникът му дължи 1/2 част от процесните суми –
главници и лихви, ведно със законната лихва върху главниците, считано от 16.08.2023 г. –
датата на депозиране на заявлението за издаване на заповед за изпълнение по чл. 410 ГПК,
до окончателното изплащане. Претендира разноски.
Ответникът Р. Н. П. оспорва исковете. Оспорва да е налице облигационно
отношение по продажба на топлинна енергия за битови клиенти. Оспорва да е налице
писмен договор с ищеца. Оспорва доставката на топлинна енергия. Оспорва наличието на
договор за избор на фирма на дялово разпределение. Прави възражение за давност. Моли за
отхвърляне на исковете. Претендира разноски.
Третото лице помагач на страната на ищеца „Нелбо“ АД не изразява становище по
основателността на исковете.
Съдът, като прецени събраните по делото доказателства във връзка с
наведените от страните доводи съгласно чл. 12 ГПК, намира за установено от
фактическа и правна страна следното:
По исковете с правно основание чл. 150 ЗЕ и чл. 86, ал. 1 ЗЗД върху главница за
топлинна енергия
Според чл. 153, ал. 1 ЗЕ потребител на топлинна енергия за битови нужди е
собственикът или титулярят на вещното право на ползване на топлоснабдявания имот.
Разпоредбата установява кой е страна по облигационното отношение с топлопреносното
предприятие, като меродавно е притежанието на вещно право върху имота – собственост
или вещно право на ползване. Същевременно съгласно т. 1 от Тълкувателно решение от
17.05.2018 г. по тълк.д. № 2/2017 г., ОСГТК, клиенти на топлинна енергия за битови нужди
могат да бъдат и правни субекти, различни от посочените в чл. 153, ал. 1 ЗЕ, ако ползват
имота със съгласието на собственика или носителя на вещното право на ползване, за
собствени битови нужди, и са сключили договор за продажба на топлинна енергия за този
имот при общите условия на топлопреносното предприятие.
По силата на договор за покупко-продажба на жилище, сключен по реда на ЗОбС, от
13.10.1997 г. ответникът е придобил 1/2 ид.ч. от процесния имот и отговаря за 1/2 част от
задълженията за исковия период.
Не се спори, че сградата в този период е топлоснабдена и че в сградата е въведено и
2
дялово разпределение, за което е взето решение от етажните собственици – за това са
представени и писмени доказателства.
Следователно, установено е принципното съществуване на облигационно отношение
между ищеца и ответникща, произтичащо от договор за продажба на топлинна енергия, по
който ищецът е доставял топлинна енергия, което е достатъчно за доказване на иска по
основание за периода. Съдържанието на този договор е уредено в представените общи
условия, утвърдени от ДКЕВР, които обвързват ответницата дори и без да ги е приела
изрично съгласно нормата на чл. 150, ал. 2, изр. 2 ЗЕ и доколкото не се твърди и установява
изключението по чл. 150, ал. 3 ЗЕ. Представени са и доказателства за публикуване на
общите условия.
Обстоятелството колко точно количество топлинна енергия е доставено в сградата и в
жилището е от значение единствено към доказването на размера на иска, като евентуалната
недоказаност на този размер не може да доведе до отхвърлянето му съгласно нормата на чл.
162 ГПК, според която иск, доказан по основание, не може да бъде отхвърлен, а за размера
му съдът следва да ползва заключението на вещи лица или своята преценка.
В случая количеството на доставената в цялата сграда топлинна енергия е отчетено
от общия топломер, който според заключението на приетата СТЕ отговаря на
метрологичните изисквания. Съобразно чл. 139, ал. 1 ЗЕ разпределението на отчетената от
общия топломер топлинната енергия между отделните етажни собственици е извършено по
системата на дяловото разпределение по начина, регламентиран в действащата през периода
нормативна уредба.
На основание чл. 153, ал. 6 ЗЕ потребителят дължи цена за топлинната енергия,
отдадена от сградната инсталация. Решение № 5 от 22.04.2010 г. по конст.д. № 15/2009 г. на
Конституционния съд определя сградната инсталация за отопление и горещо
водоснабдяване за обща етажна собственост (чл. 140, ал. 3 ЗЕ). Сградната инсталация за
отопление и горещо водоснабдяване са обща етажна собственост и по смисъла на Закона за
енергетиката, Закона за собствеността и Закона за управление на етажната собственост.
Съгласно тълкуването на Конституционния съд при съсобствените вещи в сгради етажна
собственост, след като всички обитатели участват в ползите им, изразяващи се в отопляване
на цялата сграда, те трябва да участват и в тежестите, изразяващи се в заплащане на
стойността на полученото количество топлинна енергия за общите части и сградната
инсталация. Ето защо всички собственици и носители на вещни права следва да се считат за
потребители и да поемат ползите и тежестите, свързани с употребата на общата вещ,
включително и сградната инсталация.
Съгласно Тълкувателно решение от 25.05.2017 г. по тълк.д. № 2/2016 г., ОСГК ВКС за
отношенията, възникващи при доставяне на топлинна енергия за битови нужди в сграда
етажна собственост се прилагат разпоредбите на ЗЕ, които не протИ.речат на разпоредбата
на чл. 62 ЗЗП вр. § 1 ДР ЗЗП. Доколкото последните правила са въведени в
законодателството ни за транспониране на Директива 2011/83/ЕС на Европейския парламент
и на Съвета, за изменение на Директива 93/13/ЕИО на Съвета и Директива 1999/44/ЕО на
3
Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 85/577/ЕИО на Съвета и
Директива 97/7/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, то съдът приема, че не е налице
протИ.речие с европейското законодателство за защита на интересите на потребителите
досежно дължимостта на суми за сградна инсталация и досежно начина на отчитане на
потребената енергия – с прогнозни суми и изравнителни сметки.
Предвид чл. 155 ЗЕ от начислените суми по прогнозно потребление следва да се
приспаднат сумите по изравнителните сметки за възстановяване на клиента и да се прибавят
сумите по изравнителните сметки за доплащане. При това само тези изравнителни сметки,
които са за отчетните периоди. Прихващането на суми по изравнителни сметки за
възстановяване на клиента със стари задължения отпреди исковия и отчетните периоди е
счетоводна операция на ищеца, която няма опора нито в закона, нито в общите условия на
ищеца. То би представлявало предварителен отказ от неизтекла давност и е недопустимо.
Съдът кредитира заключението на СТЕ, като компетентно изготвено и изчерпателно.
Видно от заключението в имота в исковия е начислена топлинна енергия само за битово
горещо водоснабдяване и на база – поради неосигурен достъп. А, че потребителите не са
осигурили достъп за отчет, това се потвърждава от писмените доказателства, представени от
ФДР, а не се оспорва и от страните.
Доколкото задълженията за прогнозни суми са срочни, то с неплащането им на
уговорените падежи (30 дни след края на месеца, за който се отнасят) ответницата е
изпаднала в забава и дължи на основание чл. 86, ал. 1 ЗЗД обезщетение в размер на
законната лихва. Допустимо е, обаче, страните да уговорят друг падеж на задълженията за
заплащане на топлинната енергия. Такава уговорка е в сила за периода на действие на
общите условия на ищеца от 2014 г. Съгласно чл. 33, ал. 2 от Общите условия за продажба
на топлинна енергия за битови нужди в сила от 12.03.2014 г. купувачът е длъжен да заплаща
стойността на реално потребеното количество топлинна енергия за отчетния период,
определено на база на изравнителна сметка, в тридесетдневен срок от датата на
публикуването й на интернет страницата на продавача (което в случая не се оспорва). В този
случай продавачът начислява лихва за забава в размер на законната лихва само за
задълженията по чл. 32, ал. 2 ОУ, а именно върху тези, начислени с фактура за реално
потребено количество топлинна енергия, определено на база на изравнителните сметки (чл.
33, ал. 4 ОУ).
Съдът намира, че част от посочените клаузи са нищожни, тъй като не са
индивидуално уговорени, а освен това са неравноправни – чл. 146, ал. 1 ЗЗП. Уговорка в
общи условия на търговец монополист, която позволява търговецът да измества падежа на
задължения, които имат характера на периодично плащане, в следваща година, създава
значително неравновесие в отношенията с потребителя и протИ.речи на принципа на
добросъвестността. В случая, падежът на прогнозните вземания за м.05.2014 г.-м.09.2014 г.,
които не са платени, едностранно е изместен от търговеца за след датата на общата фактура
за периода м.05.2014 г.-м.04.2015 г., т.е. за следващата година. Така давността за част от тези
вземания по чл. 111, б. „в“ ЗЗД е продължена едностранно от търговеца с почти година.
4
Срещу това облагодетелстване потребителят получава „компенсация“, състояща се в това, че
не се начислява мораторна лихва върху вземанията за прогнозни суми на топлинната
енергия, но този „баланс“ е очевидно наклонен в полза на търговеца, като се има предвид
обстоятелството, че вземанията за главница са по-големи от тези за мораторна лихва. Ето
защо съдът намира, че всяко едно вземане за прогнозни дялове се погасява с давността по
чл. 111, б. „в“ ЗЗД, а така също със същата давност, но като вземане с относително
самостоятелен характер, се погасява и вземането за изравнителна вноска. Съдът приема и, че
падежът на задължението за прогнозни суми, от който тече погасителната давност, е 30 дни
след месеца, за която се отнася задължението.
По тази причина съдът намира за частично основателно възражението на ответника за
давност. Заявлението по чл. 410 ГПК е от 16.08.2023 г. и погасени по давност са
задълженията с падеж повече от три години преди тази дата, т.е. за периода м.05.2020 г.-
м.06.2020 г. вкл. Непогасени по давност са задълженията за периода м.07.2020 г.-м.04.2022 г.
От таблиците на вещото лице по ССчЕ се установява, че прогнозните задължения за
м.07.2020 г.-м.04.2022 г. – таблица 1 - са 4244,44 лв., а тези за м.05.2020 г.-м.06.2020 г. -
263,83 лв. От таблица 2 на ССчЕ се установява, че за периода м.05.2020 г.-04.2021 г. са
издадени две изравнителни сметки – 728,62 лв. за възстановяване и 162,71 лв. за доплащане,
общо 565,91 лв. за възстановяване. По реда на чл. 162 ГПК съдът пропорционално намира,
че за м.05.2020 г.-м.06.2020 г изравнението е (263,83/2458,16)х 565,91=60,74 лв. за
възстановяване.
Или погасените по давност задължения за м.05.2020 г.-м.06.2020 г. са 263,83 лв. -
60,74 лв. = 203,09 лв. Непогасените по давност задължения по таблица № 4 са в размер на
разликата 2424,75 лв. – 203,09=2221,66 лв. Ответникът дължи 1/2 част от сочената сума –
1110,83 лв. До този размер искът за главница за топлинна енергия следва да се уважи, а за
разликата над него до пълния предявен размер от 1212,37 лв. и за периода м.05.2020 г.-
м.06.2020 г. – отхвърли.
По отношение на мораторната лихва, както се посочи, съдът приема, че клаузите в
общите условия за отлагане падежа на задълженията до издаване на обща фактура, са
неравноправни и нищожни. Ала, ако се начислява мораторна лихва от 30-ия ден след края на
текущия месец, биха се начислили лихви в по-голям размер от претендираните и за по-голям
период, поради което и съдът с оглед диспозитивното начало в процеса следва да присъди на
ищеца само лихви в претендираните периоди и съобразно падежите по общите фактури (без
никакво значение дали са изпълнени условията в общите условия за публикуване на тези
общи фактури – защото това публикуване има значение с оглед преместването на падежа на
месечните задължения за след общата фактура, което съдът намира за нищожно). По реда на
чл. 162 ГПК мораторната лихва върху главните задължения за периода 15.08.2021.-
09.08.2023 г. съдът намира да е в размер на 410,12 лв.
Ответникът дължи 1/2 част от тази сума, т.е. 205,06 лв. мораторна лихва, до който
размер искът за мораторна лихва върху задълженията за главници за топлинна енергия
следва да се уважи, а за разликата до 224,45 лв. отхвърли.
5
По исковете с правно основание чл. 186, ал. 2 ЗЗД и чл. 86, ал. 1 ЗЗД върху
вземането за услуга дялово разпределение
Както вече се посочи, ищецът и ответниците са обвързани от договорно
правоотношение по чл. 150 ЗЕ, като в сградата, в която се намира собственият на
ответницата имот, е въведена системата на дялово разпределение и такова се извършва от
третото лице-помагач – лицензирана субект по чл. 139а ЗЕ. Задълженията на ищеца по
договора за продажба са да доставя и продава топлинна енергия, а на ответниците да я
заплащат съобразно цените, одобрени от КЕВР, и на падежите, посочени в общите условия
на ищеца.
Съгласно чл. 186, ал. 2 ЗЗД разноските по предаването на вещта и по тегленето и
меренето й са в тежест на продавача. Предвидените в чл. 36 от общите условия на ищеца
разноски за изготвяне на изравнителна сметка и отчет на уреди за топлинно разпределение
са именно разноски, попадащи в предметния обхват на чл. 186, ал. 2 ЗЗД (с арг. чл. 110, ал. 2
ЗС). Нормата е диспозитивна, като не съществува пречка за дерогирането й както с нарочно
писмено съглашение между ищеца и ответниците, така и с клауза в общи условия, одобрени
от надлежния държавен орган. Именно това се е опитал да стори ищецът, приемайки общите
условия от 2014 г. Същевременно нищо в текста не сочи, че за купувачите на топлинна
енергия се предвижда задължение да предплащат разноски по чл. 186, ал. 2 ЗЗД на ищеца.
Такава уговорка не е включена в общите условия, поради което за основателността на
главния иск за дялово разпределение, ищецът следваше да установи, че е заплатил на
третото лице-помагач визираната сума, което той не е сторил. Дори да се приеме, че подобно
задължение за предплащане на разноски е изводимо от уреденото право на ищеца да
определя по съглашение с третото лице-помагач реда и начина на заплащане на услугата, то
отново според съда в тежест на ответниците не би възникнало задължение за заплащането
на главницата. Това е така, защото клауза, предвидена в общите условия на търговец
продавач, според която той има право едностранно да определя ред и начин на плащане на
задължения за разноски в тежест на потребителя, е неравноправна по см. на чл. 143 ЗЗП. Чл.
186, ал. 2 ЗЗД е дерогируем по обща воля на страните по договора за продажба, но когато
едната страна е потребител, съглашението следва ясно да урежда правата и задълженията на
страните и предпоставките за дерогацията. В случая общите условия не отговарят на това
изискване, те дават възможност на търговеца едностранно да определя падеж на
задължението и начин на неговото възникване, поради което съдът приема, че клаузата е
нищожна и вземане за стойност на услуга „дялово разпределение“, представляваща разноски
по чл. 186, ал. 2 ЗЗД, не е валидно възникнало в полза на ищеца.
Главният иск за сумата за дялово разпределение подлежи на отхвърляне, а с него и
акцесорната претенция за мораторна лихва. Тя е неоснователна и защото в общите условия
не е предвиден падеж на задълженията за главница, поради което те са изискуеми след
нарочна покана до длъжника, за каквато данни по делото няма.
По разноските:
С оглед изхода на спора право на разноски имат и всички главни страни.
6
Ищецът е сторил разноски в исковото дело от 29,07 лв. за държавна такса, и 600 лв. за
депозити за вещи лица, а на основание чл. 78, ал. 8 ГПК, ред., ДВ, бр. 8/2017 г., съдът
определя юрисконсултско възнаграждение от 100 лв., или общо разноски от 729,07 лв.
Разноските в заповедното дело са 54,14 лв. Съразмерно на уважената част от исковете на
ищеца се дължат разноски от 654,98 лв. и 48,63 лв.
Ответникът е сторил разноски от 600 лв. за адвокатски хонорар и пропорционално на
отхвърлената част от исковете ищецът му дължи сумата от 60,98 лв.
Така мотивиран, съдът
РЕШИ:
ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по предявените от „Топлофикация София“ ЕАД,
ЕИК *********, против Р. Н. П., ЕГН **********, искове с правно основание чл. 415, ал. 1
ГПК вр. чл. 150 ЗЕ и чл. 415, ал. 1 ГПК вр. чл. 86, ал. 1 ЗЗД, че ответникът дължи на ищеца
сумата от 1110,83 лв., главница за топлинна енергия за топлоснабден имот, находящ се на
адрес: гр. София, ж.к. „** 1“, **, аб. № **, за периода м.07.2020 г.-м.04.2022 г., ведно със
законната лихва върху главницата от 16.08.2023 г. до окончателното изплащане, и сумата от
205,06 лв., мораторна лихва върху главниците за топлинна енергия за периода м.07.2020 г.-
м.04.2022 г., натрупана в периода 15.08.2021 г.-09.08.2023 г., които вземания са предмет на
заповед № 26797 за изпълнение на парично задължение по чл. 410 ГПК, издадена на
07.09.2023 г. по ч.гр.д. № 45883/2023 г., СРС, 161-ви с-в.
ОТХВЪРЛЯ предявените от „Топлофикация София“ ЕАД, ЕИК *********, против
Р. Н. П., ЕГН **********, искове с правно основание чл. 415, ал. 1 ГПК вр. чл. 150 ЗЕ, чл.
415, ал. 1 ГПК вр. чл. 186, ал. 2 ЗЗД и чл. 415, ал. 1 ГПК вр. чл. 86, ал. 1 ЗЗД за признаване за
установено, че ответникът дължи на ищеца: 1 сумата от 13,90 лв., главница за дялово
разпределение за периода м.07.2020 г.-м.04.2022 г., и сумата от 2,90 лв., мораторна лихва
върху главниците за дялово разпределение за периода 15.09.2020 г.-09.08.2023 г., както и за
признаване за установено, че ответникът дължи на ищеца главница за топлинна енергия над
1110,83 до пълния размер от 1212,37 лв. и за периода м.05.2020 г.-м.06.2020 г., и мораторна
лихва върху главници за топлинна енергия над 205,06 лв. до 224,45 лв.
ОСЪЖДА Р. Н. П., ЕГН **********, да заплати на „Топлофикация София“ ЕАД,
ЕИК *********, на осн. чл. 78, ал. 1 ГПК сумата от 654,98 лв., разноски, сторени по делото,
и сумата от 48,63 лв., разноски, сторени в ч.гр.д. № 45883/2023 г., СРС, 161-ви с-в.
ОСЪЖДА „Топлофикация София“ ЕАД, ЕИК *********, да заплати на Р. Н. П.,
ЕГН **********, на осн. чл. 78, ал. 3 ГПК сумата от 60,98 лв., разноски, сторени по делото.
Решението е постановено при участието на „Нелбо“ АД като помагач на ищеца
„Топлофикация София“ ЕАД.
Решението подлежи на обжалване в двуседмичен срок от връчването на препис
пред Софийския градски съд.
7
Препис от решението да се връчи на страните, което обстоятелство изрично да се
удостовери в отрязъците от съобщенията.
Съдия при Софийски районен съд: _______________________
8