РЕШЕНИЕ
№ 5554
гр. София, 07.04.2023 г.
В ИМЕТО НА НАРОДА
СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД, 79 СЪСТАВ, в публично заседание на
двадесет и трети март през две хиляди двадесет и трета година в следния
състав:
Председател:ЦВ. М.
при участието на секретаря Т. Ц.
като разгледа докладваното от ЦВ. М. Гражданско дело № 20221110154973
по описа за 2022 година
Предявени са установителни искове с правно основание чл. 422, ал. 1 ГПК, вр. чл.
79, ал. 1, пр. 1 ЗЗД, вр. чл. 153 ЗЕ и чл. 422, ал. 1 ГПК, вр. чл. 86, ал. 1 ЗЗД.
Ищецът „.... твърди, че е налице облигационно правоотношение, възникнало между
него и ответника С. А. К. въз основа на договор за продажба на топлинна енергия при общи
условия, чиито клаузи съгласно чл. 150 ЗЕ са обвързали потребителя без да е необходимо
изричното им приемане. Поддържа, че съгласно тези общи условия е доставил за процесния
период на ответника топлинна енергия до топлоснабден имот, находящ се на адрес: ...
надпартерен, ап. 43, с ..., като той не е изпълнил насрещното си задължение за заплащане на
дължимата цена, формирана на база на прогнозни месечни вноски и изравнителни сметки,
както и цена на услуга за дялово разпределение. Сочи, че съгласно приложимите общи
условия, в случай, че резултатът от изравняването е сума за доплащане, тя се прибавя към
първата дължима сума за съответния период, а когато е сума за възстановяване, от нея се
приспадат най-старите просрочени задължения на потребителя. Твърди, че съгласно общите
условия от 27.06.2016 г., в сила от 10.07.2016 г., купувачът на топлинна енергия е длъжен да
заплаща същата в 45-дневен срок от публикуване на общата фактура за съответния
отоплителен сезон на интернет страницата на продавача, което ответникът не е сторил,
поради което претендира, както следва: 752,48 лв., представляваща цена на топлинна
енергия за периода от 01.05.2018 г. до 30.04.2021 г., 138,04 лв., представляваща лихва за
забава върху задължението за цена на топлинна енергия за периода от 15.09.2019 г. до
21.06.2022 г.; 34,61 лв., представляваща цена на услуга за дялово разпределение за периода
от 01.06.2019 г. до 30.04.2021 г., 6,48 лв., представляваща лихва за забава върху
задължението за цена на услуга за дялово разпределение за периода от 31.07.2019 г. до
21.06.2022 г., ведно със законната лихва върху всяка от главниците от датата на подаване на
заявлението по чл. 410 ГПК – 07.07.2022 г. до окончателното им заплащане, за които суми
по ч. гр. дело № 36996/2022 г. по описа на СРС, 79 състав, е издадена заповед за изпълнение
1
по чл. 410 ГПК от 15.07.2022 г. Претендира и разноски.
В срока по чл. 131, ал. 1 ГПК ответникът С. А. К. е подал отговор на исковата молба, с
който оспорва исковете при твърдението, че няма сключен писмен договор с ищеца, като
още за сезон 2005 г. – 2006 г. го е уведомил, че не желае да ползва услугите му за доставка
на топлинна енергия. Позовава се на протокол от 19.10.2012 г., в който е удостоверено
демонтирането и затапването на находящите се в имота му 3 броя радиатори, както и на
издаден въз основа на него констативен протокол от 01.11.2012 г. на „... Позовава се и на
Директива № 83/2011 г. за защита на правата на потребителите, която е транспонирана в
българското законодателство. Оспорва таксата за сградна инсталация. Прави възражение за
изтекла погасителна давност. С тези съображения отправя искане за отхвърляне на
предявените искове.
Третото лице – помагач на страната на ищеца – „Т... изразява становище, че в рамките
на исковия период дяловото разпределение е било законосъобразно извършено.
Съдът, като съобрази доводите на страните и събраните по делото доказателства,
поотделно и в тяхната съвкупност, съгласно правилата на чл. 235, ал. 2 ГПК, намира за
установено следното от фактическа и правна страна:
По искове с правно основание чл. 422, ал. 1 ГПК, вр. чл. 79, ал. 1, пр. 1 ЗЗД, вр. чл. 153
ЗЕ.
Основателността на исковете за цена на потребена топлинна енергия и цена на услуга
за дялово разпределение предполага установяване от ищеца наличието на облигационно
правоотношение по договор за продажба между него и ответника, по силата на което е
доставил топлинна енергия в твърдените количества и за него е възникнало насрещно
задължение за плащане на уговорената цена в претендирания размер, както и че през
исковия период в сградата, в която се намира процесният имот, е извършвана услугата
дялово разпределение от лице, с което ищецът има сключен договор, при което е
възникнало задължение за заплащане на възнаграждение за предоставената услуга в
претендирания размер.
Съгласно разпоредбите на чл. 153, ал. 1 ЗЕ и § 1, т. 2а от ДР на ЗЕ /приложима
редакция след 17.07.2012 г., а с това и в рамките на процесния период/ потребител, респ.
клиент на топлинна енергия за битови нужди е физическо лице – ползвател или собственик
на имот, който ползва електрическа или топлинна енергия с топлоносител гореща вода или
пара за отопление, климатизация и горещо водоснабдяване или природен газ за
домакинството си. Следователно, тази законова уредба сочи за купувач /страна/ по договора
за доставка на топлинна енергия собственикът на топлоснабдения имот или лицето, на което
е учредено ограничено вещно право на ползване, като законодателят е обвързал това
качество с реалното ползване на съответния вид енергия. Именно то е задължено да заплаща
продажната цена за доставената и потребена топлинна енергия, респ. то е встъпило в
облигационни отношения с ищцовото дружество. В случая, при съвкупна преценка на
писмените доказателства по делото съдът приема, че в рамките на исковия период
ответникът С. А. К. се легитимират като изключителен собственик на процесния недвижим
имот, респ. той следва да отговаря за вземанията за цена на топлинна енергия и цена на
услуга за дялово разпределение, касаещи същия. Най-напред това е така с оглед данните,
удостоверени в представените нотариални актове съответно № 142, том I, нот. дело №
147/06.06.2002 г. и № 114, том I, нот. дело № 110/31.05.2006 г. /л. 14-17 от делото/ и
удостоверение за родствени връзки с изх. № СОА23-ВУ51-137/09.02.2023 г., издадено от
Столична община /л. 77 от делото/, както и факта, че в открито съдебно заседание на
16.03.2023 г. ответникът К. е признал, че считано от 2005-2006 г. е собственик на процесния
апартамент № 43.
Ето защо, съдът приема, че именно той се явява и потребител, респ. клиент на
топлинна енергия за битови нужди, поради което следва да отговаря за задълженията във
2
връзка с ползването му, включително и за това за цената на доставената до него и потребена
такава.
Съгласно чл. 150, ал. 1 ЗЕ облигационните правоотношения между страните се
регламентират от публични известни общи условия, предложени от топлопреносното
предприятие и одобрени от КЕВР. Според изричната разпоредба на чл. 150, ал. 2 ЗЕ общите
условия влизат в сила 30 дни след първото им публикуване, без да е необходимо изрично
писмено приемане от потребителите. Следователно, приемането на общите условия от
абоната става по силата на закона, след изтичане на срока за възражения и/или отправено
искане към ищеца за уговаряне на индивидуални такива. По делото нито се твърди, нито се
доказва ответникът да е възразил срещу прилаганите от ищеца общи условия или да са
предложили сключването на индивидуално споразумение с него, поради което и с оглед
изложените по-горе съображения, че в рамките на исковия период той е бил носител на
правото на собственост върху процесния имот съдът прави извод, че между него и ищеца е
възникнало договорно правоотношение по продажба на топлинна енергия за битови нужди с
включените в него права и задължения на страните, съгласно ЗЕ и Общите условия.
Съгласно разпоредбата на чл. 139, ал. 1 ЗЕ, разпределението на топлинна енергия в
сграда - етажна собственост се извършва по система за дялово разпределение, а дяловото
разпределение на топлинна енергия между страните в сградата се осъществява от
топлопреносното предприятие или от доставчик на топлинна енергия самостоятелно или
чрез възлагане на лице, вписано в публичния регистър по чл. 139а ЗЕ. Топлинната енергия
за отопление на сграда – етажна собственост се разделя на топлинна енергия, отдадена от
сградната инсталация, топлинна енергия за отопление на общите части и топлинна енергия
за отопление на имотите в сграда – етажна собственост – арг. чл. 142, ал. 2 ЗЕ. Съгласно чл.
145, ал. 1 от закона топлинната енергия за отопление на имотите в сграда – етажна
собственост, при прилагане на дялово разпределение чрез индивидуални топломери, се
определя въз основа на показанията на топломерите в отделните имоти. В случая, видно от
протокол от общо събрание на етажната собственост от 28.08.2002 г., списък към него и
договор /л. 19-22 от делото/, представените индивидуални справки и протоколи за отчет /л.
83-88 от делото/, а и с оглед изложеното от вещото лице по съдебно-техническата
експертиза, етажните собственици в сградата, находяща се на адрес: гр. София, ж. к.
„Младост-3“, бл. 327, са възложили извършването на индивидуално измерване на
потреблението на топлинна енергия и вътрешно разпределение на разходите за отопление и
топла вода на третото лице – помагач - ...
За установяване на факта на предоставяне на топлинна енергия в обема, съответстващ
на претендираната цена, по делото е прието без оспорване от страните заключение на
вещото лице по съдебно-техническата експертиза, според което количеството постъпила
топлинна енергия в сградата – етажна собственост, находяща се на адрес: ..., е измервана
чрез определено от ЗЕ средство за измерване – общ топломер, който е отчитан в края на
всеки месец, като технологичните разходи са приспаднати от общото количество топлинна
енергия, влязло в абонатната станция, и са за сметка на топлофикационното дружество.
Изяснява се, че през процесния период в имота на ответника са начислявани суми за
отопление, битово гореща вода и сградна инсталация, като детайлно е посочено как се
формират те, достигайки се до крайния извод, че това е ставало съобразно изискванията на
действащата нормативна уредба. Експертът изрично е отразил в изготвеното от него
заключение, че в имота няма работещи радиатори, тъй като са били демонтирани, като
отчетената за периода топлинна енергия касае единствено тази от щранг лирата в банята,
битово гореща вода и отдадената от сградната инсталация, които са изчислени в
съответствие с разпоредбите на Наредба № 16-334 от 06.04.2007 г. и Методиката към нея на
база отопляемия обем на жилището. Вещото лице изяснява, че монтирането на топлинен
разпределител върху щранг лирата е технически невъзможно поради липсата спирателна
уредба между отделните етажи, поради което инсталираната мощност от щранг лирата се
3
определя по изчислителен път по максимален специфичен разход на сградата. Отдадената
от това тръбно отоплително тяло /щранг лира/ топлинна енергия съдът приема, че се явява
компонент от общо начислената такава, и тя се дължи от потребителя, наред с отдадената от
сградната инсталация, като в подкрепа на такъв извод е разпоредбата на § 1, т. 37 от ДР на
ЗЕ, която дава легална дефиниция на понятието отоплително тяло. Експертизата изяснява
още, че сумите за битово гореща вода са начислявани въз основа на показанията на 1 брой
водомер, който е редовно отчетен, като в хода на делото ответникът изрично е признал, че се
е случвало да потребява такава в имота си. Сумите за топлинна енергия, отдадена от сградна
инсталация, са начислявани на база посоченото в т. 6.1.1. от Методиката за дялово
разпределение към Наредба № 16-334 от 06.04.2007 г. за топлоснабдяването – между
абонатите съобразно пълния отопляем обем на имота - 148 куб. м. и този на етажната
собственост – 7 401 куб. м. От техническа гледна точка фирмата за дялово разпределение
също е изготвяла индивидуалните изравнителни сметки в съответствие с нормативните
изисквания, с оглед на което вещото лице изяснява, че е било отразено реално доставеното
количество топлинна енергия и е извършено изравняване между начислената от ищеца и
реално дължимата сума. При анализ на протоколите и свидетелствата за метрологична
проверка, касаещи исковия период, експертът е достигнал до извод, че общият топломер в
абонатната станция е преминал изискуемите метрологични проверки в съответствие с
изискванията на ДАМТН, като от страна на ответника не са ангажирани доказателства за
опровергаване на този извод. В чл. 155, ал. 1 ЗЕ от действащата през процесния период
нормативна уредба се предвижда, че потребителите на топлинна енергия в сграда – етажна
собственост заплащат доставената топлинна енергия по един от следните начини: 1) на 11
равни месечни вноски и една дванадесета изравнителна вноска, респ. на 10 равни вноски и 2
изравнителни – след изменението на ЗЕ от ДВ, бр. 74/2006г.; 2) на месечни вноски,
определени по прогнозна консумация за сградата, и една изравнителна вноска и 3) по реална
месечна консумация. Следователно, при определяне стойността на действително
потребената през процесния период топлинна енергия следва да бъдат взети предвид
резултатите от изравнителните сметки в края на отчетния период, които показват дали
фактурираните през този период суми са били завишени или занижени, като отразяват
реално доставеното количество енергия след проверка на място на показанията на
индивидуалните уреди за измерване. При съобразяване на резултата от изравнителните
сметки, изготвяни в края на всеки отчетен период, експертизата е приела, че реално
доставеното до имота на ответника количество топлинна енергия за периода от 01.05.2018 г.
до 30.04.2021 г. възлиза на 739,54 лв., представляваща разлика между прогнозно
начислените суми по фактури /809,89 лв./ и сумите за възстановяване на абоната по
изравнителните сметки /70,35 лв./, като посочената стойност е без предишни неплатени и
просрочени суми и без начисляване на лихви по тях.
Само за пълнота следва да се отбележи, че Директива 2011/83/ЕС на Европейския
парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 г. относно правата на потребителите, на която
се позовава ответникът, е транспонирана във вътрешното право със ЗЗП. По своето естество
този негов довод касае забраната за т. нар. принудителна продажба по смисъла на чл. 62
ЗЗП, но същият е неоснователен. Това е така, тъй като в случая сградата етажна собственост
е присъединена към топлопреносната мрежа по искане на етажните собственици, като видно
от приетия протокол от общо събрание от 28.08.2002 г. /л. 21 от делото/ същите са поискали
извършване на услугата дялово разпределение на топлинна енергия, поради което извод за
принудително доставяне на такава в сградата от страна на ищцовото дружество не може да
бъде направен. Нещо повече, разяснения в този смисъл се съдържат и в ТР № 2 от
25.05.2017 г. по тълк. дело № 2/2016 г., ОСГК, ВКС, които имат задължителен характер.
При този извод на съда следва да се даде отговор на въпроса каква част от посочената
по-горе сума ответникът С. А. К. дължи да заплати, като в тази връзка бъде разгледано
релевираното от него възражение за изтекла погасителна давност.
4
Съгласно задължителните тълкувателни разяснения, дадени с ТР № 3/2011 г., ОСГТК
на ВКС, вземанията на топлофикационни, електроснабдителни и водоснабдителни
дружества, както и на доставчици на комуникационни услуги, са периодични плащания по
смисъла на чл. 111, б. „в“ ЗЗД и за тях се прилага 3-годишната давност. Предявяването на
иска спира течението на давността, като в случая заявлението по чл. 410 ГПК е подадено в
съда на 07.07.2022 г., а за времето от 13.03.2020 г. до 20.05.2020 г. /за период от два месеца и
7 дни/ срокът е спрял да тече на основание чл. 3, т. 2 от Закона за мерките и действията по
време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март
2020 г., и за преодоляване на последиците, във връзка с § 13 от ПЗР на ЗИД на Закона за
здравето /обн. ДВ, бр. 44/2020 г., в сила от 14.05.2020 г./, поради което извън погасителната
давност са всички вземания, чиято изискуемост настъпва не след и на 07.07.2019 г., а след и
на 01.05.2019 г. - арг. чл. 114, ал. 1 ЗЗД. От страна на ищеца се претендират вземания за цена
на топлинна енергия за периода от 01.05.2018 г. до 30.04.2021 г., като съгласно чл. 33, ал. 1
от приложимите към релевантния период общи условия на ищеца – тези от 27.06.2016 г., в
сила от 11.08.2016 г., месечните дължими суми за топлинна енергия по чл. 32, ал. 1 и ал. 2 са
платими в 45-дневен срок от изтичане на месеца, за който се отнасят, а не от публикуването
на общата фактура за съответния отоплителен сезон на интернет - страницата на ищеца,
както се поддържа от него в обстоятелствената част на исковата му молба. Следователно,
действително е налице изтекла погасителна давност на вземанията за периода от 01.05.2018
г. до 28.02.2019 г., тъй като най-късното месечно задължение – това за м. февруари 2019 г. е
станало изискуемо на 14.04.2019 г., т. е. преди 01.05.2019 г., поради което то, както и
предхождащите го месечни задължения, включени в рамките на исковия период, са
обхванати от изтекла погасителна давност. Тук следва да се отбележи, че обстоятелството,
че ищецът претендира вземания, представляващи месечни дължими суми за прогнозна
консумация на топлинна енергия, които са погасени по давност, позовавайки се на обща
фактура, издадена едва на 31.07.2019 г., и чрез включването им в тази фактура е
незаконосъобразно, доколкото с това действие се цели избягване на евентуални възражения
за давност от клиентите на топлинна енергия. В случаите на чл. 155, ал. 1, т. 1 или т. 2 ЗЕ
задълженията на потребителите за заплащане на месечни вноски /равни или прогнозни/ не
са в зависимост от изравнителния резултат в края на съответния отчетен период, а имат
самостоятелен характер. Изравнителният резултат не влияе на дължимостта на месечните
вноски в установените за тях срокове, а до възникване на ново вземане в полза на една от
страните по облигационното правоотношение в размер на разликата между начислената
суми по прогнозните вноски и стойността на действително доставеното количество
топлинна енергия, отчетено в края на периода. В зависимост от това дали начислените
прогнозни месечни вноски са в по-голям или по-малък размер от стойността на
действително доставеното количество топлинна енергия, отчетено в края на периода, то това
ново вземане възниква в полза на потребителя или в полза на топлопреносното
предприятие. Това ново „изравнително“ вземане обаче винаги е самостоятелно и различно
от вземанията на топлопреносното предприятие за месечни вноски /равни или прогнозни/, а
не се касае до корекция на тези вноски със задна дата. Издаването на изравнителната сметка
не променя срока, в който месечните вноски стават дължими, а следователно и момента, от
който започва да тече погасителната давност за тях. В случая, съдът приема, че крайният
размер на главното задължение за цена на топлинна енергия на ответниците следва да бъде
определено въз основа приетия от съдебно-техническата експертиза такъв, а именно: 739,54
лв., отразяващ реално доставената и потребена такава в рамките на исковия период. От тази
сума следва да се приспаднат сумите, които са погасени по давност за периода от 01.05.2018
г. до 28.02.2019 г., които предвид данните по таблици № 4 и № 5 от заключението,
отразяващи фактурираното количество топлинна енергия за процесния период и годишното
изравнение след края на отчетния такъв, възлизат на 212,28 лв. Така след извършено
преизчисляване по реда на чл. 162 ГПК, съдът приема, че размерът на месечните задължения
5
за цена на топлинна енергия за периода от 01.03.2019 г. до 30.04.2021 г., които съдът прие,
че не са обхванати от изтекла погасителна давност, възлиза на 527,26 лв., до който размер
предявеният иск за цена на топлинна енергия се явява основателен и следва да бъде уважен,
като се отхвърли за разликата до пълния предявен размер от 752,48 лв., или за размера от
225,22 лв., и за периода от 01.05.2018 г. до 28.02.2019 г.
Към стойността на задължението за цена на топлинна енергия следва да се добавят и
дължимите годишни такси за извършваната от ...услуга за дялово разпределение, чиято
стойност не се спори, че се равнява на посочения от ищеца размер от 34,61 лв. Това е така,
тъй като съгласно разпоредбите на чл. 36 от общите условия, чл. 61, ал. 1 от Наредба № 16-
334/06.04.2007 г. за топлоснабдяването и на чл. 10 от общите условия на договорите между
„.... и търговец за извършване на услугата дялово разпределение на топлинната енергия
между потребителите в сграда – етажна собственост, тези разходи се заплащат от
потребителите на топлинна енергия на ищцовото дружество, което от своя страна заплаща
цената за извършените услуги на дружествата за дялово разпределение. Във връзка с
възражението за изтекла погасителна давност следва да се отбележи, че в общите условия на
ищеца не е предвиден срок за изпълнение на това задължение, поради което кредиторът
може да иска изпълнение веднага - арг. от чл. 69, ал. 1 ЗЗД. Следователно, погасителната
давност следва да бъде отнесена към момента на възникване на задължението, а това
означава, че най-ранното месечно задължение – това за м.06.2019 г. се счита за възникнало
на 30.06.2019 г., или същото е станало изискуемо на 01.07.2019 г., т. е. след 01.05.2019 г.,
поради което нито то, нито последващите месечни задължения, включени в рамките на
исковия период, не са обхванати от изтекла погасителна давност.
Ето защо, претенцията на ищеца за цена на услуга за дялово разпределение следва да
се приеме за доказана в горепосочения размер от 34,61 лв., отнасящ се за периода от
01.06.2019 г. до 30.04.2021 г., поради което предявеният иск за посочената сума се явява
основателен и следва да бъде уважен в изцяло заявения размер.
Всяка една от посочените по-горе суми следва да се присъди ведно със законната лихва
от датата на подаване на заявлението по чл. 410 ГПК – 07.07.2022 г. до окончателното им
заплащане.
По искове с правно основание чл. 422, ал. 1 ГПК, вр. чл. 86, ал. 1 ЗЗД.
Основателността на исковете за заплащане на обезщетение за забава предполага
установяване от ищеца наличието на главен дълг; изпадане на ответника в забава и размера
на обезщетението за забава.
Съгласно чл. 33, ал. 1 от общите условия на ищеца от 2016 г., в сила от 10.08.2016 г.,
клиентите са длъжни да заплащат месечните дължими суми за топлинна енергия по чл. 32,
ал. 1 и ал. 2 в 45 – дневен срок от изтичане на месеца, за който се отнасят. Ето защо, за
вземанията за топлинна енергия за периода от 01.03.2019 г. до 30.04.2021 г., за които съдът
прие, че не са обхванати от изтекла погасителна давност, не е необходимо отправянето на
покана или предприемането на други действия от страна на ищеца, за да се поставят
клиентите в забава /така решение № 4273 от 16.07.2020 г. на СГС по в. гр. д. № 11883/2019
г./. По изложените съображения, определена по реда на чл. 162 ГПК, съдът счита, че
размерът на лихвата за забава върху задълженията за цена на топлинна енергия за периода от
01.03.2019 г. до 30.04.2021 г., попадащи в обхвата на общите условия от 2016 г., се равнява
на сумата от 99,74 лв., начислена за претендирания период от 15.09.2019 г. до 21.06.2022 г.
Ето защо, акцесорната претенция на ищеца за лихва за забава върху задължението за
цена на топлинна енергия следва да се приеме за доказана в горепосочения размер от 99,74
лв., като следва да се отхвърли за разликата до пълния предявен размер от 138,04 лв., или за
размера от 38,30 лв.
По отношение на задължението за цена на услуга за дялово разпределение липсва
6
предвиден срок за плащане от страна на потребителя на топлинна енергия, поради което
длъжникът изпада в забава след покана – арг. чл. 84, ал. 2 ЗЗД. В случая, по делото не са
представени доказателства за отправена покана от кредитора за плащане на това задължение
от дата, предхождаща подаването на заявлението по чл. 410 ГПК – 07.07.2022 г. и касаеща
процесния период, поради което предявеният акцесорен иск за лихва за забава върху
задължението за цена на услуга за дялово разпределение в размер на 6,48 лв. за периода от
31.07.2019 г. до 21.06.2022 г. се явява неоснователен и следва да се отхвърли изцяло.
По отговорността за разноски:
В съответствие със задължителните разяснения, дадени с т. 12 на ТР № 4/18.06.2014 г.
по тълк. дело № 4/2013 г., ОСГТК, ВКС, съдът следва да се произнесе по разпределението
на отговорността за разноски в заповедното и исковото производство. Предвид изхода на
спора и на основание чл. 78, ал. 1 ГПК в полза на ищеца следва да се присъдят направените
разноски в производството по ч. гр. дело № 36996/2022 г. по описа на СРС, 79 състав, както
и в исковото производство, съразмерно с уважената част от исковете, които съответно
възлизат на 53,26 лв. - платена държавна такса и юрисконсултско възнаграждение и 308,92
лв. – платена държавна такса, депозит за САТЕ, както и юрисконсултско възнаграждение.
Съдът определи размера на юрисконсултското възнаграждение на заявителя – ищец в двете
съдебни производства на основание чл. 78, ал. 8 ГПК (изм. ДВ, бр. 8 от 2017 г.), вр. чл. 37 от
Закон за правната помощ и съответно чл. 26 от Наредбата за заплащането на правната
помощ (по отношение на юрисконсултското възнаграждение в заповедното производство) и
чл. 25, ал. 1 от Наредбата за заплащането на правната помощ (по отношение на
юрисконсултското възнаграждение в исковото производство), като съобрази вида и обема на
извършената дейност от процесуалния му представител и липсата на фактическа и правна
сложност на делото. На основание чл. 78, ал. 3 ГПК в полза на ответника не следва да се
присъждат разноски съразмерно с отхвърлената част от предявените искове, с оглед липсата
на изрично искане в този смисъл, а и на доказателства за реалното извършване на такива.
Така мотивиран, съдът
РЕШИ:
ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по предявените от „...., ЕИК ...., със седалище и
адрес на управление: .... срещу С. А. К., ЕГН **********, с адрес: .... установителни искове
с правно основание чл. 422, ал. 1 ГПК, вр. чл. 79, ал. 1, пр. 1 ЗЗД, вр. чл. 153 ЗЕ и чл. 422, ал.
1 ГПК, вр. чл. 86, ал. 1 ЗЗД, че С. А. К. дължи на „.... сумата от 527,26 лв., представляваща
цена на топлинна енергия за периода от 01.03.2019 г. до 30.04.2021 г. по отношение на
топлоснабден имот, находящ се на адрес: ... надпартерен, ап. 43, с ...; сумата от 34,61 лв.,
представляваща цена на услуга за дялово разпределение за периода от 01.06.2019 г. до
30.04.2021 г., ведно със законната лихва върху всяка от главниците от датата на подаване на
заявлението по чл. 410 ГПК – 07.07.2022 г. до окончателното им заплащане, както и сумата
от 99,74 лв., представляваща лихва за забава върху задължението за цена на топлинна
енергия за периода от 15.09.2019 г. до 21.06.2022 г., за които суми по ч. гр. дело №
36996/2022 г. по описа на СРС, 79 състав, е издадена заповед за изпълнение по чл. 410 ГПК
от 15.07.2022 г., като ОТХВЪРЛЯ иска за цена на топлинна енергия за разликата над
уважения размер от 527,26 лв. до пълния предявен размер от 752,48 лв., или за размера от
225,22 лв., и за периода от 01.05.2018 г. до 28.02.2019 г.; иска за лихва за забава върху
задължението за цена на топлинна енергия за разликата над уважения размер от 99,74 лв. до
пълния предявен размер от 138,04 лв., или за размера от 38,30 лв., както и иска за лихва за
забава върху задължението за цена на услуга за дялово разпределение в размер на 6,48 лв. за
периода от 31.07.2019 г. до 21.06.2022 г.
ОСЪЖДА С. А. К., ЕГН **********, с адрес: .... да заплати на „...., ЕИК ...., със
7
седалище и адрес на управление: ..., на основание чл. 78, ал. 1 ГПК, сумата от 53,26 лв.,
представляваща разноски в производството по ч. гр. дело № 36996/2022 г. по описа на СРС,
79 състав, както и сумата от 308,92 лв., представляваща разноски в исковото производство.
РЕШЕНИЕТО е постановено при участието на трето лице-помагач на страната на
ищеца ... – ...
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Софийски градски съд в двуседмичен срок
от връчване на препис на страните.
Съдия при Софийски районен съд: _______________________
8