Решение по дело №12043/2023 на Софийски градски съд

Номер на акта: 1179
Дата: 27 февруари 2025 г. (в сила от 27 февруари 2025 г.)
Съдия: Николай Димов
Дело: 20231100512043
Тип на делото: Въззивно гражданско дело
Дата на образуване: 26 октомври 2023 г.

Съдържание на акта

РЕШЕНИЕ
№ 1179
гр. София, 27.02.2025 г.
В ИМЕТО НА НАРОДА
СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД, ВЪЗЗ. III-В СЪСТАВ, в публично
заседание на тринадесети февруари през две хиляди двадесет и пета година в
следния състав:
Председател:Николай Димов
Членове:Велина Пейчинова

Георги Кацаров
при участието на секретаря Юлия С. Димитрова Асенова
като разгледа докладваното от Николай Димов Въззивно гражданско дело №
20231100512043 по описа за 2023 година
и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.258- чл.273 ГПК.
Образувано е по въззивна жалба на Т. Н. Ц., подадена чрез назначения й по
делото особен представител адв.М. Ф.-Р., срещу решение № 12731 от 19.07.2023 г.,
постановено по гр.дело № 64627/2021 год. по описа на СРС, ІІІ Г.О., 82 състав, в
частта, с която е признато за установено по предявените от „Топлофикация София“
ЕАД, ЕИК ********* по предявените от „Топлофикация София” ЕАД, ЕИК *********,
срещу Т. Н. Ц., ЕГН **********, по реда на чл.422, ал.1 ГПК искове, че Т. Н. Ц. дължи
на „Топлофикация София” ЕАД на основание чл.59, ал.1 ЗЗД и чл.86, ал.1 ЗЗД
следните суми: 1372,75 лева - стойност на незаплатена топлинна енергия за периода
05.2017 г. - 04.2019 г., ведно със законната лихва от 13.02.2020 г. до окончателното
изплащане, 33,65 лева - сума за дялово разпределение за периода 05.2017 г. - 04.2019 г.
и 42,84 лева - мораторна лихва за периода 23.08.2019 г. - 23.01.2020 г. с включена
мораторна лихва върху главницата за дялово разпределеие, за топлоснабден имот в гр.
София, ж.к. „Света Троица“, ул.“*******, салон за красота, аб.№ 239105, за които суми
е издадена Заповед за изпълнение по ч.гр.дело № 7703/2020 г. на СРС, 82
състав.Твърди се, че решението в обжалваната част е неправилно и
1
незаконосъобразно, постановено в нарушение на материалноправни разпоредби на
закона и на процесуалните правила по съображения изложени в жалбата.
Въззиваемата страна - ищец „Топлофикация София“-ЕАД, гр.София, чрез своя
процесуален представител юрк.М.К. оспорва жалбата, по съображения подробно
изложени в депозирания по делото писмен отговор по чл.263, ал.1 от ГПК. Моли
жалбата да бъде отхвърлена, като неоснователна, а първоинстанционното решение –
потвърдено в обжалваната от ответника част, като правилно и законосъобразно.
Претендира присъждане на разноски за въззивната инстанция.
Третото лице- помагач на страната на ищеца- „Техем Сървисис“ ЕООД, гр.София,
не взема становище по подадената въззивна жалба.
СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД, като обсъди събраните по делото доказателства,
становищата и доводите на страните, съгласно разпоредбата на чл.235, ал.2 ГПК,
намира за установено следното:
Въззивната жалба е допустима - подадена е в срока по чл.259, ал.1 от ГПК от
легитимирана страна в процеса срещу първоинстанционно съдебно решение, което
подлежи на въззивно обжалване, поради което следва да се разгледа по същество.

Разгледана по същество въззивната жалба е НЕОСНОВАТЕЛНА.
Софийски градски съд, като обсъди доводите на страните и събраните по
делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност, намира, че фактическата
обстановка се установява така както е изложена от първоинстанционния съд. Пред
настоящата въззивна инстанция не са ангажирани нови доказателства по смисъла на
чл.266 от ГПК, които да променят така приетата за установена от първоинстанционния
съд фактическа обстановка. В тази връзка в мотивите на настоящия съдебен акт не
следва да се преповтарят отново събраните в първата инстанция доказателства, които
са обсъдени правилно, като са преценени релевантните за спора факти и
обстоятелства.
Предвид възприемането на установената от първоинстанционния съд
фактическа обстановка, съдът достигна до следните правни изводи:
С приемането на новия ГПК, в сила от 01.03.2008 г. бе въведено ограниченото
въззивно обжалване. Съгласно императивната норма на чл.269 от ГПК въззивният съд
се произнася служебно по валидността на решението и по неговата допустимост- в
обжалваната част, а по останалите въпроси е ограничен от посоченото в жалбата. Това
означава, че в решаващата си дейност въззивният съд следва да се ограничи до
преценка на валидността и допустимостта на първоинстанционното решение, а на
неговата правилност- само по посочените в жалбата конкретни доводи за
неправилност на това решение. Служебно въззивният съд проверява правилността
2
на решението само по отношение на приложението на императивните
материалноправни норми, защото прилагането на тези норми е в обществен, а не в
личен интерес и поради това не може да зависи от волята на страните. Само в този
случай диспозитивното начало и състезателността като доминиращи принципи на
гражданско- процесуалното право следва да отстъпят пред принципа на служебното
начало. /т.1 от ТР № 1/2013г. на ОСГТК на ВКС/.
В случая обжалваното решение е валидно и допустимо, като при
постановяването му не е допуснато нарушение на императивни материалноправни
норми. Решението е и правилно, като на основание чл.272 ГПК въззивният състав
препраща към мотивите изложени от СРС обосноваващи окончателен извод за
основателност на предявените от ищеца „Топлофикация София“ ЕАД, гр.София срещу
ответницата установителни искове с правно основание чл.422, ал.1 от ГПК, вр. чл.59,
ал.1 от ЗЗД и чл.86, ал.1 от ЗЗД, в частта, с която същите са уважени.
При правилно разпределена доказателствена тежест съобразно нормата на чл.154 от
ГПК и изпълнение на задълженията си, посочени в нормата на чл.146 от ГПК,
първоинстанционният съд е обсъдил събраните по делото доказателства, като е
основал решението си върху приетите от него за установени обстоятелства по делото и
съобразно приложимия материален закон. В обжалвания съдебен акт са изложени
конкретни мотиви по отношение разкриване действителното правно положение между
страните и разрешаването на правния спор. Изводите на съда са обосновани с оглед
данните по делото и събраните по делото доказателства.
В жалбата на ответницата не са изложени каквито и да е конкретни доводи и
твърдения, относими към предмета на спора. Изложените във въззивната жалба
доводи, съдът намира, че са неотносими към предмета на правния спор, като същите
не са съобразени с изразеното от СРС в диспозитива на обжалваното решение, като
констатация относно спорното право.
В т.18 от ТР № 1 от 04.01.2001г. на ОСГК на ВКС, както и в редица решения на
ВКС, постановени по реда на чл.290 от ГПК е прието, че със сила на пресъдено нещо
се ползва само решението по отношение на спорното право, въведено с основанието и
петитума на иска като предмет на делото, изразено в диспозитива му като констатация
относно спорното право. По силата на чл.236, ал.2 във връзка с ал.1, т.5 от ГПК ,
съдът се произнася с решение /като редовен и надлежен съдебен акт/ по
основателността респективно неоснователността на исковете, с които е сезиран,
поради което и законодателят изисква решението да съдържа "какво постановява
съдът по съществото на спора". Релевираните възраженията на страните, било
правоизклюващи, правопроменящи или правоизменящи, заявени като защита срещу
предявен иск, безусловно подлежат на обсъждане в мотивите на съдебния акт, които се
излагат към решението и съответно имплицитно се съдържат в диспозитива на
3
решението по същество, доколкото тяхната основателност може да обуслови краен
извод за несъществуването, липса или погасяване на конкретно защитимото
материалното право, или за неговата трансформация от гледна точка на изискуемост,
ливидност. Безалтернативен е изводът, че със сила на пресъдено нещо се ползва само
решението по отношение на спорното право, въведено с основанието и петитума на
иска като предмет на делото, изразено в диспозитива му като констатация относно
спорното право, а изложеното в мотивите - само по изключение досежно възраженията
за право на задържане и прихващане/ чл.298, ал.4 от ГПК/. С Тълкувателно решение №
1/04.01.2001 г. на ОСГК на ВКС - т.18, което в тази си част не е изгубило значение при
действието на приетия през 2007 г. и приложим към конкретното дело Граждански
процесуален кодекс, е разрешен по задължителен за съдилищата начин въпросът за
обжалваемостта на мотивите към съдебно решение. Според дадените указания, на
обжалване подлежи самото решение /т. нар. диспозитив/, с което съдът се произнася
със сила на пресъдено нещо относно съществуването на спорното материално право,
въведено с основанието и петитума на иска като предмет на делото. Мотивите към
решението, които съдържат констатации за доказателствени факти, юридически факти
и преюдициални правоотношения, не са източник на правни последици и не са част от
решението. Поради това те не могат да бъдат предмет на самостоятелно въззивно и
касационно обжалване, отделно и независимо от решението по съществото на правния
спор. В този смисъл са решение № 167/09.11.2010 г. по т.дело № 1012/2009 г. на ВКС,
Т.К., ІІ т.о., определение № 60521/28.09.2021 г. по т.дело № 1532/2020 г. на ВКС, Т.К., І
т.о. и други.
За разлика от въззивното обжалване по ГПК /отм./, при въззивното обжалване по
действащия ГПК - чл.269 от ГПК, порокът следва да е указан чрез посочване в какво
точно се изразява, за да може въззивният съд да извърши проверка за правилността на
първоинстанционното решение до посоченото. Ако жалбата не съдържа конкретно
указание за порочността на първоинстанционния съдебен акт, същата е допустима и
подлежи на разглеждане, но въззивният съд не може да формира собствени изводи по
съществото на спора и за правилността на първоинстанционното решение, а следва да
го потвърди - чл.271 и чл.272 ГПК. Т.е въззивна жалба без изложени конкретни
съображения за неправилност на първоинстанционното решение, макар и допустима, е
неефективна, тъй като не позволява друга проверка, освен валидността и
допустимостта на обжалвания акт.
Въпреки, че съгласно разпоредбата на чл.260, т.3 от ГПК въззивната жалба
следва да съдържа "указание в какво се състои порочността на решението", липсата на
указание относно порочността на решението не прави тази жалба нередовна и
съответно не е основание за оставянето й без движение и последващото й връщане /по
аргумент от чл.262, ал.1 и 2 от ГПК/. Във въззивната жалба или в подадено преди
4
изтичане на срока за обжалване допълнение към нея жалбоподателят следва да
изчерпи всички свои доводи срещу правилността на фактическите и правни изводи на
първоинстанционния съд. Извън този срок жалбоподателят не може да допълва
въззивната си жалба с нови доводи, обуславящи неправилност на решението, когато
тези доводи не са свързани с прилагането на императивни материалноправни норми.
Да се приеме обратното /че жалбоподателят може да допълва въззивната си жалба с
доводи за неправилност на решението неограничено, до приключване на делото пред
въззивната инстанция/ би обезсмислило въведените в чл.266, ал.2 от ГПК времеви
ограничения за попълване на делото с нови факти и доказателства. /в този смисъл
постановеното по реда на чл.290 от ГПК решение № 246 от 23.10.2013 г. по гр.дело №
3418/2013 г., Г.К., І г.о. на ВКС/.
С оглед на това и предвид липсата на конкретни оплаквания в жалбата на
въззивника- ответник във връзка с незаконосъобразността на обжалваното решение,
относими към предмета на спора, въззивната проверка следва да се ограничи до
въпросите, за които въззивният съд следва да следи служебно. При тази служебна
проверка се установява, че първоинстанционното решение е валидно и допустимо.
Същото е и правилно, като не са нарушени императивни материалноправни норми, а
по останалите въпроси въззивният състав препраща към мотивите на СРС на
основание чл.272 ГПК.
По изложените съображения и поради съвпадане на приетите от двете
инстанции изводи, въззивната жалба следва да бъде оставена без уважение, като
неоснователна, а обжалваното с нея решение, като правилно и законосъобразно следва
да бъде потвърдено на основание чл.271, ал.1 от ГПК, в обжалваната част.
По отношение на разноските за въззивното производство.
С оглед изхода на спора на въззивника-ответник не се следват разноски за
настоящата въззивна инстанция. На въззиваемата страна-ищец на основание чл.78, ал.1
от ГПК следва да се присъдят направени разноски за въззивната инстанция в размер на
сумата от 235 лв., представляваща депозит за назначения особен представител на
ответницата Т. Н. Ц.. От друга страна искането за присъждане на юрисконсултско
възнаграждение на въззиваемата страна- ищец съдът намира за основателно. Досежно
размера на дължимото юрисконсултско възнаграждение на въззиваемата страна- ищец,
съдът намира, че към момента на постановяване на настоящия съдебен акт, е в сила
изменение на разпоредбата на чл.78, ал.8 от ГПК /ДВ бр.8/24.01.17 г./ Според новата
редакция на текста, която настоящата въззивна инстанция, с оглед висящността на
делото, следва да съобрази, размерът на възнаграждението, което следва да се
присъди, когато юридическо лице е било защитавано от юрисконсулт, се определя от
съда и не може да надхвърля максималния размер за съответния вид дело определен
по реда на чл. 37 от ЗПП. И тъй като чл. 37 от ЗПП препраща към Наредбата за
заплащането на правната помощ, в случая следва да намери приложение разпоредбата
на чл. 25, ал.1 от Наредбата. Съгласно чл.25, ал.1 от Наредбата за заплащането на
правната помощ, за защита по дела с определен материален интерес възнаграждението
е от 100 до 300 лв. Предвид фактическата и правна сложност на делото, с оглед на
обстоятелството, че процесуалните действия, извършени по делото се свеждат
5
единствено до явяване в открито съдебно заседание на процесуален представител на
въззиваемата страна- ищец пред настоящата въззивна инстанция, както и с оглед
обстоятелството, че съдът е ограничен до определените в Наредбата суми с оглед
техния максимум, а не минимум, дължимото от ответника в полза на ищеца
възнаграждение за юрисконсулт, следва да се определи от съда в размер на сумата от
50 лв. Поради изложеното, на основание чл. 78, ал. 8 ГПК, въззивникът- ответник
следва да бъде осъден да заплати на въззиваемата страна- ищец сумата от 50 лева -
разноски за юрисконсултско възнаграждение за въззивната инстанция.
На следващо място, съдът приема, че на основание чл.77 от ГПК, ответницата
следва да бъде осъдена да заплати по сметка на СГС, сумата от 77,45 лв.- дължима
държавна такса по подадената от него въззивна жалба.
Така мотивиран Софийски градски съд, Г.О., ІІІ-В състав,

РЕШИ:
ПОТВЪРЖДАВА решение № 12731 от 19.07.2023 г., постановено по гр.дело №
64627/2021 год. по описа на СРС, ІІІ Г.О., 82 състав, в обжалваната част.
ОСЪЖДА Т. Н. Ц., ЕГН **********, да заплати на „Топлофикация София“
ЕАД, гр.София, ЕИК *********, със седалище и адрес на управление: гр.София,
ул.“Ястребец“ № 23 Б, на основание чл.78, ал.1 от ГПК, сумата от 285 лв./ двеста
осемдесет и пет лева/, представляваща направени разноки по делото.
ОСЪЖДА Т. Н. Ц., ЕГН **********, да заплати по сметка на Софийски
градски съд, на основание чл.77 от ГПК, сумата от 77,45 лв./ седемдесет и седем лева,
и 45 стотинки/, представляваща дължима държавна такса по подадената въззивна
жалба.
РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване по арг. на чл.280, ал.3
от ГПК.
РЕШЕНИЕТО е постановено при участието в процеса на „Техем Сървисис”
ЕООД, гр.София, като трето лице - помагач на ищеца “Топлофикация София” ЕАД,
гр.София.

Председател: _______________________
Членове:
1._______________________
2._______________________
6
7