Решение по дело №5323/2021 на Районен съд - Перник

Номер на акта: 572
Дата: 30 май 2022 г.
Съдия: Симона Пламенова Кирилова
Дело: 20211720105323
Тип на делото: Гражданско дело
Дата на образуване: 14 октомври 2021 г.

Съдържание на акта Свали акта

РЕШЕНИЕ
№ 572
гр. Перник, 30.05.2022 г.
В ИМЕТО НА НАРОДА
РАЙОНЕН СЪД – ПЕРНИК, II ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ, в публично
заседание на осемнадесети май през две хиляди двадесет и втора година в
следния състав:
Председател:Симона Пл. Кирилова
при участието на секретаря Десислава Ст. Дрехарска
като разгледа докладваното от Симона Пл. Кирилова Гражданско дело №
20211720105323 по описа за 2021 година
Производството е по реда на чл. 235, ал. 1, вр. чл. 422, ал.1 ГПК.
Образувано е по искова молба на „Топлофикация Перник“ АД срещу Т. И. П., с която
са предявени обективно кумулативно съединени установителни искове, като моли съда да
постанови решение, с което да признае за установено в отношенията между страните, че
ответникът Т. И. П. дължи на ищцовото дружество сумата в размер на 1208,61 лева,
представляваща стойността на доставена, но незаплатена топлинна енергия за битови нужди
за топлоснабден имот, находящ се в гр. П., ул. „****** за периода от 01.05.2019 г. до
30.04.2020 г., ведно със законната лихва за забава върху главницата, считано от подаване на
заявлението за издаване на заповед за изпълнение по чл. 410 ГПК - 16.08.2021 г. до
окончателното й изплащане, както и сумата в размер на 176,72 лева, представляваща
законна лихва за забава върху месечните задължения за периода 09.07.2019 г. до 28.07.2021
г., за които суми е издадена Заповед за изпълнение на парично задължение по ч.гр.д. №
4443/2021 г. по описа на Районен съд Перник.
Ищецът твърди, че между него и ответника в качеството му на потребител-клиент за
битови нужди съществува облигационно правоотношение с предмет покупко-продажба
/доставка/ на топлинна енергия, възникнало по силата на закона и регулирано от публично
известни общи условия, чиито клаузи съгласно чл. 150 ЗЕ обвързват насрещната страна, без
да е необходимо изричното им приемане. Поддържа, че процесният недвижим имот се
намира в топлоснабдена сграда. Сочи, че съгласно Общите условия през процесния период е
изпълнил задълженията си и е доставил до имота на ответника топлинна енергия, отчетена и
разпределена от фирмата за дялово разпределение. Твърди, че от своя страна купувачът не е
изпълнил насрещното си задължение за заплащане на дължимата цена на топлинната
енергия за исковия период и на падежа, нито към момента на депозиране на заявлението.
Счита, че с изтичане на края на месеца, следващ този на доставката и поради
неизпълнението си, съгласно чл. 41, ал. 1 от приложимите Общи условия ответникът като
потребител дължи и обезщетение за забава в размер на законната лихва, възлизаща на
заявената сума. С оглед на изложеното моли съда да уважи така предявените искове.
1
Претендира разноски.
В законоустановения срок по чл. 131, ал. 1 ГПК ответникът чрез назначения си
особен представител е подал писмен отговор, с който оспорва всички материални
предпоставки, пораждащи спорното право, конкретно – качеството „потребител“ на
топлинна енергия в полза на ответника, както и доставката на топлинна енергия на
посочената от ищеца стойност, респ. редовността на воденото от ищцовото дружество
счетоводство. Моли предявените искове да бъдат отхвърлени в цялост, алтернативно –
частично, доколкото ответницата не е единствен собственик на имота, за който се твърди, че
е топлоснабден.
Съдът, след като прецени събраните по делото релевантни за спора
доказателства и обсъди доводите на страните, приема за установено следното от
фактическа и правна страна:
Районен съд Перник е сезиран с обективно, кумулативно съединени положителни
установителни искове, разглеждани по реда на чл. 422, ал. 1 ГПК, с правно основание чл. 79,
ал. 1, пр. 1 ЗЗД, вр. чл. 153, ал. 1 ЗЕ и чл. 86, ал. 1 ЗЗД.
Предмет на доказване по делото е парично вземане на ищеца, произтичащо от
договор за доставка на топлинна енергия, сключени с ответника. Настоящото производство е
предназначено да стабилизира ефекта на издадената заповед за изпълнение за вземането в
хипотезите на чл. 415, ал. 1, т. 1 и 2 ГПК и същата да влезе в сила. Съгласно чл. 422, ал. 1
ГПК искът се смята предявен от датата, на която е подадено заявлението за издаване на
заповед за изпълнение. Ето защо, предмет на това исково производство може да бъде само
вземането, предявено със заявление в заповедното производство. Процесното вземане
следва да съвпада с вземането в заповедното производство по юридически факт, от който е
възникнало, по страни, вид, падеж и размер. В противен случай искът ще бъде недопустим.
В настоящия случай се установи, че вземанията, предмет на иска и вземането, за което е
издадена заповед за изпълнение в рамките на заповедното производство изцяло съвпадат,
поради което и при наличието на останалите абсолютни положителни процесуални
предпоставки, респ. при липса на отрицателни такива, предявеният иск е процесуално
допустим.
При релевираните в исковата молба твърдения възникването на спорното право се
обуславя от осъществяването на следните материални предпоставки (юридически факти): 1)
наличието на действително правоотношение по договор за продажба (доставка) на
топлоенергия, регулирано от публично известни Общи условия; 2) продавачът да е доставил
топлинна енергия в твърдяното количество на купувача, за която се дължи посочената в
исковата молба сума. По акцесорния иск за обезщетение за забава е необходимо да бъде
установено изпадането на ответника в забава и размера на търсеното във връзка с това
обезщетение.
Според задължителните разяснения, дадени с ТР № 2/17.05.2018 г. по т. д. № 2/2017 г.
на ОСГК на ВКС, правоотношението по продажба на топлинна енергия за битови нужди е
регламентирано от законодателя в специалния Закон за енергетиката (ЗЕ) като договорно
правоотношение, произтичащо от договор, сключен при публично известни общи условия,
предложени от топлопреносното предприятие и одобрени от КЕВР. Преценката относно
наличието на качеството потребител/клиент на топлинна енергия за битови нужди по
отношение на ответника следва да се прави съгласно разпоредбите на Закона за
енергетиката и Общите условия за продажба на топлинна енергия за битови нужди от
„Топлофикация – Перник“ ЕАД. Последните имат обвързваща сила за страните по
взаимоотношенията, възникнали във връзка с производство и доставка на топлинна енергия
при спазване разпоредбата на чл. 150 от ЗЕ.
Съгласно чл. 149 и чл. 150 ЗЕ, страна (купувач) по договора за продажба на топлинна
енергия за битови нужди е клиентът/потребителят на топлинна енергия за битови нужди,
2
какъвто е и „битовият клиент“, който според легалното определение в т. 2а от § 1 ДР ЗЕ (ДВ,
бр. 54 от 17.07.2012 г.), е клиент, който купува енергия за собствени битови нужди. Съгласно
чл. 153, ал. 1 ЗЕ, вр. § 190 от ДР на ЗЕ „клиенти/потребители на топлинна енергия” са
всички собственици и титуляри на вещно право на ползване в сграда – етажна собственост,
присъединени към абонатна станция или към нейно самостоятелно отклонение.
С доклада по делото е обявено за служебно известен факт и ненуждаещ се от
доказване по смисъла на чл. 146, ал. 1, т. 4 ГПК, че са налице влезли в сила Общи Условия
на "Топлофикация-Перник" ЕАД от 29.04.2008 г., действали през процесния период, като
същевременно същите са приети и като доказателства по делото. Тези правила уреждат
взаимоотношенията между страните относно продажбата на топлинна енергия за битови
нужди между ищцовото дружество и всички потребители на топлинна енергия,
присъединени към топлоснабдителната мрежа на територията на гр. Перник. В конкретния
случай, отношенията то така действащите общи условия се уреждат от специален закон –
ЗЕ, поради което редът в ТЗ и ЗЗД, където се изисква писмено приемане на общите условия
е неприложим. Поради това договорът се счита сключен при определените от дружеството
общи условия от момента, в който потребителят бъде присъединен към топлопреносната
мрежа и започне да потребява топлинна енергия от същата.
Съществуващото в полза на ответницата право на собственост върху 4/6 ид.ч. от
имота се установява от ангажираните писмени доказателства – Договор за продажба на
държавен недвижим имот по НДИ от 08.01.1992 г., купувач по който е П.П., както и от
приобщеното удостоверение за идентичност. Към момента на придобивната сделка П.П. е
бил в брачно правоотношение с ответницата Т.П., видно от представеното удостоверение за
граждански брак, поради което и закупеният имот е бил придобит в режим на бездялова
СИО – прекратена със смъртта на съпруга на ***** г., видно от приложеното удостоверение
за наследници. От същото се установява, че наследници по закон на П.П., починал на *****
г., са ответницата Т.П. - съпруга, както и третите, неучастващи по делото лица – децата му
Й.Д. и Е.Д..
От представената Декларация по чл. 14 ЗМДТ, както и предоставената от Община
Перник информация, се установява, че на 31.03.1998 г. Т.И. Пенчева е декларирала за целите
на данъчното облагане правото на собственост върху процесния имот, за който се твърди, че
е топлоснабден. В декларацията е отразено, че същата не е единствен собственик на
жилището, а притежава същото при квота 4/6 ид.ч., а останалите 2/6 ид.ч. се притежават от
Е.Д. и от Й.Д. /всеки от последните съответно – по 1/6 ид.ч./. Същевременно в декларацията
е посочено, че до момента на депозирането й имотът е бил деклариран на името на П.Д.П. –
починал, а като придобивно основание е посочен договор за продажба с ОбНС – гр. Перник
от 13.02.1991 г. Тази декларация има характера на подписан /което не се оспорва/ от
ответника частен документ по см. на чл. 180 ГПК, ползващ се с формална доказателствена
сила относно правнорелевантното обстоятелство, че автор на волеизявлението, съдържащо
се пред подписа, е лицето, подписало документа. Същевременно, в настоящото
производство има значението и на извънсъдебно признание – твърдение за неизгоден факт, а
именно, че ответницата е собственик на 4/6 ид.ч. от топлоснабдения имот, което изявление
се ползва с висока доказателствена стойност в процеса и се подкрепя от останалите
доказателства.
По делото не се твърдят, а и не се установяват актове, свързани с последващо
прехвърляне на правото на собственост или на ползване върху имота. Ето защо, при
съвкупната преценка на обсъдените писмени доказателства съдът приема за установено, че
през релевантния период от процесният имот е бил съсобствен между ответницата и трети-
неучастващи по делото лица, при квоти 4/6 ид.ч. за ответницата.
При тези обективни данни, по делото съдът намира за установено по делото
наличието на облигационна връзка между страните – възникнала по силата на закона, при
3
предварително обявени Общи условия и съществуването на изискуемо задължение в полза
на ищеца на посоченото в исковата молба основание. Всеки съсобственик участва в ползите
и тежестите на общата вещ съразмерно с частта си – арг. чл. 30, ал. 3 ЗС.
По делото е изслушана и приета заключение по СТЕ, неоспорено от страните, което
съдът кредитира изцяло като обосновано, обективно и компетентно изготвено, отговарящо
на всички поставени задачи. В заключението е отразено, че същото е изготвено при анализ
на приложените по делото документи, изискани на място от ищцовото дружество и от
фирмата за дялово разпределение. Системата за дялово разпределение е въведена в СЕС, а
между ФДР и ищеца има налично споразумение за предоставяне на тази услуга,
обективирано в договор № 97 от 30.11.2011 г. и договор № 76 от 01.09.2017 г. От
заключението се установява, че монтираните в абонатната станция уреди за търговско
измерване – топломери, са преминали през задължителните периодични метрологични
проверки, в хода на които са окачествени като съответстващи на одобрения тип, поради
което са годни за търговско измерване и показанията им могат да се считат за достоверни. В
експертизата е отразено, че през релевантния период технологичните разходи в абонатната
станция са приспаднати от брутната топлоенергия, отчетена ежемесечно по общия
топломер. Същите са останали за сметка на ищцовото дружество, като на ФДР е подавана за
разпределение само нетната топлоенергия. След провеждане на годишния отчет разходът на
топлоенергия е преизчислен, прогнозно начислените суми са сторнирани и определената
разлика е съобразена при индивидуалните изравнителни сметки. Изяснено е, че е начислен
прогнозен разход за битова гореща вода, според потреблението в предходен отчетен период,
като след провеждане на годишния отчет от фирмата – топлинен счетоводител, разходът е
преизчислен, съобразно показанията на измервателните уреди, монтирани в имота – 2 бр.
водомери. В имота има три отоплителни тела, от които две работещи отоплителни тела с
ИРУ /в дневната и в спалнята/, за които е начислен разход според показанията им, и една
щранг-лира в банята без ИРУ, за която е начислен служебен разход като за тяло, работило
непрекъснато – определен по изчислителен път и преизчислен след провеждане на
годишния отчет от страна на топлинния счетоводител. Изяснено е, че след провеждане на
годишния отчет от фирмата-топлинен счетоводител разходът за топлинна енергия за
отопление е преизчислен, прогнозно начислените суми са сторнирани, като определената
разлика е отразена в индивидуалната годишна изравнителна сметка. През периода е
начисляван разход за топлинна енергия, отдадена от сградната инсталация, пропорционално
на отопляемия обем на имота по проект (222 куб.м.) и само през зимния отоплителен период
– времето, през което е работила отоплителната инсталация в СЕС. Не е разпределяна
топлоенергия и не са начислявани като дължими суми за отоплителни тела в СЕС,
доколкото в същата няма работещи такива. В заключението е отразено, че начислените суми
на абоната са коректни и пресметнати съгласно методологията, утвърдена от действащата
нормативна уредба. При така установените факти, въз основа на извършения анализ
експертизата достига до извод, че общата дължима сума за процесния период е на стойност
от 1208,61 лева.
По делото е изслушана и приета заключение по СИЕ, изготвено при проверка на
счетоводството на ищцовото дружество. Вещото лице по приетата СИЕ е констатирало, че
размерът на претендираната главница помесечно за исковия период е формирана от
дължимата ТЕ по компоненти (отопление 661,93 лв. и БГВ в размер на 525,42 лв.), както и
вноска за услугата "дялово разпределение" в размер на 25,32 лв. Вещото лице е достигнало
до извод, че за исковия период на ищеца е равностойността на предоставяните от ищеца
услуги за отопление, битово подгряване на гореща вода и дялово разпределение, след
корекциите, съгласно изравнителните сметки (-4,06 лв.) възлиза на посочената в исковата
молба стойност – 1208,61 лв. Падежите на всяко месечно задължение са определени, при
съобразяване на клаузите на Общите условия на дружеството, като няма данни за
извършвани плащания. Съдът кредитира изцяло приетата СИЕ, тъй като същата е изготвена
4
компетентно, подробно и в пълнота отговаря на всички поставени задачи.
В случая не се твърди осъществено плащане от страна на ответника, нито се
представят доказателства в този смисъл. Същевременно се установи, че топоснабденият
имот е съсобствен между ответницата и трети, неучастващи по делото лица. Всеки
съсобственик участва в ползите и тежестите на общата вещ съразмерно с частта си – чл. 30,
ал. 3 ЗС, поради което искът за главницата следва е основателен и следва да бъде уважен,
съобразно притежаваната от ответницата идеална част, а именно – 4/6 ид.ч. /или за 2/3 от
задължението/, т.е. за сумата от 805,74 лева. Искът следва да бъде уважен за сумата до този
размер, а за разликата над тази сума до пълния предявен размер от 1208,61 лева – отхвърлен
като неоснователен.
По отношение на задължението за заплащане на обезщетение за забава в размер на
законната лихва върху главницата, съдът намира, че предвид акцесорния му характер,
възникването на последното е обусловено от дължимостта на главното вземане и
неизпълнението му в срок. Съгласно клаузата на чл. 34, ал. 1 от приложимите към
процесното правоотношение Общи условия (приети като писмено доказателство),
купувачите дължат заплащане на доставената топлинна енергия в 30-дневен срок след
изтичане на периода, за който се отнасят. При неплащане в този срок и на основание чл. 86,
вр. чл. 84, ал. 1, изр. 1 ЗЗД ответникът, в качеството си на длъжник, изпада в забава и дължи
заплащането на обезщетение в размер на законната лихва, без да е необходимо изрично
волеизявление на ищеца в този смисъл.
Съдът, съобразявайки определения от БНБ основен лихвен процент за съответния
период, увеличен с 10 пункта, както и заключението по СИЕ, намира, че законната
мораторна лихва върху главницата от 1208,61 лева за периода от 09.07.2019 г. до 28.07..2021
г., възлиза на 176,72 лева.
По изложените по-горе съображения относно притежаваните от ответницата права,
акцесорният иск за лихва също следва да бъде уважен за 2/3 от тази сума, а именно – за
117,81 лева, и отхвърлен като неоснователен за разликата над тази сума.
По разноските:
При този изход от спора на основание чл. 78, ал. 1 ГПК в тежест на ответника е да
заплати съразмерно сторените от ищцовото дружество разноски в размер на 468,47 лева в
рамките на исковото производство, съгласно приложен списък по чл. 80 ГПК, които следва
да му бъдат присъдени.
Съгласно т. 12 от ТР № 4/2013г. на ОСГТК на ВКС, съдът, който разглежда иска,
предявен по реда на чл. 422, респ. чл. 415, ал. 1 ГПК, следва да се произнесе и за
дължимостта на разноските в заповедното производство с осъдителен диспозитив. Предвид
изхода от спора и доказаните в заповедното производство разноски, на ищеца се дължат
пропорционално 51,81 лева, които също следва да му бъдат присъдени.
Воден от гореизложеното, съдът
РЕШИ:
ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО на основание чл. 422, ал. 1 ГПК, вр. чл. 79, ал. 1
ЗЗД, вр. чл. 153, ал. 1 ЗЕ, че в полза на „Топлофикация-Перник“ АД, ЕИК *********, със
седалище и адрес на управление: гр. Перник, ж. к. Мошино, ТЕЦ „Република“ съществува
изискуемо вземане срещу Т. И. П., ЕГН **********, с постоянен и настоящ адрес гр. П.,
ул. „****** за сумата в размер на 805,74 лева, представляваща 4/6 от сумата 1208,61 лева –
стойността на доставена, незаплатена топлинна енергия за битови нужди за топлоснабден
имот, находящ се в гр. П., , ул. „****** за периода от 01.05.2019 г. до 30.04.2020 г., ведно
5
със законната лихва за забава върху главницата, считано от подаване на заявлението за
издаване на заповед за изпълнение по чл. 410 ГПК на 16.08.2021 г. до окончателното
изплащане, както и на основание чл. 422, ал. 1 ГПК, вр. чл. 86, ал. 1 ЗЗД, сумата в размер на
117,81 лева, представляваща 4/6 от 176,72 лева – законна лихва за забава върху месечните
задължения за периода от 09.07.2019 г. до 28.07.2021 г., за които суми е издадена Заповед за
изпълнение на парично задължение по ч.гр.д. № 4443/2021 г. по описа на Районен съд
Перник, като ОТХВЪРЛЯ иска за главница за разликата над 805,74 лева до пълния
предявен размер от 1208,61 лева, както и иска за лихва за разликата над 117,81 лева до
пълния предявен размер от 176,72 лева като неоснователни.
ОСЪЖДА на основание чл. 78, ал. 1 ГПК Т. И. П., ЕГН ********** да заплати на
„Топлофикация-Перник“ АД, ЕИК ********* сумата от 468,47 лева – разноски пред
Районен съд Перник в исковото производство.
ОСЪЖДА на основание чл. 78, ал. 1 ГПК Т.И. П., ЕГН ********** да заплати на
„Топлофикация-Перник“ АД, ЕИК ********* сумата от 51,81 лева – разноски пред Районен
съд Перник в заповедното производство.
РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано с въззивна жалба пред Окръжен съд Перник
в двуседмичен срок от връчването му на страните.
ПРЕПИС от решението да се връчи на страните на осн. чл. 7, ал. 2 ГПК.
Съдия при Районен съд – Перник: _______________________
6