Р Е
Ш Е Н
И Е
гр. София, 16.11.2021 г.
В И М
Е Т О Н А
Н А Р
О Д А
СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД, ПЪРВО ГРАЖДАНСКО ОТДЕЛЕНИЕ, 19
състав в публичното заседание на дванадесет и пети октомври две хиляди двадесет
и първа година в състав:
Съдия: Невена Чеуз
при секретаря Маргарита Димитрова и в присъствието на прокурора Кайнакчиева,
като разгледа докладваното от съдия Чеуз гр.дело № 9 306/20 г. и за да се произнесе, взе предвид
следното:
Предявен иск с правно
основание чл.2б ал.1 от ЗОДОВ за сумата от 120 000 лв.
Ищецът Ф.М.А. твърди в
исковата си молба, че е потърпевш от прилаганата насилствена асимилация над
етническите турци от страна на тоталитарния режим на БКП, която впоследствие с
декларация на 41-то НС от 11.01.2012 г. била обявена за престъпна. Изложени са
твърдения, че от 80-те години на миналия век започнала подготовката за
асимилиране на турското малцинство в България чрез смяна на имената. В исковата
молба са изложени твърдения, че в периода от 26.12.1984 г. – 10.01.1985 г. бил
задържан и лишен от свобода в МВР – Кърджали. Твърди се, че от 10.01.1985 г. до
края на декември 1986 г. бил задържан и лишен от свобода в затвора и лагера на
остров Белене, а от декември 1986 г. до април 1988 г. бил лишен от свобода в с.
Трайково, община Лом. Изложени са твърдения, че при престоя му на остров Белен
бил в килия при липса на елементарни условия за живот и хигиена, лоша храна,
мръсотия. Бил принуждаван да работи тежък физически труд, а накрая бил накаран
да плати за настаняването на острова. При престоя си в с. Трайково бил под
постоянно наблюдение на милицията, не можел да напуска селото. Бил в пълна социална
изолация и без документи за самоличност. По принуда работел в кравеферма,
въпреки, че имал завършено висше образование и професионална квалификация.
Поради преживяното бил принуден да се установи да живее в Турция. Впоследствие станал съучредител на Сдружение „За
справедливост, права, култура и солидарност на Балканите“. От многобройните
запитвания на Сдружението разбрал, че следствено дело 1/1991 г. по описа на
ПВС. Ищецът излага твърдения, че през годините и чрез сформираното Сдружение е
искал информация относно хода на делото. Твърди се, че след измененията на НПК
от 2017 г., подал заявление за ускоряване на ДП по реда на чл. 368 и чл. 369 от НПК. Твърди се, че делото било изпратено във ВС – София, който с определение
прекратил производството и го изпратил на ВОП за изпращане на искането на
настоящия ищец на компетентния съд. Заявлението му било разгледано в нчхд 4858/2018
г. на СГС, НО, по което било постановено определение от 06.11.2018 г., с което
съдът дал едномесечен срок на прокуратурата за приключване на делото с
произнасяне по същество. Такова произнасяне не било осъществено. С ново
постановление от 04.10.2018 г. ДП отново било спряно с оглед изчакване на
отговора на четвърта поред молба за правна помощ по делото. Срещу това
определение била подадена жалба от част от пострадалите като производството по
нея било прекратено, а преписката върната на прокуратурата.
Твърди се в исковата
молба, че продължителността на ДП от около 30 години нарушавало правото му на
разглеждане и решаване на делото в разумен срок, още повече, че по обвиненията,
за които се водело давността отдавна била изтекла. С оглед сочената
продължителност на производството се твърди, че бил лишен от възможността да
потърси справедливо репариране на причинените му вреди. Твърди се, че търпените
от него неимуществени вреди се изразяват в негативни емоции, които в
продължение на вече 30 години тормозят и стресират душевния му мир. Очакванията
му за възмездие останали излъгани, чувствал се безсилен и безпомощен, загубил
доверие в институциите.
При тези фактически твърдения е обоснован правен интерес
от предявяване на иска и е сезирал съда с искане да осъди П.НА Р.Б. да му
заплати сумата от 120 000 лв. – обезщетение за неимуществени вреди.
Ответникът – П.НА Р.Б.,
чрез своя процесуален представител оспорва иска по основание и размер със
заявени възражения в писмен отговор, депозиран в срока по чл. 131 от ГПК.
Съдът след като обсъди
становищата и доводите на страните и събраните по делото доказателства с оглед
разпоредбата на чл.235 ал.2 и ал.3 от ГПК, приема за установено от фактическа и
правна страна следното:
С нормата на чл. 2б от ЗОДОВ се създаде национален
компенсаторен механизъм за бавно правосъдие като вътрешноправно средство за
защита и самостоятелна
хипотеза на отговорност на държавата за вреди, причинени на граждани и на
юридически лица от нарушение на правото на разглеждане и решаване на делото в
разумен срок т.е наличие на нарушение по чл. 6 § 1 от ЕКПЧ респ. възможност да претендират
обезщетение. В тази хипотеза, държавата отговаря за вреди от действия на
правозащитни органи, които не са извършени в разумен срок като отговорността е деликтна. Допустимостта на иска за обезщетение на
вредите от нарушение на правото по чл. 6 §1 от ЕКПЧ по висящо
производство не е обусловена от абсолютните процесуални предпоставки на чл. 8 ал.2 от ЗОДОВ
да е изчерпана
административната процедура за обезщетение на вредите по реда на глава III от ЗСВ и да няма
постигнато споразумение /решение 210/15.06.2015 г. по гр.д. 3053/2014 г. на
Трето ГО на ВКС/.
Словесната конфигурация „при определяне на неговите граждански права и
задължения“, използвана в чл. 6 §1 от КЗПЧОС следва да се разбира, че в
предметния й обхват са включени не само страните в дадено гражданско или
наказателно производство, но и всяко лице, чиито права и задължения се засягат
пряко от него. С оглед данните по делото, настоящият съдебен състав намира, че
ищецът притежава качеството пострадал по смисъла, вложен в разпоредбата на чл.
74 ал.1 от НПК като лице, претърпяло вреди от престъпление. Видно от
ангажираните по делото писмени доказателства същият е бил разпитван в рамките
на процесното досъдебно производство от Прокуратурата в качеството му именно на
„пострадал“ /протокол за разпит на стр. 136 сл. в делото/, което обуславя
активната му процесуална легитимация в производството. Факт, който изрично се
признава и от ответната страна в депозирания писмен отговор в срока по чл. 131
от ГПК.
Липсва легална дефиниция на понятието „разумен срок”, а съдебната практика /решение
66/02.04.2015 г. по гр. д. 5813/2014 г. на Трето ГО на ВКС/ установява, че разумността се
оценява с оглед обстоятелствата по делото, като се търси баланс между
интересите на лицето възможно най - бързо да получи решение и необходимостта от
внимателно проучване и правилно провеждане на производството. При преценката си
за разумността на релевантния период, съдът прилага три критерия, посочени и в
разпоредбата на ал.2 от чл. 2б на ЗОДОВ: сложност на делото, поведение на страната и поведение на
компетентните органи.
Характер на ноторно известно обстоятелство има образуването на досъдебно
производство, придобило гражданственост като делото за „възродителния процес“.
Същото е образувано на 30.01.1991 г. като сл.дело 1/91 г. по описа на
Прокуратурата на Въоръжените сили, което се установява от ангажираните писмени
доказателства. Не е част от спорния предмет по делото, че към датата на
депозиране на исковата молба в съда /02.09.2020 г./ същото е във фаза на
досъдебно производство т.е. касае се за период от около 29 години и 8 месеца.
Дори да се приспадне от общата му продължителност периодът от време, през който
делото се е намирало във съдебна фаза, предвид двукратното внасяне на обвинителен
акт по него, което се установява от приложените по делото писмени
доказателства, то общата продължителност
на ДП към датата на депозиране на исковата молба, с която е инициирано
настоящото производство е над 27 години. Този период от време, сам по себе си,
надвишава значително срокът, предвиден в НПК като абсолютна давност, водеща до
погасяване на наказателното преследване на престъплението, за което е
образувано производството.
При тези данни по делото, настоящият съдебен състав намира, че никакви
съображения, касаещи фактическа и/или правна сложност на делото не могат да
оправдаят или извинят допуснатата забава в досъдебното производство, която на
практика е равнозначна на отказ от правосъдие в светлината на коментираната
по-горе изтекла абсолютна давност за наказателно преследване. Възражението на
ответника в писмения му отговор, че забавянето в производството е с оглед извършените
процесуални действия в това число множество съдебни поръчки до Република Турция
респ. фактическата и правна сложност на делото настоящият съдебен състав не
може да сподели.
Ищецът не е възпрепятствал производството. Напротив същият е
сезирал съда с искане за определяне на мерки за неговото ускоряване.
С
оглед ангажираните по делото доказателства, настоящият съдебен състав намира,
че е налице накърнено право на ищеца за разглеждане на делото в разумен срок
като пасивната материално-правна легитимация е на ответника в производството с
оглед нормата на чл. 52 ал.3 от НПК.
В обстоятелствената част на исковата молба се
твърди, че ищецът претърпял вреди, изразяващи се в негативни емоции,
които в значителен период от време стресирали душевния му мир, усещане за липса
на справедливост, страх и опасения, разочарование от това, че за дълъг период
от време няма изгледи за напредък по делото, загуба на доверие в институциите. Следва да се вземе предвид и обстоятелството, че ищецът е
пострадал от престъпление с висока обществена опасност, от което са
накърнени негови основни права и свободи
- на етническа принадлежност, свободно предвижване и убеждения. При определяне размера на обезщетението, което следва да се
присъди, настоящият съдебен състав намира, че следва да съобрази и практиката на
ЕСПЧ, съгласно която е налице силна, но оборима презумпция, че неразумната
продължителност на производството води до неимуществени вреди /Решение на ЕСПЧ
от 20,03,2006 г. по делото Скордино срещу Италия/.
Следва да бъде съобразено
и обстоятелството, че в обстоятелствената част на исковата молба са наведени
твърдения за вреди, вследствие на самото престъпление, но същите не подлежат на
обезщетяване по реда на чл. 2б от ЗОДОВ, по който ред подлежат на репарация
само вредите, пряка последица от неразумно бавните действия на правозащитните
органи /решение 320/27.12.2016 г. по гр.д. 2403/2016 г. на Четвърто ГО на ВКС/.
Нещо повече, по отношение на тези вреди е установен нарочен административен ред
за тяхната обезвреда, съгласно ЗПГРРЛ.
При съвкупна преценка на тези обстоятелства и с оглед нормата на
чл. 52 от ЗЗД, настоящият съдебен състав намира, че обезщетението, което се
следва на ищеца с оглед продължителността на производството, настъпилите вреди
и констатираните действия в досъдебното производство, които могат да
бъдат квалифицирани като „неоснователно забавяне“ е в размер на 30
000 лв. като за горницата до пълния предявен размер от 100 000 лв. искът
като неоснователен и недоказан следва да се отхвърли.
При този изход на спора на ищеца се следва сумата от 10 лв. –
разноски за платена ДТ. Разноски за адвокатско възнаграждение, доколкото
липсват данни такива да са сторени, не се следват.
Водим от горното, съдът
Р Е Ш
И :
ОСЪЖДА П.НА Р.Б., с адрес: гр. София, бул. ********на основание чл.2б ал.1 във
вр. с чл.4 от ЗОДОВ да заплати на Ф.М.А.,
ЕГН **********,***, офис 10 – адв. Ф. сумата от 30 000 /тридесет хиляди/ лв., представляваща обезщетение за
неимуществени вреди, претърпени в резултат на нарушение на правото на разглеждане и решаване на сл.дело с
№1/1991год., впоследствие преобразувано
в сл.дело №780-ІІ/1998год. по описа на
ВОП София, а сега ДП №ІІ-048/1999год. по описа на ВОП София в разумен срок, ведно със законната лихва, считано от 02.09.2020
г. до окончателното изплащане на задължението като отхвърля иска за горницата
до пълния предявен размер от 120 000 лв. като
неоснователен, както и на основание чл. 78 ал.1 от ГПК сумата от 10 /десет/ лв.
– разноски.
РЕШЕНИЕТО подлежи на въззивно обжалване пред
САС, в двуседмичен срок от съобщението до страните, че е изготвено.
СЪДИЯ :