№ 2932
гр. София, 14.05.2025 г.
В ИМЕТО НА НАРОДА
СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД, ВЪЗЗ. III-В СЪСТАВ, в публично
заседание на двадесет и четвърти април през две хиляди двадесет и пета
година в следния състав:
Председател:Николай Димов
Членове:Велина Пейчинова
Слави Г. Славов
при участието на секретаря Юлия С. Димитрова Асенова
като разгледа докладваното от Николай Димов Въззивно гражданско дело №
20241100505685 по описа за 2024 година
и за да се произнесе, взе предвид следното:
Производството е по реда на чл.258- чл.273 ГПК.
Образувано е по въззивна жалба на Б. И. М., подадена чрез назначения й по
делото особен представител адв.М. Д., срещу решение № 1824 от 01.02.2024 г.,
постановено по гр.дело № 41888/2022 год. по описа на СРС, Г.О., 66 състав, в частта, с
която е осъдена Б. И. М., ЕГН ********** да заплати на „Топлофикация София“ ЕАД,
ЕИК *********, на основание чл.79, ал.1, пр.1 ЗЗД, вр. чл.149 ЗЕ сумата от 176,49
лева, главница за потребена топлинна енергия, за периода от 01.08.2019 г. до
31.04.2020 г. ведно със законната лихва от 02.08.2019 г. до изплащане на вземането, и
сумата от 4,06 лева - главница за цена на извършена услуга за дялово разпределение за
период от 01.08.2019 г. до 31.03.2020 г, ведно със законна лихва за период от
02.08.2022 г. до изплащане на вземането, както и сумата 35,93 лева, представляваща
мораторна лихва върху главницата за топлинна енергия за периода от 15.09.2019 г. до
16.09.2021 г. Твърди се, че решението в обжалваната част е неправилно и
незаконосъобразно по съображения изложени в жалбата.
Въззиваемата страна - ищец „Топлофикация София“-ЕАД, гр.София, чрез своя
процесуален представител юрк.Н.С. оспорва жалбата, по съображения изложени в
1
депозирания по делото писмен отговор по чл.263, ал.1 от ГПК. Моли жалбата да бъде
отхвърлена, като неоснователна, а първоинстанционното решение –потвърдено в
обжалваната от ответника част, като правилно и законосъобразно. Претендира
присъждане на разноски за въззивната инстанция.
Третото лице- помагач на страната на ищеца- „Термокомплект“ ООД, гр.София,
не взема становище по подадената въззивна жалба.
СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД, като обсъди събраните по делото доказателства,
становищата и доводите на страните, съгласно разпоредбата на чл.235, ал.2 ГПК,
намира за установено следното:
Въззивната жалба е допустима - подадена е в срока по чл.259, ал.1 от ГПК от
легитимирана страна в процеса срещу първоинстанционно съдебно решение, което
подлежи на въззивно обжалване, поради което следва да се разгледа по същество.
Разгледана по същество въззивната жалба е НЕОСНОВАТЕЛНА.
Софийски градски съд, като обсъди доводите на страните и събраните по
делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност, намира, че фактическата
обстановка се установява така както е изложена от първоинстанционния съд. Пред
настоящата въззивна инстанция не са ангажирани нови доказателства по смисъла на
чл.266 от ГПК, които да променят така приетата за установена от първоинстанционния
съд фактическа обстановка. В тази връзка в мотивите на настоящия съдебен акт не
следва да се преповтарят отново събраните в първата инстанция доказателства, които
са обсъдени правилно, като са преценени релевантните за спора факти и
обстоятелства.
Предвид възприемането на установената от първоинстанционния съд
фактическа обстановка, съдът достигна до следните правни изводи:
С приемането на новия ГПК, в сила от 01.03.2008 г. бе въведено ограниченото
въззивно обжалване. Съгласно императивната норма на чл.269 от ГПК въззивният съд
се произнА. служебно по валидността на решението и по неговата допустимост- в
обжалваната част, а по останалите въпроси е ограничен от посоченото в жалбата. Това
означава, че в решаващата си дейност въззивният съд следва да се ограничи до
преценка на валидността и допустимостта на първоинстанционното решение, а на
неговата правилност- само по посочените в жалбата конкретни доводи за
неправилност на това решение. Служебно въззивният съд проверява правилността
на решението само по отношение на приложението на императивните
материалноправни норми, защото прилагането на тези норми е в обществен, а не в
личен интерес и поради това не може да зависи от волята на страните. Само в този
случай диспозитивното начало и състезателността като доминиращи принципи на
2
гражданско- процесуалното право следва да отстъпят пред принципа на служебното
начало. /т.1 от ТР № 1/2013г. на ОСГТК на ВКС/.
В случая обжалваното решение е валидно и допустимо, като при
постановяването му не е допуснато нарушение на императивни материалноправни
норми. Решението е и правилно, като на основание чл.272 ГПК въззивният състав
препраща към мотивите изложени от СРС обосноваващи окончателен извод за
основателност на предявените от ищеца „Топлофикация София“ ЕАД, гр.София срещу
ответницата Б. И. М. осъдителни искове с правно основание чл.79, ал.1 от ЗЗД и чл.86,
ал.1 от ЗЗД, в частта, с която същите са уважени. При правилно разпределена
доказателствена тежест съобразно нормата на чл.154 от ГПК и изпълнение на
задълженията си, посочени в нормата на чл.146 от ГПК, първоинстанционният съд е
обсъдил събраните по делото доказателства, като е основал решението си върху
приетите от него за установени обстоятелства по делото и съобразно приложимия
материален закон. В обжалвания съдебен акт са изложени конкретни мотиви по
отношение разкриване действителното правно положение между страните и
разрешаването на правния спор. Изводите на съда са обосновани с оглед данните по
делото и събраните по делото доказателства.
В жалбата на ответницата Б. И. М. не са изложени каквито и да е конкретни
доводи и твърдения, относими към предмета на спора. Изложените във въззивната
жалба доводи, съдът намира, че са неотносими към предмета на правния спор, като
същите не са съобразени с изразеното от СРС в диспозитива на обжалваното решение,
като констатация относно спорното право.
В т.18 от ТР № 1 от 04.01.2001 г. на ОСГК на ВКС, както и в редица решения на
ВКС, постановени по реда на чл.290 от ГПК е прието, че със сила на пресъдено нещо
се ползва само решението по отношение на спорното право, въведено с основанието и
петитума на иска като предмет на делото, изразено в диспозитива му като констатация
относно спорното право. По силата на чл.236, ал.2 във връзка с ал.1, т.5 от ГПК ,
съдът се произнА. с решение /като редовен и надлежен съдебен акт/ по
основателността респективно неоснователността на исковете, с които е сезиран,
поради което и законодателят изисква решението да съдържа "какво постановява
съдът по съществото на спора". Релевираните възраженията на страните, било
правоизклюващи, правопроменящи или правоизменящи, заявени като защита срещу
предявен иск, безусловно подлежат на обсъждане в мотивите на съдебния акт, които се
излагат към решението и съответно имплицитно се съдържат в диспозитива на
решението по същество, доколкото тяхната основателност може да обуслови краен
извод за несъществуването, липса или погА.ване на конкретно защитимото
материалното право, или за неговата трансформация от гледна точка на изискуемост,
ливидност. Безалтернативен е изводът, че със сила на пресъдено нещо се ползва само
3
решението по отношение на спорното право, въведено с основанието и петитума на
иска като предмет на делото, изразено в диспозитива му като констатация относно
спорното право, а изложеното в мотивите - само по изключение досежно възраженията
за право на задържане и прихващане/ чл.298, ал.4 от ГПК/. С Тълкувателно решение №
1/04.01.2001 г. на ОСГК на ВКС - т.18, което в тази си част не е изгубило значение при
действието на приетия през 2007 г. и приложим към конкретното дело Граждански
процесуален кодекс, е разрешен по задължителен за съдилищата начин въпросът за
обжалваемостта на мотивите към съдебно решение. Според дадените указания, на
обжалване подлежи самото решение /т.нар. диспозитив/, с което съдът се произнА. със
сила на пресъдено нещо относно съществуването на спорното материално право,
въведено с основанието и петитума на иска като предмет на делото. Мотивите към
решението, които съдържат констатации за доказателствени факти, юридически факти
и преюдициални правоотношения, не са източник на правни последици и не са част от
решението. Поради това те не могат да бъдат предмет на самостоятелно въззивно и
касационно обжалване, отделно и независимо от решението по съществото на правния
спор. В този смисъл са решение № 167/09.11.2010 г. по т.дело № 1012/2009 г. на ВКС,
Т.К., ІІ т.о., определение № 60521/28.09.2021 г. по т.дело № 1532/2020 г. на ВКС, Т.К., І
т.о. и други.
За разлика от въззивното обжалване по ГПК /отм./, при въззивното обжалване по
действащия ГПК - чл.269 от ГПК, порокът следва да е указан чрез посочване в какво
точно се изразява, за да може въззивният съд да извърши проверка за правилността на
първоинстанционното решение до посоченото. Ако жалбата не съдържа конкретно
указание за порочността на първоинстанционния съдебен акт, същата е допустима и
подлежи на разглеждане, но въззивният съд не може да формира собствени изводи по
съществото на спора и за правилността на първоинстанционното решение, а следва да
го потвърди - чл.271 и чл.272 ГПК. Т.е въззивна жалба без изложени конкретни
съображения за неправилност на първоинстанционното решение, макар и допустима, е
неефективна, тъй като не позволява друга проверка, освен валидността и
допустимостта на обжалвания акт.
Въпреки, че съгласно разпоредбата на чл.260, т.3 от ГПК въззивната жалба
следва да съдържа "указание в какво се състои порочността на решението", липсата на
указание относно порочността на решението не прави тази жалба нередовна и
съответно не е основание за оставянето й без движение и последващото й връщане /по
аргумент от чл.262, ал.1 и 2 от ГПК/. Във въззивната жалба или в подадено преди
изтичане на срока за обжалване допълнение към нея жалбоподателят следва да
изчерпи всички свои доводи срещу правилността на фактическите и правни изводи на
първоинстанционния съд. Извън този срок жалбоподателят не може да допълва
въззивната си жалба с нови доводи, обуславящи неправилност на решението, когато
4
тези доводи не са свързани с прилагането на императивни материалноправни норми.
Да се приеме обратното /че жалбоподателят може да допълва въззивната си жалба с
доводи за неправилност на решението неограничено, до приключване на делото пред
въззивната инстанция/ би обезсмислило въведените в чл.266, ал.2 от ГПК времеви
ограничения за попълване на делото с нови факти и доказателства. /в този смисъл
постановеното по реда на чл.290 от ГПК решение № 246 от 23.10.2013 г. по гр.дело №
3418/2013 г., Г.К., І г.о. на ВКС/.
С оглед на това и предвид липсата на конкретни оплаквания в жалбата на
въззивника- ответник Б. И. М. във връзка с незаконосъобразността на обжалваното
решение, относими към предмета на спора, въззивната проверка следва да се ограничи
до въпросите, за които въззивният съд следва да следи служебно. При тази служебна
проверка се установява, че първоинстанционното решение е валидно и допустимо.
Същото е и правилно, като не са нарушени императивни материалноправни норми, а
по останалите въпроси въззивният състав препраща към мотивите на СРС на
основание чл.272 ГПК.
По изложените съображения и поради съвпадане на приетите от двете
инстанции изводи, въззивната жалба следва да бъде оставена без уважение, като
неоснователна, а обжалваното с нея решение, като правилно и законосъобразно следва
да бъде потвърдено на основание чл.271, ал.1 от ГПК, в обжалваната част.
По отношение на разноските за въззивното производство.
С оглед изхода на спора на въззивника-ответник не се следват разноски за
настоящата въззивна инстанция. На въззиваемата страна-ищец на основание чл.78, ал.1
от ГПК следва да се присъдят направени разноски за въззивната инстанция в размер на
сумата от 555,82 лв., представляваща депозит за назначения особен представител на
ответницата Б. И. М.. От друга страна искането за присъждане на юрисконсултско
възнаграждение на въззиваемата страна- ищец съдът намира за основателно. Досежно
размера на дължимото юрисконсултско възнаграждение на въззиваемата страна- ищец,
съдът намира, че към момента на постановяване на настоящия съдебен акт, е в сила
изменение на разпоредбата на чл.78, ал.8 от ГПК /ДВ бр.8/24.01.17 г./ Според новата
редакция на текста, която настоящата въззивна инстанция, с оглед висящността на
делото, следва да съобрази, размерът на възнаграждението, което следва да се
присъди, когато юридическо лице е било защитавано от юрисконсулт, се определя от
съда и не може да надхвърля максималния размер за съответния вид дело определен
по реда на чл. 37 от ЗПП. И тъй като чл. 37 от ЗПП препраща към Наредбата за
заплащането на правната помощ, в случая следва да намери приложение разпоредбата
на чл. 25, ал.1 от Наредбата. Съгласно чл.25, ал.1 от Наредбата за заплащането на
правната помощ, за защита по дела с определен материален интерес възнаграждението
е от 100 до 300 лв. Предвид фактическата и правна сложност на делото, с оглед на
обстоятелството, че процесуалните действия, извършени по делото от страна на ищеца
се свеждат единствено до подаване на отговор на въззивната жалба, както и с оглед на
обстоятелството, че съдът е ограничен до определените в Наредбата суми с оглед
техния максимум, а не минимум, дължимото от ответницата Б. И. М. в полза на ищеца
възнаграждение за юрисконсулт, следва да се определи от съда в размер на сумата от
50 лв. Поради изложеното, на основание чл.78, ал.8 ГПК, въззивникът- ответник
5
следва да бъде осъден да заплати на въззиваемата страна- ищец сумата от 50 лева -
разноски за юрисконсултско възнаграждение за въззивната инстанция.
На следващо място, съдът приема, че на основание чл.77 от ГПК, ответницата Б.
И. М. следва да бъде осъдена да заплати по сметка на СГС, сумата от 75 лв.- дължима
държавна такса по подадената от нея въззивна жалба.
Така мотивиран Софийски градски съд, Г.О., ІІІ-В състав,
РЕШИ:
ПОТВЪРЖДАВА решение № 1824 от 01.02.2024 г., постановено по гр.дело №
41888/2022 год. по описа на СРС, Г.О., 66 състав, в частта, с която е осъдена Б. И. М.,
ЕГН ********** да заплати на „Топлофикация София“ ЕАД, ЕИК *********, на
основание чл.79, ал.1, пр.1 ЗЗД, вр. чл.149 ЗЕ сумата от 176,49 лева, главница за
потребена топлинна енергия, за периода от 01.08.2019 г. до 31.04.2020 г. ведно със
законната лихва от 02.08.2019 г. до изплащане на вземането, и сумата от 4,06 лева -
главница за цена на извършена услуга за дялово разпределение за период от 01.08.2019
г. до 31.03.2020 г, ведно със законна лихва за период от 02.08.2022 г. до изплащане на
вземането, както и сумата 35,93 лева, представляваща мораторна лихва върху
главницата за топлинна енергия за периода от 15.09.2019 г. до 16.09.2021 г.
ОСЪЖДА Б. И. М., ЕГН **********, да заплати на „Топлофикация София“
ЕАД, гр.София, ЕИК *********, със седалище и адрес на управление: гр.София,
ул.“Ястребец“ № 23 Б, на основание чл.78, ал.1 от ГПК, сумата от 605,82 лв./
шестстотин и пет лева, и 82 стотинки/, представляваща направени разноки по делото.
ОСЪЖДА Б. И. М., ЕГН **********, да заплати по сметка на Софийски
градски съд, на основание чл.77 от ГПК, сумата от 75 лв./ седемдесет и пет лева/,
представляваща дължима държавна такса по подадената въззивна жалба.
РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване по арг. на чл.280, ал.3
от ГПК.
РЕШЕНИЕТО е постановено при участието в процеса на „Термокомплект”
ООД, гр.София, като трето лице - помагач на ищеца “Топлофикация София” ЕАД,
гр.София.
Председател: _______________________
Членове:
1._______________________
6
2._______________________
7