РЕШЕНИЕ
№ 6888
гр. София, 03.05.2023 г.
В ИМЕТО НА НАРОДА
СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД, 177 СЪСТАВ, в публично заседание на
десети април през две хиляди двадесет и трета година в следния състав:
Председател:НИКОЛА Д. КЪНЧЕВ
при участието на секретаря
като разгледа докладваното от НИКОЛА Д. КЪНЧЕВ Гражданско дело №
20221110132417 по описа за 2022 година
намери следното:
Производството е образувано по искова молба от „Т С ЕАД против Л.
К. С. с искане да бъде установено, че дължи на топлофикационното
дружество сумите от: 1060,41 лева – главница, представляваща стойност на
незаплатената топлинна енергия /ТЕ/ за периода от 01.05.2018 г. до 30.04.2021
г., за имот с адрес и ведно със законната лихва от 11.03.2022 г. до изплащане
на вземането, 136,26 лева – мораторна лихва за забава върху тази главница за
периода от 15.09.2019 г. до 24.02.2022 г., както и суми за дялово
разпределение 51,95 лева – главница за периода от 01.02.2019 г. до 30.04.2021
г. за имот с адрес ведно със законната лихва от 11.03.2022 г. до изплащане на
вземането и 9,47 лева - лихва за периода от 30.03.2019 г. до 24.02.2022 г.
Ищецът твърди, че е налице облигационно отношение, възникнало с
ответницата въз основа на договор за продажба на топлинна енергия при
Общи условия, чиито клаузи съгласно чл. 150 ЗЕ са обвързали потребителите,
без да е необходимо изричното им приемане. Поддържа, че съгласно тези
общи условия е доставил за процесния период на ответницата топлинна
енергия, като купувачът не е заплатил дължимата цена. Твърди, че съгласно
общите условия купувачът на топлинна енергия е длъжен да заплаща
дължимата цена в 45-дневен срок от изтичането на периода, за който се
отнасят. Ответникът в срока по чл. 131 ГПК подава отговор, с който оспорва
исковата молба.
В последното по делото съдебно заседание страните, редовно
призовани, се явяват и поддържат исканията си.
Предявени са първоначално обективно, кумулативно съединени
осъдителни искове с правно основание чл. 422, ал. 1 ГПК, вр. чл. 318, ал. 2 ТЗ,
във вр. чл. 200 ЗЗД, във вр. чл. 110, ал. 2 ЗС и чл. 86, ал. 1 ЗЗД.
1
При релевираните в исковата молба твърдения възникването на
спорното право се обуславя от осъществяването в обективната
действителност на следните материални предпоставки (юридически факти):
1) наличието на действително правоотношение по договор за продажба
(доставка) на топлоенергия, по силата на което продавачът се е задължил да
прехвърли правото на собственост върху процесните стоки и да ги предаде, а
купувачът да ги получи и да заплати уговорената продажна цена и 2)
продавачът да е доставил топлинна енергия в твърдяното количество на
купувача.
Съгласно чл. 153, ал. 1 ЗЕ „потребители на топлинна енергия” са всички
собственици и титуляри на вещно право на ползване в сграда - етажна
собственост, присъединени към абонатна станция или към нейно
самостоятелно отклонение. А по силата на определителната правна норма,
регламентирана в § 1, т. 42 (отм.) ЗЕ, но действащ през релевантния период,
„потребител на енергия или природен газ за битови нужди” е физическо лице
- собственик или ползвател на имот, което ползва топлинна енергия с
топлоносител гореща вода или пара за отопление, климатизация и горещо
водоснабдяване, или природен газ за домакинството си. А съгласно § 1, т. 2а
от ДР ЗЕ 2а. (Нова - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) "Битов
клиент" е клиент, който купува електрическа или топлинна енергия с
топлоносител гореща вода или пара за отопление, климатизация и горещо
водоснабдяване, или природен газ за собствени битови нужди, а съобразно §
1, т. 41б ДР ЗЕ "Потребител на енергийни услуги" е: краен клиент, който
купува енергия или природен газ, и/или ползвател на преносна и/или
разпределителна мрежа за снабдяването му с енергия или природен газ.
Съгласно т. 1 от Тълкувателно решение № 2 от 17.05.2018 г. на ВКС
по тълк. д. № 2/2017 г., ОСГК – „Собствениците, респективно бившите
съпрузи като съсобственици, или титулярите на ограниченото вещно право
на ползване върху топлоснабдения имот, дължат цената на доставената
топлинна енергия за битови нужди съгласно разпоредбите на Закона за
енергетиката в хипотезата, при която топлоснабденият имот е
предоставен за ползване по силата на договорно правоотношение, освен ако
между ползвателя на договорно основание и топлопреносното предприятие
е сключен договор за продажба на топлинна енергия за битови нужди за
същия имот, през времетраенето на който ползвателят като клиент на
топлинна енергия за битови нужди дължи цената й… Клиенти на топлинна
енергия за битови нужди могат да бъдат и правни субекти, различни от
посочените в чл. 153, ал. 1 ЗЕ, ако ползват топлоснабдения имот със
съгласието на собственика, респективно носителя на вещното право на
ползване, за собствени битови нужди, и същевременно са сключили договор
за продажба на топлинна енергия за битови нужди за този имот при
публично известните общи условия директно с топлопреносното
предприятие. В тази хипотеза третото ползващо лице придобива
качеството "клиент" на топлинна енергия за битови нужди ("битов
клиент" по смисъла на т. 2а § 1 ДР ЗЕ) и като страна по договора за
доставка на топлинна енергия дължи цената й на топлопреносното
предприятие. Договорът между това трето ползващо лице и
топлопреносното предприятие подлежи на доказване по общия ред на
ГПК, например с откриването на индивидуална партида на ползвателя
при топлопреносното дружество, но не се презумира с установяване на
факта на ползване на топлоснабдения имот. В гореизложения смисъл
2
изброяването в нормата на чл. 153, ал. 1 ЗЕ на собствениците и
титулярите на ограниченото вещно право на ползване като клиенти
(потребители) на топлинна енергия за битови нужди и страна по
продажбеното правоотношение с топлопреносното предприятие не е
изчерпателно. Противното разбиране би противоречало на принципа за
договорна свобода, регламентиран в чл. 9 ЗЗД и приложим както за
гражданските, така и за търговските сделки. При постигнато съгласие
между топлопреносното предприятие и правен субект, различен от
посочените в чл. 153, ал. 1 ЗЕ, за сключване на договор за продажба на
топлинна енергия за битови нужди за топлоснабден имот при спазване на
одобрените от КЕВР публично извести общи условия, съставляващи
неразделна част от договора, този правен субект дължи цената на
доставената топлинна енергия за собствените му битови нужди.“.
С оглед представените по делото доказателства – препис на Нотариален
акт за покупко-продажба от 15.09.2000 г. (л. 23 и 24 от делото) съдът намира
за доказан факта, че за процесния период ответникът е бил собственик на
имота, респективно потребител по смисъла на ЗЕ като, не се споделят
съображенията, изложени в отговора на исковата молба за липса на това
качество.
Правното действие на сключения договор за продажба попада под
приложното поле на ЗЗД, тъй като учреденото от него договорно
правоотношение е възникнало между търговец и физически лица и за тях
следва да се прилагат нормативните правила, уредени в ЗЗД – арг. чл. 318, ал.
2 ТЗ. Този договор не е търговска продажба, тъй като негов предмет
представлява вещ за лично потребление (топлинна енергия – арг. чл. 110, ал. 2
ЗС) и купувачите са физически лица. По това гражданско (облигационно)
правоотношение за ищеца са породени две основни облигаторни задължения
– да прехвърли правото на собственост върху описаните във фактурите стоки
и да предаде тяхното владение на купувачите, а за ответника – да заплати
уговорената продажна цена с ДДС и да получи вещите (арг. чл. 110, ал. 2 ЗС),
предмет на договорите – арг. чл. 200, ал. 1 ЗЗД.
Договорът е сключен при предварително установени от ищеца общи
условия – арг. чл. 150, ал. 2 ЗЕ.
Договорът за търговска продажба представлява консенсуален,
двустранен и комутативен договор, като при неговото сключване се пораждат
правните последици, към които са насочени насрещните волеизявления на
страните. Предаването на вещите, предмет на договора и заплащането на
уговорената цена не се включва в неговия фактически състав, а са в
изпълнение на породените от него договорни задължения.
По силата на чл. 327 ТЗ купувачът е длъжен да плати цената при
предаване на стоката, освен ако е уговорено друго. Следователно, за да
възникне изискуемостта на правното задължение за заплащане на продажната
цена, продавачът трябва да изпълни своето задължение за предаване на
вещите, предмет на договорното правоотношение
Тъй като по делото е установено, че между страните е налице
облигационно правоотношение, то съдът намира, че спорът между страните
се концентрира върху обстоятелството дали е доставена топлинна енергия за
процесния период, съответно на каква стойност.
По делото беше прието неоспорено от страните заключение на СТЕ. От
3
същата се установява, че за процесния период в имота е доставяна топлинна
енергия за отопление на имота и БГВ. Вещото лице е изяснило, че стойността
на потребената топлинна енергия за процесния период е в размер на 1139,75
лева. Разпитано в съдебно заседание, вещото лице заяви, че не е установило
категорично, че главният топломер на абонатната станция е преминал
техническа проверка на изправност за периода от 2019 г. до 2021 г. В тази
връзка, съдът намира, че обстоятелството дали в сградата е монтирано и
функционира технически годно средство за измерване на доставената в нея
ТЕ от ищеца е от основно значение относно правилното определяне на
съответния припадащ се дял за всеки отделен имот, находящ се в сградата и в
частност относно имота на ответната страна, за който няма спор, че е
разположен в сградата. Това е така, защото според нормата на чл. 144 от
Закона за енергетиката е предвидено, че топлинната енергия за отопление на
имотите се разпределя между отделните имоти въз основа на дяловите
единици, определени по индивидуалните разпределители, монтирани на
отоплителните тела в имота. Според ал. 3 на същата разпоредба ТЕ за една
дялова единица се определя, като топлинната енергия за отопление на
сградата, намалена с количеството ТЕ определена по чл. 143, ал. 1 и ал.2, т. 1
се раздели от сбора на дяловите единици за всички отоплителни тела в
сградата. В разглеждания случай и при така релевираното от ответната страна
възражение, в тежест на дружеството-ищец беше да проведе доказване, че
монтирания в сградата топломер е сред уредите за топлинно отчитане
одобрени от Националния център по метрология /чл. 38 и сл. от Закона за
измерванията/. Ищецът не ангажира по делото свидетелства за осъществена
периодична метрологична проверка на процесния топломер и водомер в
сградата. В този смисъл не са ангажирани и доказателства, че монтираният в
сградата главен топломер е преминал надлежната периодична проверка за
техническо състояние, която е задължителна според нормативните
изисквания установени със Закона за измерванията и наредбите, свързани с
неговото приложение. Тоест не са ангажирани никакви доказателства, които
да свидетелстват за това, че този топломер, който е монтиран в абонатната
станция на сградата, където е процесното жилище и този, посочен от вещото
лице, са идентични. Дори данните в тези непредставени по делото документи
за метрологичен контрол да са непосредствено възприети от вещото лице при
изготвяне на заключението му (такова възприемане не е налице, доколкото
вещото лице заявява, че тези протоколи не са му били представени), то
данните, посочени в тях, отново не следва да се кредитират, защото се касае
за едностранно изготвени от ищеца и ТЛП частни документи. В този смисъл
заключението на СТЕ в тази си част не следва да бъде кредитирано от съда.
Основният извод от изложеното и основателността на възражението на
ответника в посочения по-горе смисъл е това, че ищецът не доказва при
условията на пълно и главно доказване обема на реално доставената на
потребителя-ответник топлинна енергия, поради което предявеният иск за
заплащането на топлинна енергия следва да се отхвърли.
От представената по делото справка за абонатен номер (л. 37 от
настоящото дело) се установява, че за процесния период дължимата сума за
дялово разпределение възлиза на 54,65 лева, поради което искът за главница
за дялово разпределение е основателен и следва да бъде уважен в цялост.
Възражението за изтекла в полза на ответника погасителна давност,
направено със становище вх. № 67619 от 10.03.2023 г. съдът намира за
преклудирано. Твърдението на процесуалния представител на ответника за
4
релевирано такова възражение в рамките на заповедното производство, не се
установява от доказателствата по делото. Във възражението (л. 14 от ч. гр. д.
№ 13059 от 2022 г. по описа на СРС) ответникът е заявил, че не е подписвал
договор и че не дължи процесните суми, но не е направил възражение че те са
изцяло или частично погасени по давност. Такова възражение не е направено
и с отговора на исковата молба (л. 49 от настоящото дело). За пръв път такова
възражение е направено с посоченото становище, след изтичането на срока по
чл. 131, ал. 1 ГПК, който се явява преклудиращ за него.
По отношение исковете за мораторна лихва върху тези две основни
вземания, съдът намира следното: искът за заплащане на сумата за мораторна
лихва върху главницата за топлинна енергия е неоснователен поради
акцесорният си характер спрямо главния иск, който също е неоснователен.
Искът за заплащане на сумата за мораторна лихва върху сумата за такса
за услуга дялово разпределение, съдът също намира за изцяло неоснователен.
В общите условия на ищеца не е предвиден срок, нито друг юридически факт,
с настъпването на който това вземане да става изискуемо. Т.е. отново на общо
основание – чл. 84, ал. 2 ЗЗД – длъжникът изпада в забава след покана. Тъй
като такава не е отправяна от ищеца, ответниците не са изпаднали в забава.
По отношение на разноските, съдът намира, че съгласно чл. 78, ал. 1
ГПК такива следва да се присъдят на ищеца съобразно уважената част от
иска. От него бяха доказани сторени разноски в размер на общо 50,32 лева –
държавна такса в заповедното и настоящото производство, 260 лева – депозит
за експертиза, както и юрисконсултско възнаграждение в настоящото и
заповедното производство, което съдът определя на общо 150 лева. Пълният
размер на интереса на ищеца възлиза на 1258,09 лева, а общата стойност на
уважената част от него – на сумата от 51,95 лева. Т.е. размерът на дължащите
се на ищеца разноски съобразно уважената част от иска е 19 лева. Доколкото
ответникът е бил представляван от особен представител, същият не е сторил
разноски в производството.
Така мотивиран, Софийският районен съд
РЕШИ:
ОТХВЪРЛЯ предявения от „Т С ЕАД, ЕИК: със седалище и адрес на
управление: против Л. К. С., ЕГН: ********** със съдебен адрес иск с
правно основание чл. 422, ал. 1 ГПК, вр. чл. 318, ал. 2 ТЗ, във вр. чл. 200 ЗЗД,
във вр. чл. 110, ал. 2 ЗС за признаване за установено, че ищецът дължи на
ответника сумата от 1060,41 лева – главница, представляваща стойност на
незаплатена топлинна енергия за периода от 01.05.2018 г. до 30.04.2021 г., за
имот с адрес г и ведно със законната лихва от 11.03.2022 г. до изплащане на
вземането като неоснователен.
ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО, че Л. К. С., ЕГН: ********** дължи
на „Т С ЕАД, ЕИК: на основание чл. 422, ал. 1 ГПК, вр. чл. 318, ал. 2 ТЗ, във
вр. чл. 200 ЗЗД, във вр. чл. 110, ал. 2 ЗС сумата от 51,95 лева – главница,
представляваща стойност на такса дялово разпределение за периода за
периода от 01.02.2019 г. до 30.04.2021 г. за имот с адрес г ведно със
законната лихва от 11.03.2022 г. до изплащане на вземането.
ОТХВЪРЛЯ предявения от „Т С “ ЕАД, ЕИК: против Л. К. С., ЕГН:
**********, иск за заплащане на сумата от 136,26 лева – законна лихва за
5
забава върху дължимата сума за ползване на топлинна енергия за периода от
15.09.2019 г. до 24.02.2022 г. като неоснователен и недоказан.
ОТХВЪРЛЯ предявения от „Т С “ ЕАД, ЕИК: против Л. К. С., ЕГН:
********** иск за заплащане на сумата от 9,47 лева – законна лихва за забава
върху дължимата сума за такса за услуга Дялово разпределение за периода от
30.03.2019 г. до 24.02.2022 г. като неоснователен и недоказан.
ОСЪЖДА Л. К. С., ЕГН: ********** да заплати на „Т С ЕАД, ЕИК:
на основание чл. 78, ал. 1 ГПК сумата от 19 лева – разноски в производството
съобразно с уважената част от иска.
РЕШЕНИЕТО е постановено при участието на трето лице – помагач
Бруната България ООД на страната на ищеца.
РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано в двуседмичен срок от
връчването на страните пред Софийски градски съд с въззивна жалба, по реда
на глава ХХ ГПК.
Съдия при Софийски районен съд: _______________________
6