Решение по дело №58280/2021 на Софийски районен съд

Номер на акта: 3686
Дата: 20 април 2022 г.
Съдия: София Георгиева Икономова
Дело: 20211110158280
Тип на делото: Гражданско дело
Дата на образуване: 12 октомври 2021 г.

Съдържание на акта

РЕШЕНИЕ
№ 3686
гр. С, 20.04.2022 г.
В ИМЕТО НА НАРОДА
СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД, 128 СЪСТАВ, в публично заседание на
деветнадесети април през две хиляди двадесет и втора година в следния
състав:
Председател:С И
при участието на секретаря П А
като разгледа докладваното от С И Гражданско дело № 20211110158280 по
описа за 2021 година
Предявени са искове от “ТЕЦ С” ЕАД, ЕИК .., със седалище и адрес на управление
гр.С, ул.Я № 23Б, представлявано от А А, с които е поискало да бъде установено по
отношение на ответника Р. Д. ЦВ., ЕГН **********, с адрес гр.София, ж.к.Д 2 бл..., че
последната дължи на ищеца следните суми: сумата от 2579.05 лв., представляваща цена на
доставена от дружеството топлинна енергия за периода от 01.05.2015г. до 30.04.2018 г., за
имот, отчитан с абонетен №, ведно със законна лихва от 22.02.2019 г. до изплащане на
вземането, мораторна лихва в размер на 356.97 лв. за периода от 14.09.2016 г. до 13.02.2019
г.,
Претендира се установяване дължимостта и на суми за дялово разпределение както
следва: главница от 62.60 лв. за периода от 01.01.2016 г. до 30.04.2018 г. и 11.26 лв.
обезщетение за забавено плащане за периода от 01.03.2016 г. до 13.02.2019 г.
В исковата молба се твърди, че ответника е потребител на топлинна енегрия за
битови нужди по смисъла на чл.153, ал.1 от ЗЕ - като собственик на процесния имот.
Навежда се, че съдържанието на облигационното правоотношение между страните се
регулира от сключен между тях договор и от общи условия, които са публикувани по
установения ред и по отношение на които ответникът не е изразил несъгласие. Сочи се, че
чл.32, ал.1 и чл.33 от Общите условия, въвеждат задължение за потребителите на топлинна
енергия да заплащат месечните суми за потребена такава енергия в 30-дневен срок от датата
на публикуването на фактурите на интернет страницата на ищеца.
В исковата молба се твърди, че в сградата, в която се намира процесния имот, се
извършва дялово разпределение от „Т С“ ЕООД, като начисляваните месечни суми са
1
прогнозни и едва след края на отоплителния сезон е извършвано дялово разпределение на
база реален отчет на ИРУ.
В срока за отговора, ответникът по делото е депозирал такъв, с който изразява
становище по допустимостта и основателността на предявените искове. Оспорва същите
поради изминалия период от време след подаване на възражението в заповедното
производство и образуване на настоящето исково такова.
В съдебно заседание ищецът се представлява от упълномощен представител, който
поддържа предявените искове. Ответницата и третото лице помагач не се явяват и не се
представляват.
По делото са ангажирани писмени доказателства, назначени и изслушани са съдебно-
техническа и съдебно-счетоводна експертизи.

Съдът, преценявайки събраните по делото доказателства по реда на чл.12 и
чл.235 от ГПК, приема за установено от фактическа страна следното:
От приложеното към настоящето, ч.гр.дело № 10785/2019 г. по описа на СРС е
видно, че въз основа на заявление по реда на чл.410 ГПК в полза на дружеството ищец е
била издадена заповед за изпълнение срещу ответника за следните суми: сумата от 2579.05
лв., представляваща цена на доставена от дружеството топлинна енергия за периода от
01.05.2015г. до 30.04.2018 г., ведно със законна лихва от 22.02.2019 г. до изплащане на
вземането, мораторна лихва в размер на 356.97 лв. за периода от 14.09.2016 г. до 13.02.2019
г., сумата от 62.60 лв., представляваща такса за дялово разпределение за периода от
01.05.2015 г. до 30.04.2018 г., ведно със законна лихва от 22.2.2019 г. до изплащане на
вземането, мораторна лихва в размер на 11.26 лв. за периода от 01.03.2016 г. до 13.02.2019 г.
С възражение от 12.05.2021 г. длъжникът е оспорил вземанията без мотив.
Видно от договор за покупко-продажба на жилище, сключен по реда на чл.117 от
ЗТСУ, на 02.06.1987 г. ответницата е придобила собствеността върху процесния имот от
Столичен народен съвет, като идентичността му с посочения в исковата молба се установява
от издаденото от СО-район Искър удостоверение, приложено на л.29 от делото. През 2015
г. върху имота е наложена възбрана по изп.дело № 20148630401824 по описа на ЧСИ С Х,
рег.№ от КЧСИ.
От приетите като писмени доказателства общи условия за продажба на топлинна
енергия за битови нужди от „Т С“ АД на потребителите в гр.С от 2016 г. се установява
съдържанието на правоотношението, възникващо между доставчика на топлинна енергия и
потребителя (собственика или ползвателя на топлофицирания имот) на такава.
На 29.10.2000 г. е проведено ОС на ЕС на сградата, в която се намира имота, на
което е взето решение дяловото разпределение да се осъществява от „Т С“ ООД. За целта е
сключен с последното договор на 02.11.2000 г.
От представените от ТЛП писмени доказателства се установява, че от включените в
исковия период отоплителни сезони, през сезон 2015/2016 г. и 2016/2017 г., е извършван
2
реален отчет на монтираните в имота индивидуални разпределители, като данните са
отразени в издадените изравнителни сметки.
По делото е назначена и изслушана съдебно-счетоводна експертиза от заключението
по която се установява размера на начислените за процесния период суми за топлинна
енергия общо и по отделни компоненти. Вещото лице е посочило, че през исковия период
няма данни за извършени плащания.
Експертът е определил и размера на претендираното от ищеца обезщетение за
забава.
Вещото лице, изготвило съдебно-техническата експертиза е констатирало, че
дяловото разпределение в сградата, където се намира процесния имот е извършвано от „Т С“
ЕООД. Експертът е установил, че в имота има монтирани три отоплителни тела с
индивидуални разпределители – в помещения стая 1, стая 2 и кухня, а тези в помещения хол
и баня са демонтирани. Показанията на индивидуалните разпределители са отчитани след
края на всеки отоплителен сезон, включен в исковия период, като вещото лице е установило,
че определяната от ФДР топлинна енергия за една дялова единица е в последователността,
описана в методиката за дяловото разпределение. Експертът е посочил, че жилището е
свързано към сградната инсталация за битово-гореща вода, която се отчита от два водомера.
Установено е изчислена правилно, съобразно заложената в Наредба № 16-
334/06.04.2007 г. методика, топлоенергия, отдадена от сградната инсталация, а именно по
реда на чл.61, ал.1 от Наредба № 16-334/06.04.2007 г. Отбелязано е, че общият топломер в
абонатната станция на сградата, в която се намира имота, е преминал метрологичен контрол,
за което са издадени свидетелства за метрологична проверка.
Експертът е определил дължимите суми за топлоенергия за процесния имот в размер
на 2579.05 лв. /след приспадане на вноските за дялово разпределение от общата сума по
задача 4/, като изрично е посочил, че правилно са изчислени технологичните разходи.

При така установената фактическа обстановка, съдът намира от правна страна
следното:
Предявените искове са с правно основание чл.422 вр.чл.415, ал.1 ГПК и имат за
предмет установяване дължимостта на посочените суми в издадената по реда на чл.410 ГПК
заповед за изпълнение на парични задължения. От данните по делото се установява, че
ищецът е провел заповедно производство по отношение на процесните вземания и исковете
са предявени в срока по чл.415, ал.1 ГПК, поради което и същите се явяват процесуално
допустими.
По основателността на исковете, съдът намира следното:
За да бъде уважен главният иск следва да се установи наличието на валидно
правоотношение между страните, както и доставка на топлоенергия в количество и по цени,
формиращи цената на иска.
3
На първо място, видно от приетия като писмено доказателство договор за покупко-
продажба на жилище, сключен по реда на чл.117 от ЗТСУ и приложеното на л.29
удостоверение, издадено от СО-район Искър удостоверение, ответницата Р.Ц. е придобила
прцесния имот на 02.06.1987 г. чрез възмездна сделка. За пълнота на изложението следва да
се посочи, че независимо, че в акта за собственост и по делото ответницата е вписана с
различни фамилни имена, съдът приема, че се касае за едно и също лице, доколкото от една
страна то е индивидуализирано в двата документа с един и същи единен граждански номер,
а от друга страна данни за промяна на фамилното име на ответницита от Янкова в Ц. се
съдържат и в приложената на л.10 от заповедното дело справка от НБДН.
В Закона за енергетиката /чл.153/ по императивен път са определени страните в
облигационното правоотношение, което възниква по повод доставката на топлинна енергия
и това са топлопреносното предприятие и собственика, респ. лицето, притежаващо вещно
право на ползване върху имота. В случая, следва да се отбележи, че не е налице
изключението, възприето в ТР № 2/2017 г. на ОСГКВКС, а именно, че с приоритетно
значение е наличието на сключен договор за продажба, с оглед установяване качеството
потребител на топлинна енергия, пред възникването на това правоотношение по силата на
закона, доколкото по делото не се представиха доказателства /подадена молба-декларация
до ищеца, писмен договор или др./, които да установяват наличието на облигационно
правоотношение възникнало между топлопреносното предприятие и потребител, различен
от ответника. С оглед на това следва да се приложи общото правило, залегнало в
разпоредбата на чл.153 от ЗЕ, а съобразно него ответницата притежава пасивна материална
легитимация по иска.
Съгласно чл. 150 от Закона за енергетиката /ЗЕ/, продажбата на топлинна енергия от
топлопреносното предприятие на потребители на топлинна енергия за битови нужди се
осъществява при публично известни общи условия, предложени от топлопреносното
предприятие и одобрени от КЕВР. С оглед на това съдът приема, че съдържанието на
облигационното правоотношение между страните по доставката на топлинна енергия е
установено в приетите като писмени доказателства по делото Общи условия за продажба на
топлинна енергия за битови нужди от “ТЕЦ С” ЕАД на клиенти в гр.С.
Общите условия за продажба на топлинна енергия за битови нужди предвиждат и
срок за заплащане на дължимите суми – чл.33, ал.1 и 2 от ОУ, одобрени с решение № ОУ-
1/27.06.2016 г. на ДКЕВР, приложими доколкото върху прогнозните сметки лихва не се
дължи, а такава се начислява върху изравнителната сметка в края на сезона.
Освен съществуването на договора, за да бъде уважен установителния иск ищецът
следва да установи и размера на претендираните задължения на ответника.
В тази насока съдът, анализирайки заключението на вещото лице по съдебно-
техническата експертиза, намира че по делото се установи, че за периода м.05.2015 г. –
м.04.2018 г. за процесния имот е доставена топлинна енергия на стойност 2579.05 лв.
Установеното от експерта, че общият топломер в абонатната станция в сградата, където
се намира имота на ответника, е преминал метрологичен контрол дава основание да се
4
приемат за достоверни снетите от него данни за потреблението на топлоенергия. В същото
време, през исковия период е извършван реален отчет на уредите за дялово разпределение за
което абонатът е осигурил достъп на служителите на ФДР. Снетите от тях данни, респ.
предвиденото в нормативната уредба, са послужили за изготвяне на изравнителните сметки,
при които вещото лице не е установило нарушение на техническите изисквания, заложени в
Наредба № 16-334/06.04.2007 г. и Приложението към чл.61, ал.1 от същата.
В същото време ответникът не ангажира доказателства, че е възразил срещу
разпределената му топлоенергия или срещу изготвените изравнителни сметки, или че ФДР е
подала грешни данни. Такива не са установени и от вещото лице.
Съдът кредитира изцяло заключението както по съдебно-техническата, така и по
съдебно-счетоводната експертиза като изготвени от лица със специални знания в
изследваната област, обосновани, пълни и съответстващи на останалия доказателствен
материал, поради което и гради правните си изводи по основателността на иска въз основа
на тях.
Именно с оглед заключенията на двете вещи лица, съдът приема, че през исковия
период ищцовото дружество е доставило за процесния имот топлинна енергия на стойност
2579.05 лв.
С предявения иск ищцовата страна твърди един отрицателен факт - липса на плащане
по договора за процесния период, който не подлежи на доказване от същата, а на оборване
от ответната страна с надлежни за това доказателства, удостоверяващи извършено плащане
на дължимата цена, което може да стане само с писмени такива. По делото не са
представени документи, доказващи плащане от страна на ответника, такива не са
установени и от вещото лице по ССчЕ. Ето защо ответникът дължи на ищцовото дружество
стойността на доставената в имота му топлинна енергия в размер на 2579.05 лв.
Като законна последица от това, върху приетия за основателен размер на
главницата,следва да се присъди законна лихва от подаване на заявлението за издаване на
заповед за изпълнение на парично задължение по чл.410 от ГПК – 22.02.2019 г., до
окончателното плащане на дължимото.
Както бе посочено по-горе, задължението за заплащане на сметките е с определен
срок и се извършва ежемесечно, като при неизпълнение се дължи законна лихва за забавено
плащане в сроковете по чл.33, ал.1 и 2 от ОУ, публикувани във вестник Монитор през
м.юли 2016 г., а именно 45-дневен срок от изтичане на периода, за който се отнасят
/приложими, доколкото върху прогнозните сметки за отоплителен сезон 2015/2016 г. лихва
не се дължи, а такава се начислява върху изравнителната сметка от 31.07.2016 г./. Предвид
своя акцесорен характер и изхода по главния иск, искът за заплащане на обезщетение за
забава също се явява доказан за периода 14.09.2016 г. – 13.02.2019 г. в предявения размер от
356.97 лв., доколкото установеният от вещото лице е по-висок, а именно 361.08 лв. /ред 1, 2
и 3 от таблицата, приложена на л.7 от заключението по ССчЕ/.
По отношение претендираните суми за дялово разпределение и доколкото всички
5
искове се оспорват с отговора на исковата молба по основание и размер, следва да се
отбележи, че от данните по делото се установи, че тази услуга се извършва от ФДР „Т С“
ЕООД. Ищцовото дружество не анажира доказателства за активната си материална
легитимация по иска, а именно за основанието, на което му се дължи възнаграждение на
него за извършена от трето лице услуга. Ето защо, предвид обстоятелството, че ищецът е
претендирал сумите в заповедното производство, исковете му се явяват процесуално
допустими, но по същество неоснователни, поради което и следва да се отхвърлят.
С оглед изхода на спора всяка от страните има право на разноски, каквото искане е
направила. В съответствие с възприетото в т.12 на ТР 4/2014 г. на ОСГТКВКС, следва съдът
в настоящето исково производство да разпредели разноските и във воденото преди това
заповедно такова. Съдът като съобрази приложените по делото платежни документи,
констатира, че ищецът е направил разноски за юрисконсултско възнаграждение в общ
размер на 200.00 лв., определено по реда на Наредбата за заплащане на правната помощ,
приложима на основание чл.78, ал.8 ГПК вр. чл.37 от Закона за правната помощ. Освен това
е заплатил държавна такса общо от 270.40 лв., и за депозит за експертизи 450.00 лв.
Съобразно уважената част от исковете, от направените от ищеца разноски от общо 1188.88
лв., в тежест на ответника следва да бъде поставена сумата 897.81 лв.
От страна на ответника не е направено искане за присъждане на разноски, а и липсват
данни по делото за извършени такива, поради което съдът не се произнася с решението си в
тази насока по отношение на Р.Ц..
Водим от горното, съдът
РЕШИ:
ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на Р. Д. ЦВ., ЕГН **********, с
адрес гр.София, ж.к.Д 2 бл..., че дължи на “ТЕЦ С” ЕАД, ЕИК .., със седалище и адрес на
управление гр.С, ул.Я № 23Б, представлявано от А А, следните суми за доставена топлинна
енергия в имот, отчитан с абонатен № 273982: сумата от 2579.05 лв., представляваща цена
на доставена от дружеството топлинна енергия за периода от 01.05.2015г. до 30.04.2018 г.,
ведно със законна лихва от подаване на заявлението за издаване на заповед за изпълнение
на парично задължение по чл.410 от ГПК - 22.02.2019 г. до изплащане на вземането, както
и мораторна лихва в размер на 356.97 лв. за периода от 14.09.2016 г. до 13.02.2019 г.,
ОТХВЪРЛЯ исковете на “ТЕЦ С” ЕАД, ЕИК .., със седалище и адрес на управление
гр.С, ул.Я № 23Б, представлявано от А А, за признаване за установено по отношение на Р. Д.
ЦВ., ЕГН **********, с адрес гр.София, ж.к.Д 2 бл..., че последният дължи на ищеца
следните суми за дялово разпределение на имот с абонатен №: главница от 62.60 лв. за
периода от 01.01.2016 г. до 30.04.2018 г. и 11.26 лв. обезщетение за забавено плащане за
периода от 01.03.2016 г. до 13.02.2019 г.
ОСЪЖДА Р. Д. ЦВ., ЕГН **********, с адрес гр.София, ж.к.Д 2 бл..., да заплати на
„ТЕЦ С” ЕАД, ЕИК .., със седалище и адрес на управление гр.С, ул.Я № 23Б,
6
представлявано от А А, сума в размер на 897.81 лв., представляваща направени от ищеца
разноски по настоящето дело и по ч.гр.д.№ 10785/2019 г. по описа на СРС, съобразно изхода
по делата.
Решението е постановено с участието на третото лице помагач „Т С” ЕООД.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Софийски градски съд в двуседмичен
срок от връчването му на страните.
След влизане на решението в сила, да се изготви заверен препис от същото, който да
се докладва с частно гражданско дело № 10785/2019 г. по описа на СРС.

Съдия при Софийски районен съд: _______________________
7